AP4406-2015(46088)

2015

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

Magistrado ponente  

AP4406-2015  

Radicación 46088  

Aprobado acta número 271  

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil  quince (2015).   

Decide   la  Sala  acerca  del cumplimiento de  los  requisitos para admitir  la  demanda  de  casación  presentada    por    la   defensa  del agente de  la  Policía  Nacional YUMLA  RODRÍGUEZ        MELGAREJO        contra   el  fallo   proferido  por  el  Tribunal   Superior   del   Distrito   Judicial  de  Barranquilla,  mediante  el  cual  confirmó la pena de  treinta  (30)  años de prisión y de dos mil (2.000)  salarios  mínimos  legales  mensuales  vigentes de multa que les impuso tanto a  dicha  persona  como  al  subintendente  de la citada  institución    Anselmo  Joaquín  de  los Reyes Sarmiento el Juzgado Penal del  Circuito  de Soledad (Atlántico) después de declararlos coautores responsables  de  la  conducta  punible  de  desaparición  forzada  agravada.   

I.   SITUACIÓN  FÁCTICA Y ANTECEDENTES   

1.  En  la  madrugada  del  11 de octubre de  2003,   Alfredo  Enrique  Pedraza  Salgado,  mientras  estaba   tomando   cerveza   con   unos  amigos,  fue  privado  de la libertad por  miembros  de  la  Policía  Nacional  adscritos al Centro de Atención Inmediata  (CAI)    del    barrio    Costa   Hermosa   en   Soledad   (Atlántico),  debido a una llamada telefónica que lo señalaba  por  haber  herido  con  arma de fuego  a  otra  persona  y  haber  ocasionado     escándalo     en     su     propia  residencia.   

La última vez que  se   tuvo   noticia   del  paradero  de  Alfredo Enrique Pedraza Salgado, había  salido  escoltado del CAI por el subintendente Anselmo  Joaquín  de  los  Reyes  Sarmiento y el agente YUMLA  RODRÍGUEZ    MELGAREJO,  supuestamente  con  destino  a  la Estación de Policía de Soledad.  Los  policías  aseguraron  que  en el  camino,  cuando  iban  a  requisar  a  cuatro  individuos  a  quienes  vieron en  “actitud  sospechosa”,  Pedraza   Salgado   se   les   fugó.   Sin   embargo,   no   se   volvió   a   saber  de  él.   

2. Por  lo  anterior,  la    Unidad   Nacional  de Delitos contra Derechos  Humanos  y  el Derecho Internacional Humanitario de la  Fiscalía    General    de    la   Nación  abrió  el  proceso, vinculó a los  uniformados  por  medio  de indagatoria y,  clausurada la instrucción,  los  acusó  el  8 de mayo de 2013 como  coautores     del    delito    de    desaparición  forzada,  conforme a lo previsto en el artículo 165  de  la  Ley  599  de  2000,  actual  Código  Penal.  La  Fiscalía  Delegada  ante  el Tribunal confirmó  dicha providencia el 26 de junio de 2013.   

3. Correspondió  el  conocimiento  de  la  etapa     siguiente     al    Juzgado    Penal    del    Circuito     de     Soledad,    despacho  que    agotó    la    audiencia    pública   dentro   de   la   cual  el  representante   del   ente   acusador  modificó  la  calificación  jurídica  tras    imputarles    a    YUMLA    RODRÍGUEZ    MELGAREJO    y    Anselmo    Joaquín    de    los    Reyes    Sarmiento  la  circunstancia de agravación contemplada en el artículo 166  numeral  1  («[c]uando  la  conducta  se cometa por  quien  ejerza autoridad o jurisdicción») de la Ley 599 de 2000.   

El  19 de agosto de 2014, el funcionario a  quo  los  declaró  responsables, a título de coautores, de la conducta punible  de   desaparición  forzada  agravada  y  los  condenó a treinta (30) años de prisión, dos mil (2.000)  salarios    mínimos    legales    mensuales   vigentes   de   multa  y  veinte  (20) años de inhabilidad  para  ejercer  derechos  y  funciones públicas. Así mismo, no les concedió la  suspensión  condicional de ejecución de la pena privativa de la libertad ni la  prisión domiciliaria.   

4. Apelada   la   decisión  por las respectivas defensoras de los  procesados,   el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial de Barranquilla,  en   sentencia   de   19  de  diciembre  de  2014, no solo negó una petición  de     nulidad     sino    además    la   confirmó   en   cuanto   a   los  demás  temas  objeto de  debate,  relacionados  con  la responsabilidad de los  procesados.   

5. Contra     el     fallo   de  segunda  instancia,    la  abogada  de YUMLA      RODRÍGUEZ     MELGAREJO  interpuso  y   sustentó   el  recurso        extraordinario        de  casación.   

II.          LA             DEMANDA   

1.  Propuso la  recurrente    cinc   o  (5) cargos, uno principal  y  los  demás subsidiarios. El primero, al amparo de  la  causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de  2000,  por  dictarse  el  fallo en un juicio viciado de nulidad. El segundo, con  base  en la causal primera cuerpo primero   de   la   norma   señalada,   por  violación        directa        de   la   ley   sustancial.   Y   los  demás,  por  la  vía  indirecta,  debido  a  errores   de   hecho   en   la   valoración  de  la  prueba.      Los  argumentó así:   

1.1.    Violación    del   derecho   de  defensa.  El Tribunal  dejó    de   cumplir   con   la   obligación   de  «considerar  los  argumentos  de  la  defensa y dar  respuesta      adecuada      a      los      alegatos     esgrimidos»1,   especialmente   en   lo  relacionado   con   la  petición  de  nulidad,  respecto  de  la  cual  omitió  «pronunciarse   con   relación  a  las  puntuales  situaciones   o   eventos   que  […]  son  constitutivos  de irregularidades que trascienden al interior  de   la   actuación»2.   

El   ad  quem,  además,  «en  lugar  de  adelantar  el  necesario trabajo dialéctico que le  obligaba  acudir  a  todas  y  cada  una  de  las  pruebas recaudadas en aras de  delimitar  su  valor  individual  y  luego  desarrollar  la tarea de definición  conjunta,  apenas  esboza  un  remedo de evaluación a partir de significar como  únicos  medios  existentes  dos  testimonios  de descargo que ni siquiera asume  individualmente»3.   

1.2.  Violación   de   los  principios  de  legalidad,  presunción  de inocencia, investigación integral y  carga   de   la  prueba.  El    Tribunal    afirmó    que    en  este  asunto  debía  aplicarse  el  criterio  de  ‘carga     dinámica     de    la  prueba’,  situación  que  en todo  caso   implica   «una  inversión   dogmática   de   la   norma   constitucional   y   los   preceptos  constitucionales  enunciados  como  quiera  que  la  carga  probatoria ha de ser  asumida  por  el  Estado  a  través  de sus funcionarios judiciales»4.  De    ahí    que   también   incurrió   en   criterios   de   responsabilidad  objetiva.   

1.3.   Falso  raciocinio. Al  contrario  de  lo que sostuvo la segunda instancia, la captura  de  Alfredo  Enrique  Pedraza Salgado no fue ilegal, aunque no se trataba de una  situación     de    «flagrancia    en    sentido  estricto»5.  Y  si  bien  está  demostrado  que «en esa noche la  policía  condujo  a  las  instalaciones  del  CAI  al  señor  Alfredo  Pedraza  Salgado»6,  también  es cierto que lo  que   hubo   fue   «un  procedimiento  policial  de  retención  de un ciudadano para verificar lo que las llamadas a la autoridad se  hicieron    [sic]»7,  circunstancia cobijada por  el  decreto  1355 de 1970 y la sentencia CC C-024/94 de la Corte Constitucional.   

La  argumentación del Tribunal, entonces,  «no consulta ninguna regla del razonamiento, ya que  choca  con  la  regla  de  la experiencia, el principio de razón suficiente, el  principio   de  contradicción  y  el  principio  de  identidad     de  conceptos»8.   

1.4.   Falso  raciocinio. La inferencia  del  Tribunal,  según  la  cual  «los  agentes  de  policía  responden  por  la  desaparición  de  Alfredo  Pedraza  porque fueron  quienes    lo    privaron    de    la    libertad   sin   ser   aprehendido   en  flagrancia,  fueron  los  últimos  que  lo vieron y  presuntamente     se    les    fugó»9,  resulta             errónea,     en     tanto     (i)            vulneró    «la   lógica   en   la  construcción  de  la  regla de la experiencia sin permitir ni su contradicción  ni   verificación»10;        (ii)     está    demostrado    que  la    «actuación   de   los   policías   se   ajustó  a  criterios  de  ponderación,  racionalidad y necesidad»11;  (iii)  no hay indicios de  manifestaciones    anteriores    ni    posteriores   al   delito;   (iv)  «[s]i  los  agentes  de policía hubiesen desaparecido al señor Alfredo Gómez Pedraza  [sic]  ni  siquiera  lo  hubieran     llevado     al     CAI»12;   y  (v)    «se  vulnera  la  identidad de concepto al extraer la inferencia de  una   fuente  errada»13.   

1.5.   Falso  juicio  de  existencia  por  omisión.  Las  instancias  dejaron de valorar (i)  la  denuncia  de  Rafael  Antonio  Madrid  Olivero,  (ii)  la declaración de  Ericsson    Ilvanovich    Acosta    Pérez,   (iii)  la  inspección  judicial  del  CTI  y  (iv)  el  informe  de 26 de febrero de  2013.    Si   hubieran  apreciado  estas pruebas,  habrían     concluido     que     «nunca  existió  una  aprehensión  ilegal  ni  un  comportamiento  desbordado     de     los    agentes»14, que sus  hojas  de vida eran intachables, que la presencia del testigo Roberto Atehortúa  «no   era   inventada   ni  desatinada»15   y   que  su  dicho  era  veraz.   

2.    En  consecuencia,   solicitó  a  la  Corte,    respecto   del   primer   cargo,  declarar  la  nulidad  de  lo actuado «a  partir de la resolución que definió la situación jurídica a  los    procesados»16.   

Y,   en   cuanto   a   los   reproches  subsidiarios,   pidió  casar el fallo de segundo  instancia  para  en  su  lugar      absolver      a      YUMLA      RODRÍGUEZ      MELGAREJO.   

III.          CONSIDERACIONES   

1.    La  casación  es  un recurso  extraordinario  y reglado  que    permite    debatir    ante   la  máxima  autoridad  de  la  justicia  ordinaria          la          correspondencia  de un fallo de segundo  grado  con el orden jurídico. Dicha confrontación repercutirá si se       descubre      en      la  sentencia  un  error  de  trámite    o    uno  de       juicio  jurídicamente relevante,  ya  sea  propuesto  por  el recurrente o advertido de oficio por la Corte.   

Una    decisión    ajustada  a  derecho, en cambio, es aquella  que  logra  sobrevivir racionalmente a la crítica. Y  la    crítica   será  intrascendente  si  no  refuta la providencia,  es decir, si no establece, bajo  los    parámetros  jurisprudenciales    dirigidos   a   la      adecuada      demostración    de    un  yerro, que  riñe  en  aspectos  sustantivos  con  la  Constitución Política, la ley o los  principios que las rigen.   

2.    En  este  asunto,     ninguno     de    los    cargos   propuestos   por   la  abogada  del  procesado  YUMLA  RODRÍGUEZ MELGAREJO  será  admitido,  pues no estableció con argumentos  racionales     la    concurrencia    de    algún  error    en   la   decisión   adoptada   por   el  Tribunal.     En  efecto:   

2.1.  El contenido del escrito  de  demanda,  en  términos  generales, desconoce el  principio  de  claridad,  motivo  que  por sí solo ya es suficiente     para     no    admitirlo.    Al  respecto,   la   Sala,   en  decisiones  como  CSJ  AP,  7  dic.  2011,  rad.  3794117,   y  CSJ  AP,  25  feb.  2015,  rad.  43882, ha señalado lo siguiente:   

[S]i   un  profesional   del   derecho   allega  una  demanda  de  casación  en  principio  incomprensible,  de difícil lectura o muy extensa frente a la sencillez o menor  complejidad  de  los  enunciados  jurídicos  o  probatorios  sostenidos  por el  Tribunal,  es  razonable  colegir,  por  ese  solo  hecho,  y  sin  necesidad de  profundizar  en  las minucias de una justificación de por sí impenetrable, que  la  crítica no contiene error alguno, sino en últimas cualquier sofisma, tesis  irrelevante  o  postura  descartada  de  forma contundente durante la actuación  procesal. Y ello constituye razón suficiente para rechazarla.   

En  este  asunto,  la  sentencia de primer  grado  cuenta con veintisiete (27) folios18,  de  los  cuales  sólo  diecisiete  (17)   están  dedicados  a  valorar  los  medios     de     prueba    para    determinar   la   responsabilidad  de  ambos  procesados19, aspecto  sobre    el    cual    está    circunscrita    la  demanda,  por  lo  menos en lo relacionado con YUMLA  RODRÍGUEZ   MELGAREJO.  Y  el  fallo  del  Tribunal  tiene  veintidós  (22)  páginas20,   de  las  que  solo  doce  (12)  se  refieren  a  la solicitud de nulidad y la      apreciación     probatoria21.  En  otras  palabras,  la  motivación  de  los  jueces que conocieron del este  caso,  tanto  de  primera  como  de  segunda  instancia,  no alcanza los treinta  (30) folios.   

El   escrito   de   demanda  presentado  por  la  recurrente,  sin  embargo,  contiene ciento  cincuenta   y   seis   (156)   páginas22.   De  ellas,  quince  (15)  abarcan el tema de la nulidad por violación del principio  de                    motivación23   mientras   que   ciento  veinticuatro  (124)  folios  (esto es, más del cuádruple de la motivación que  se   empleó   para  desvirtuar  la  presunción  de  inocencia)  tratan  de  los  reproches atinentes a la  valoración probatoria.   

Podría aducirse  que   dicha   sustentación  obedece  a  una  refutación  pormenorizada de todos y cada uno de los temas  que  contemplaron  los funcionarios a quo y ad quem. Pero no es así. Gran parte  del  escrito comprende consideraciones de tipo particular acerca de cómo debió  haberse  fijado  el  alcance  de la prueba, plasmados en un lenguaje   complicado  (lleno  de  conceptos  en  apariencia  epistémicos  o  argumentativos)  y en  general  inane  frente  a  los problemas debatidos. Por ejemplo:   

Recapitulando,  si  los  razonamientos  se  forma  [sic]  con cadenas  de  proposiciones y las proposiciones se forman encadenando conceptos usualmente  llamados  términos,  y  los  términos  son  conceptos,  si  bajo  ese criterio  racional  llegado  el  momento  de  sacar  las  inferencias  la argumentación y  conclusión   no   se   puede   [sic]  derivar     de     las     premisas     dado     a    [sic]  que  algún término no ha sido  tomado  previamente  en  toda  su  extensión,  entonces  el  razonamiento no es  correcto. […]   

Lo  que corolariamente afecta el principio  lógico  de  la racionalidad que no es más sino el proceso mediante el cual, de  acuerdo  a  la  información  disponible,  es  posible  construir una inferencia  lógica,  y el de contrastabilidad que es una propiedad metodológica de ciertos  enunciados   para   ser   sometidos   a   prueba   distinguiéndose   entre   la  contrastabilidad  de principio (contrastación concebible) y la contrastabilidad  efectiva  (es  decir,  frente  a  todos  los  medios  probatorios). […]   

El  principio  de  la  verificación es el  criterio  de  validación  de  enunciados,  un  enunciado solo tiene significado  cognitivo  si una verdad y falsedad pueden ser comprobadas de manera empírica y  esa  comprobación  entraña  la  aplicación del otro principio de racionalidad  para  pensar,  evaluar  y  entender  las  probanzas  que  se hayan aducido y que  permitan  esta  comprobación,  como  muestra  lo  que acabamos de decir ningún  enunciado  o  conjunto de enunciados puede ser propuesto significativamente como  una  hipótesis  a  menos  que  pueda ser sometido a  contrastación  empírica  objetiva,  al  menos  “en  principio”24.   

En   este   orden   de   ideas,   la   vulneración  por  parte  de  la  censora del principio de claridad es evidente.   

2.2.  Como  si  lo     anterior    fuese    poco,    todos    los  reproches    carecen  tanto     de    consistencia    lógica   como   de   sustento  o  bien  de  relevancia.  Veamos.   

En   el   primer   cargo,   la  demandante  lo  desarrolló  a  la  luz de la afectación, por  parte  del  cuerpo  colegiado,  del principio de motivación de las providencias  judiciales.  Con  lo anterior quería en principio sostener que la irregularidad  radicaba  en  el  fallo  objeto  del  recurso, es decir, la sentencia de segunda  instancia.  La  profesional  del  derecho,  sin  embargo,  solicitó  a  la Sala  invalidar  lo actuado a partir de la etapa instructiva, más concretamente de la  definición  de  la  situación  jurídica  a los procesados. Su postura, por lo  tanto, es incoherente.   

Adicionalmente,  y  dejando  de  lado  la  retórica  alusiva  a  la  violación del principio de  claridad,      la  actora  circunscribió su  petición  de nulidad a dos argumentos: (i)     el     Tribunal    no    se  refirió  a  todos  los  aspectos  propuestos  en la  apelación  y (ii) tampoco  analizó,  de  manera  individual  y  en  conjunto,  cada una de las pruebas que  integran      el  expediente.   

La  Corte,  en  decisiones  como  CSJ SP,  18 mar. 2009, rad. 26631,  ha  dicho  que  tales  circunstancias,  por  sí  solas, no son suficientes para  considerar   conculcado   el   principio  de  motivación  de  las  providencias  judiciales. En palabras de la Sala:   

[A]  la hora de interpretar el alcance del  numeral  4  del  artículo  170 de la Ley 600 de 2000  (que  consagra  para  todo  fallo  la obligación de incluir un análisis de los  alegatos  de  los sujetos procesales, además de la valoración jurídica de las  pruebas  en que ha de fundarse la decisión), es viable concluir que al juez, en  virtud  del  principio  de  motivación,  no le corresponde atender puntualmente  todos  y  cada uno de los alegatos que los sujetos procesales puedan efectuarle,  sino  tan  solo explicar desde un punto de vista racional la decisión proferida  respecto  de los aspectos objeto de debate, mediante la inclusión de argumentos  fácticos  y  jurídicos  deducidos  del  material  probatorio  que figura en la  actuación.   

Por lo tanto, el análisis que debe otorgar  el  funcionario en la sentencia a los alegatos de los sujetos procesales tendrá  que  estar  circunscrito  a  la  cuestión,  ya sea fáctica o jurídica, que de  manera  conglobada  haya  sido  propuesta  por  estos,  y  no  necesariamente  a  estimaciones  extensas  y  pormenorizadas  acerca  de cada uno de los argumentos  usados  en  los  respectivos  discursos,  sin perjuicio de que el juez vaya más  allá  de  esa  garantía  mínima  de motivar de manera suficiente la decisión  judicial  y opte por realizar una sustentación más  profunda  (esto  es,  mediante el uso de más tesis), en aras de convencer a los  distintos auditorios a los que está dirigida la providencia.   

Tampoco es esencial para estos efectos que  la  decisión judicial comprenda tanto la individualización como la valoración  de  todas  y  cada una de las pruebas incorporadas al proceso, pues, como tantas  veces  lo  ha  precisado  la  Sala,  el  juzgador,  en  virtud  del principio de  selección  probatoria,  no  está  obligado a hacer un examen exhaustivo de las  mismas,  ni  de sus extremos asertivos, sino de las que considere jurídicamente  relevantes   para  la  sentencia,  pues  de  lo  contrario  esta  devendría  en  interminable25.   

Es de destacar que el Tribunal,  en su sentencia, no solo se ocupó de la nulidad pretendida por  la  defensora  sino  que  además  lo  solucionó  tanto en la parte motiva como  resolutiva   de  la  sentencia,  en  el  sentido  de  desestimarla,  por  cuanto  todas  las  «falencias o  irregularidades   sustanciales   que   afectan  el  derecho  a  la  defensa,  la  administración   de   justicia,  el  debido  proceso,  entre  otros»26    se    limitaban    a  «la  falta  de  apreciación de dos testimonios que  hubiesen  sido de vital importancia y trascendencia con el fin de esclarecer los  hechos»27.   En  este  sentido,  la  respuesta  del  ad quem fue obvia: la apreciación de  un  medio  probatorio,  o  su ausencia, no es razón  para   anular   un   proceso,  en  tanto  que  constituye  una  situación  que  puede  decidirse dentro de  la   misma   sentencia  o  impugnándola.   

La  recurrente  no demostró en el escrito  que  su petición de nulidad fuera más allá de cuestiones de valoración de la  prueba  de  responsabilidad  penal, ni la Sala, en la lectura de las respectivas  piezas procesales, lo advierte.   

El    reproche    por    nulidad  de  la  defensora se redujo, en  últimas,  a  quejarse  porque  el  juez plural no anuló el proceso,     tal     como    ella  en  su  momento  lo  solicitó, ni  porque  abordó  el  análisis  de los medios de prueba desde la perspectiva que  también propuso.   

En   el   segundo   reproche,   primero  subsidiario,  sostuvo que  la  segunda instancia invirtió el principio de carga  de   la   prueba   cuando  se  anotó  en  el  fallo  que la defensa no propuso una explicación razonable  acerca     de     la     desaparición    de    la  víctima Alfredo Enrique Pedraza Salgado,  al  contrario  de  la  esgrimida  por  la  Fiscalía  en  la  acusación      (es      decir,     que  como  esta  persona  fue privada ilegalmente de su libertad  por  la  policía,  y lo  último  que se conoce es que estuvo bajo custodia de  los  procesados,  ellos  son  responsables  de  su ocultamiento, así como de la  negativa a reconocer esta situación).   

La  respuesta al problema planteado por la  demandante  la  hubiera  encontrado  en la misma jurisprudencia que dentro de la  sustentación     del     cargo     transcribió28.   En   efecto,  para  la  Sala,   según   se   desprende   de   la   simple   lectura   de   las  decisiones    citadas,   el   referido  concepto  no desconoce la presunción de inocencia. Así   lo  explicó   en   fallos  como  CSJ  SP,  9  abr.  2008,  rad.  23754,  CSJ  SP,  13 may. 2009, rad. 31147, y CSJ SP, 31 oct. 2012, rad.  35159, entre otros:   

[S]i bien, como ya se anotó, el principio  de   presunción  de  inocencia  demanda  del  Estado  demostrar  los  elementos  suficientes  para  sustentar  la solicitud de condena, no puede pasarse por alto  que  en los eventos en los cuales la Fiscalía cumple  con   la   carga   probatoria  necesaria,  allegando  pruebas  suficientes  para  determinar  la  existencia  del delito y la participación que en el mismo tiene  el  acusado,  si  lo  buscado es controvertir la validez o capacidad suasoria de  esos  elementos,  es  a  la  contraparte,  dígase  defensa o procesado, a quien  corresponde  entregar  los  elementos  de  juicio  suficientes  para soportar su  pretensión. […]   

Por eso, el concepto de carga dinámica de  la       prueba       así      restrictivamente      aplicado      –no     para     que  al  procesado o a la defensa se le demande probar lo que compete  al  Estado,  sino  para  desvirtuar  lo  ya probado por este-, de ninguna manera  repugna  el  concepto  clásico de carga de la prueba en materia penal, ni mucho  menos   afecta   derechos   fundamentales   del  acusado.  Simplemente  pretende  entronizar  en  el  derecho  penal criterios racionales y eminentemente lógicos  respecto  de  las  pretensiones  de  las  partes  y  los  medios necesarios para  hacerlas                    valer29.   

Esta  postura de la Corte, por lo demás,  no  es  diferente en forma  sustancial     a    otra    tesis    recientemente  ratificada,  de  acuerdo  con  la  cual  si  en la actuación se ha sostenido  una  «acusación sólida, coherente, que ofrezca una  explicación   de   lo   sucedido   y   carezca  de  contradicciones»30,    la    presunción    de    inocencia   únicamente   prevalecerá   si   por   lo   menos   concurre  «una    teoría    exculpatoria    capaz   de   sobrevivir   a   la  crítica»31.   En   otras   palabras,  «la  duda  o  ausencia  de  certeza  jurídica solo  procederá  cuando  la  solución alternativa que se brinde logre reunir similar  nivel  de explicación»32.   

La abogada, en todo caso, no explicó por  qué  motivos  el  reclamo del Tribunal vulneraba la  presunción  de  inocencia o invertía de manera relevante la carga de la prueba  respecto  de  la  situación  de YUMLA RODRÍGUEZ MELGAREJO, ni se preocupó por  fundamentar  si  la invocación del concepto de carga  dinámica    era   suficiente   para   efectos   de  cuestionar   de   manera   racional   si   la   decisión   se   ajustaba  o  no a derecho.   

En  los  cargos  por  falso  raciocinio  (tercero  y  cuarto),  la  profesional  del  derecho  tenía   la  obligación  de  demostrar  que,  en  la  sustentación  del  fallo  impugnado,  el  juez plural elaboró por lo menos una inferencia en la cual haya  transgredido,  en concreto, una determinada regla de sana crítica, esto es, una  ley  científica, tesis de la lógica o máxima de la  experiencia.   

Dicha  carga  la  incumplió.  Si bien es  cierto  hizo  alusión  a  lo  largo  del  desarrollo  del  escrito  a supuestas  vulneraciones  de principios de argumentación (como el de razón suficiente, no  contradicción,  etc.),  también  lo  es que en ningún momento estableció que  algún  razonamiento  del  Tribunal (en el cual partiera de un hecho indicador A  para  derivar la existencia de un hecho indicado B) haya estado supeditado a una  anomalía de tal índole.   

Es decir, si se suprime del discurso de la  actora  todos  los  términos  epistemológicos  o  de lógica argumentativa que  trajo  a  colación  (y  que, como ya se dijo, carecían de cualquier incidencia  frente  al  contenido  material  de  sus  posturas),  lo  único que queda es un  alegato,  consistente  en  insistir  que debió haberse aplicado el principio de  duda  a  favor  de  los  reos  en  la  medida  en que la captura que   ellos   adelantaron,   aunque   no  obedeció    a    un    evento    de    flagrancia,   fue   un   procedimiento   administrativo  en  aquel  entonces  legal  (afirmación,  que  dicho  sea de paso, no tiene sustento en el  orden  jurídico), aparte de que el ocultamiento o la  desaparición  de  la víctima no les era atribuible, por cuanto Alfredo Enrique  Pedraza    Salgado    tan    solo   se fugó ante un simple descuido de los procesados.   

Se  trata, simplemente, de la exposición  de  un  criterio  diferente al manejado por las instancias, según el cual YUMLA  RODRÍGUEZ  MELGAREJO y Anselmo Joaquín de los Reyes  Sarmiento   no  solo  privaron  ilegalmente  de  su  libertad   a   la   víctima,   sino   además   ocultaron   y   han  negado  su  paradero,  todo  ello  tras descartar (con pruebas y  argumentos)  la  versión  de  la  fuga,   concluyendo   que   era   absurda  e    increíble.   

A  esta altura de la actuación procesal,  proponer  criterios  diversos  a  los  de  las  instancias  no tiene importancia  alguna,  pues  al  no  estar  establecida  la  existencia  de  un  error deberá  presumirse  que  la  decisión  al final adoptada por la autoridad competente no  solo    es   la   acertada,   sino   es  la que está sujeta tanto a la Constitución Política como a la  ley.   

Por último, en  el   quinto   reproche   (cuarto   subsidiario),  la  demandante  planteó  falsos juicios de existencia respecto de ciertos medios de  prueba  que al parecer no fueron valorados por ambas instancias, respecto de los  cuales,  sin embargo, no explicó su trascendencia más allá de la reiteración  de  la  hipótesis  defensiva,  esto  es, que el procedimiento de captura no fue  contrario  a  derecho y que tampoco podía descartarse la teoría de la fuga. La  Sala,  en  cualquier  caso, no encuentra  alguna  conexión  racional  entre los medios probatorios que no  habrían   apreciado   los   jueces   y   las  explicaciones  ofrecidas  por  la  defensora.   

3. En    este    orden    de   ideas,  como  los  planteamientos  de   la   abogada  no  son               suficientes  para refutar el fallo     recurrido    ni    para   demostrar   algún   error  de  trámite o de           juicio,  la Corte  no admitirá la demanda.   

Y como      la      Sala       tampoco       advierte        en        forma  manifiesta               violación        de     las     garantías      judiciales     de  YUMLA  RODRÍGUEZ MELGAREJO o Anselmo  Joaquín  de  los  Reyes  Sarmiento, ningún      pronunciamiento      oficioso      efectuará      contra      la     decisión  dictada    por    el    juez    plural.   

IV.  DECISIÓN   

En  mérito de  lo        expuesto,       la       CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  SALA DE CASACIÓN PENAL,   

RESUELVE  

No  admitir la  demanda    de    casación   presentada   por  la  abogada  de  YUMLA  RODRÍGUEZ MELGAREJO   contra  el       fallo  proferido por el Tribunal  Superior    del    Distrito    Judicial        de        Barranquilla.   

Contra  esta  providencia,  no  procede  recurso alguno.   

Notifíquese y cúmplase  

JOSÉ  LUIS  BARCELÓ  CAMACHO   

Presidente  

                    

                                        

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO  

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

EYDER PATIÑO CABRERA  

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR  

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria    

1 Folio 67 del cuaderno del Tribunal.   

2  Ibídem.   

3  Folio 72 ibídem.   

4 Folio 80 ibídem.   

5  Folio 93 ibídem.   

6  Folio 97 ibídem.   

7  Folio 101 ibídem.   

8  Folio 112 ibídem.   

9 Folio 164 ibídem.   

10  Ibídem.   

11  Folio 174 ibídem.   

12  Folio 181 ibídem.   

13  Folio 183 ibídem.   

14  Folio 196 ibídem.   

15  Folio 198 ibídem.   

16 Folio 78 ibídem.   

17   Cf.,   igualmente,   el   auto  CSJ  SP,  22  feb.  2012,  rad.  38261.   

18  Folios 104-130 del cuaderno de juicio.   

19  Folios 131-135 ibídem.   

20 Folios 15-36 del cuaderno del Tribunal.   

21  Folios 23-35 ibídem.   

22  Folios 51-204 ibídem.   

23  Folios 64-79 ibídem.   

24 Folios 91, 171 y 187 ibídem.   

25 CSJ SP, 18 mar. 2009, rad. 26631.   

26 Folio 25 ibídem.   

27  Ibídem.   

28 Folios 84-87 ibídem.   

29 CSJ SP, 9 abr. 2008, rad. 23754.   

30  CSJ SP, 18 mar. 2015, rad. 33837.   

31  CSJ SP, 26 oct. 2011, rad. 36357.   

32  CSJ SP, 18 mar. 2015, rad. 33827.     

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