SP7372-2014(41180)

2014

Asistente Jurídico Inteligente

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA  DE  CASACIÓN  PENAL   

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

Magistrado  Ponente   

SP7372-2014  

Radicación        N°  41180   

Aprobado      Acta     Nº181   

Bogotá         D.C.,  once  (11)  de  junio  de  dos  mil  catorce (2014)   

Decide  la  Sala  el  recurso  de  casación  presentado  por  el  procesado  HANSEL  IVAN  GUSTAVO  CAMARGO   LEAL   contra  la  sentencia  del  Tribunal  Superior   del   Distrito   Judicial  de  Santa  Rosa  de  Viterbo  (Boyacá),  que  confirmó la emitida en  el  Juzgado  Primero  Penal  del Circuito de Sogamoso, por la cual fue declarado  responsable  de  los  delitos  de  falsedad  ideológica  agravada,  concusión,  prevaricato  agravado, cada uno en concurso homogéneo y sucesivo, en calidad de  interviniente, y concierto para delinquir como coautor.   

I.   HECHOS  Y  SINTESIS PROCESAL   

1.  “El  movimiento  del ente investigador  tuvo  lugar por denuncia que realizó la Procuraduría de Santa Rosa de Viterbo,  donde  señalan las irregularidades presentadas por los funcionarios del Juzgado  de  Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Rosa de Viterbo, en cuyo  interior  se  formó un grupo delincuencial, incluyendo abogados litigantes, que  se  contactaban  con  los  internos  de  los Centros Penitenciarios de Sogamoso,  Duitama  y  Santa  Rosa de Viterbo, para exigirles el pago de dinero a cambio de  conseguir  beneficios  como  prisión  domiciliaria, libertad condicional, entre  otros,  actuar  que se presentó durante el periodo comprendido entre septiembre  de 2006 y junio de 2007.   

”De acuerdo con  las  investigaciones,  dentro de la organización criminal se formaron pequeños  grupos  dentro  de  los  cuales existía repartición (sic) del producido. En el  caso  de  HANSEL IVAN GUSTAVO CAMARGO LEAL,  como abogado litigante y amigo del juez ejecutor, buscaba en los  reclusorios  a  las  posibles  personas  interesadas  en obtener las concesiones  penales   a  cambio  de  un  pago  irregular  que  otorgaba  privilegios,  estos  beneficios  los ordenaba el juez cuando el sentenciado no llenaba los requisitos  legales,  o  cuando  cumplía los mismos y por ende tenía derecho a ellos; para  proferir  las providencias sin levantar sospechas utilizaban documentos falsos y  evitaban efectuar la debida notificación al Ministerio Público.   

”Las conductas  descritas  se  ejecutaron  en  más  de  260 procesos, de los cuales tuvo manejo  total  el  Juez  de  Ejecución  de  Penas y Medidas de Seguridad, y parcial los  integrantes  de  los  diferentes grupos organizados alrededor de la comisión de  los     ilícitos”1.   

2.  En  razón  de  lo anterior, el  8  de  junio  de  2007  la Fiscalía  General  de  la  Nación  llevó  a cabo ante el Juez  Promiscuo   Municipal   de   Santa   Rosa   de  Viterbo  audiencia  preliminar  en la que legalizó   la   captura,   entre   otros,  de  HANSEL   IVAN   GUSTAVO   CAMARGO   LEAL,   la   incautación   de   evidencias  halladas  en la residencia y oficina de éste, y  además          le         formuló   imputación   por  “…los  delitos  de  Prevaricato  por Acción Agravado, en concurso  homogéneo  y  sucesivo  (art.  413  y  415 C. P.); Concierto para Delinquir, en  concurso   homogéneo   y   sucesivo   (Art.  340 C.P.); Concusión, en concurso homogéneo y sucesivo (Art.  404  C.P.);  Falsedad  Ideológica  en  Documento Público Agravado, en concurso  homogéneo     y     sucesivo     (Art.     286     y     290    C.P.)…”,  cargos  a  los  que  en  ese  momento  no  se allanó y en relación con los cuales,  a    solicitud    del    ente    instructor,   le   fue   impuesta   medida   de  aseguramiento  de  detención  preventiva, sustituida  por          prisión          domiciliaria2.   

3.    Con    posterioridad,  el  4  de  diciembre  de  2007,  con  base   en    la  audiencia     en     la     cual     fueron         aprobados       preacuerdos         celebrados  por  la  Fiscalía     con     los    procesados,    entre  ellos  con  CAMARGO        LEAL,   el   titular   del   Juzgado  Primero  Penal  del  Circuito  de  Duitama  condenó a éste  como  “…interviniente  en  los  tipos  penales  que  requieren  sujeto  activo  cualificado de servidor  público  y  en  las  conductas  restantes  como  coautor,  por  los  delitos de  CONCUSIÓN previsto en el  Art.   404   del   C.P.,   PREVARICATO  POR  ACCION  AGRAVADO,      Art.      413,      FALSEDAD     IDEOLÓGICA    EN    DOCUMENTO    PUBLICO,  Art.  286  del C.P., agravado según el Art. 290 de la misma, y  CONCIERTO PARA DELINQUIR,  Art.     340     del     C.P.”     —conductas  punibles  cometidas  en  concurso  homogéneo  y  heterogéneo—,   a  las  penas  de  “66   meses   de  prisión”,            “61.09  salarios       mínimos       mensuales       legales       vigentes”        y        “4.58   años  de  inhabilidad  para  el  ejercicio      de      derechos      y      funciones      públicas”3.   

4.  Sin embargo, al conocer de        la        apelación  formulada  contra  esa decisión, el Tribunal Superior  del  Distrito Judicial de  Santa  Rosa  de Viterbo, en Sala Penal de Conjueces, el 11 de diciembre de 2008,  declaró  la  nulidad  de  lo  actuado  a  partir de la diligencia de  aprobación de los preacuerdos, por  cuanto  el  juez  de  conocimiento había cumplido la  función   de  control  de  garantías  en  segunda  instancia  en  el  mismo  asunto, y en consecuencia ordenó remitir el  proceso  al  Juzgado Primero Penal  del  Circuito  de Sogamoso para rehacer el trámite4.   

5. Luego        de        varias       vicisitudes       presentadas  en  el  Tribunal  Superior  del Distrito Judicial de  Santa Rosa de Viterbo para conformar la Sala  de  Conjueces que debía conocer  de  apelaciones  frente a  distintas   decisiones  adoptadas   por   el   juez   de   primera  instancia,  finalmente  el  11  de octubre de 2011 la Fiscalía  General  de  la Nación y HANSEL IVAN GUSTAVO CAMARGO  LEAL   suscribieron  un  acuerdo    mediante    el   cual   “…el   acusado   acepta  los  cargos  inferidos  de  CONCUSIÓN  en  concurso  homogéneo y  sucesivo,   previsto   en   el   artículo   404   del   C.   P.,   PREVARICATO  POR  ACCIÓN agravado, en  concurso    homogéneo    y   sucesivo,   artículo   413   C.P.,   FALSEDAD   IDEOLÓGICA   EN  DOCUMENTO  PÚBLICO en concurso homogéneo y sucesivo artículo  286  C.P.,  agravado  conforme al artículo 290 de la misma obra, y CONCIERTO   PARA  DELINQUIR  Art.  340  C.P.,   delitos  imputados  en  calidad  de  copartícipe  en  la  modalidad  de  interviniente  en  los  tipos penales que requieren sujeto activo cualificado de  servidor  público  y  en  la  conducta  de Concierto para Delinquir de coautor,  según  lo  dispone  el Art. 30 del C.P., y por tal acepta su responsabilidad en  los  hechos e imputación fáctica y pide se le profiera la respectiva sentencia  condenatoria     en    su    contra”5.   

6.  El aludido  acuerdo  fue  convalidado  sin  objeciones por las partes en audiencia celebrada  el  3  de  noviembre  de  2011  ante  el  titular del  Juzgado  Primero  Penal del Circuito de Sogamoso,  y con base en el mismo el 21  de   noviembre   siguiente   el   juez   dictó  sentencia  condenatoria  contra  CAMARGO  LEAL  por  las  conductas  delictivas  especificadas en el señalado  pacto.   En  consecuencia  le  impuso  la  pena  de  prisión   pre-acordada  en  una  magnitud de cincuenta y cuatro (54)  meses,  y  con  sujeción  a  la  discrecionalidad  otorgada en el preacuerdo, fijó la pena principal de multa en  treinta   y   siete  coma  cinco  (37,5)   salarios   mínimos   mensuales   legales  vigentes,  la  sanción  de  inhabilidad  para  el ejercicio de derechos y  funciones  públicas  la  infligió  como  accesoria  por  un  lapso  igual a la  privativa  de la libertad, y le negó los subrogados penales por ausencia de los  requisitos      objetivos      y     subjetivos6.   

7. De  la  expresada  providencia  apeló  el  defensor  del acusado,  inconforme  con  la negación de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la  intramural,  y  el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en Sala Penal de  Conjueces,  el  30  de  octubre  de  2012  le  impartió  confirmación,  fallo de segundo grado contra el  cual    directamente    el   procesado     interpuso     el     recurso     de     casación,  cuya  demanda  la  Corte  declaró  formalmente       ajustada      a      derecho7.   

II.  DEMANDA Y  AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN   

8.    El    enjuiciado    CAMARGO  LEAL,  en  su  condición  de  abogado  titulado,  debidamente  habilitado  para ejercer su defensa  material  y  técnica,  al   momento   de   exponer   de  manera  oral  su  inconformidad,  reiteró   el   cargo   formulado  en  el  respectivo escrito, en el  que  con  sustento en la  causal    segunda    de   casación   (Ley  906  de  2004,  artículo 181-2),  asegura  que la sentencia  condenatoria      emitida     contra  él en segunda instancia se  dictó  en  un juicio viciado de nulidad, como quiera que antes de la fecha en  que  fue  proferida  esa decisión,  la  acción penal por los  delitos  de  concierto  para  delinquir  y  falsedad  ideológica  en  documento  público se encontraba prescrita.   

Hace  énfasis  en  que  respecto  de  la  conducta  punible  lesiva  de la fe pública, el fenómeno extintivo que reclama  se   configura   al   excluir   la   circunstancia   de  agravación   deducida  en  los  fallos,  ya  que  ésta  no fue considerada  en  la  audiencia  de imputación, y por el contrario  en   el  preacuerdo  la  Fiscalía  lo  sorprendió  con  la inclusión de la  misma, sin aportar prueba sobreviniente para su aducción.   

En  el mismo reproche sostiene que la pena  accesoria  de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas en  relación    con    los   delitos   de   concusión   y   prevaricato   también  prescribió  antes  de  la  emisión de la sentencia  confutada,  aspecto  que  considera  igualmente  determinante  de la nulidad que  reclama.   

Con  base  en  lo anterior sostiene que se  violó  directamente la ley sustancial por exclusión  evidente  de los artículos 83 y 86, inciso primero,  de  la  Ley 599 de 2000, el 6º de la Ley 890 de 2004, 292 de la Ley 906 de 2004  y  29 de la Constitución Política, lo cual llevó a  la   aplicación   indebida   de   los   artículos   286   y  340  del  Código  Penal.   

9.      A     la     audiencia     de  sustentación,    en  condición    de   no  recurrentes, asistieron        los        Delegados       de       la  Fiscalía   y   Procuraduría  General  de  la  Nación, funcionarios que  coincidieron en solicitar la prosperidad parcial del reproche.   

Advierten que en efecto respecto del delito  de  concierto  para  delinquir,  atendiendo  la  pena  máxima  prevista  en  la  ley,  el  lapso  para  la  configuración  de  la  extinción  de la acción penal luego de la audiencia de  imputación,  se  cumplió  antes  de  que se profiriera la sentencia de segunda  instancia.   

En cuanto al delito de falsedad ideológica  en  documento  público  destacan cómo no le asiste  razón      al      actor,     pues     según     los     registros,  en  la audiencia de imputación sí  le  fue deducida la circunstancia de agravación del artículo 290 de la Ley 599  de  2000,  y  agregan  que  independientemente  de lo anterior lo relevante para  el      fracaso      de     ese     concreto      reproche  es  que  la  condena  por  dicha conducta punible se produjo con  ocasión  de  un preacuerdo posterior celebrado por el acusado con la Fiscalía,  en  el que se le puso de presente y conoció la concurrencia de esa causal, y al  ser   interrogado  por  el  juez  de  conocimiento  ante  quien  se  sometió  a  aprobación  ese  acuerdo  de  voluntades,  ninguna objeción manifestó por los  términos  en  que  quedó  definida la calificación jurídica de las conductas  punibles,  frente  a las  cuales de manera libre y consciente aceptó responsabilidad.   

Por último, acerca de la prescripción de  la  pena  de  inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas en  relación  con  los  delitos  de  concusión  y  prevaricato,  los  funcionarios  resaltan  la  confusión del censor, pues el término  de  extinción  de  las  sanciones,  de acuerdo  con el artículo 89 del Código Penal, empieza a contarse  sólo  a  partir  de  la  ejecutoria  de  la  sentencia  en  que  son impuestas,  situación  que en este caso no ha ocurrido, dado que justamente está pendiente  de resolver el presente recurso de casación   

Con  base  en  lo anterior solicitan casar  parcialmente  el  fallo  de  segundo grado, para declarar la prescripción de la  acción  penal  únicamente  respecto  del delito de concierto para delinquir, y  redosificar la pena que corresponda al procesado.   

III. CONSIDERACIONES  

10.  Acerca del fenómeno jurídico de la  prescripción  de  la  acción  penal,  tiene  precisado la jurisprudencia de la  Corte que:   

La prescripción desde la perspectiva de la  casación,  puede  producirse: a) antes de la sentencia de segunda instancia; b)  como  consecuencia  de  alguna decisión adoptada en ella con repercusión en la  punibilidad;  o,  c)  con posterioridad a la misma, vale decir, entre el día de  su proferimiento y el de su ejecutoria.   

Si en las dos primeras hipótesis se dicta  el  fallo,  su  ilegalidad  es  demandable  a  través del recurso de casación,  porque  el  mismo  no  se  podía  dictar  en consideración a la pérdida de la  potestad punitiva del Estado originada en el transcurso del tiempo.   

Frente a la tercera hipótesis la solución  es  diferente.  En  tal  evento  la  acción  penal estaba vigente al momento de  producirse  el fallo y su legalidad en esa medida resulta indiscutible a través  de  la  casación,  porque  la  misma  se  encuentra  instituida  para juzgar la  corrección  de  la  sentencia y eso no incluye eventualidades posteriores, como  la    prescripción    de    la   acción   penal   dentro   del   término   de  ejecutoria.   

Cuando   así   sucede,   es  deber  del  funcionario  judicial  de  segunda  instancia  o  de la Corte si el fenómeno se  produce  en el trámite del recurso de casación, declarar extinguida la acción  en  el  momento  en  el  cual  se cumpla el término prescriptivo, de oficio o a  petición  de  parte.  Pero  si  no  se advierte la circunstancia y la sentencia  alcanza  la categoría de cosa juzgada, la única forma de remover sus efectos e  invalidarla  es  acudiendo  a la segunda de las causales que hacen procedente la  acción   de  revisión.  (CSJ  SP.  30 jun. 2004, rad. 18368 y AP. 8 sep. 2004,  rad. 22588).   

Teniendo   como   norte  los  anteriores  derroteros, en reciente decisión la Sala puntualizó lo siguiente:   

…Cuando  la prescripción opera después  de  la  sentencia  de  segunda  instancia, se debe decretar directamente y cesar  procedimiento  con  independencia  del contenido de la demanda (se prescinde del  juicio  de  admisibilidad),  por  haberse  dictado el fallo en forma válida, en  cuanto se hallaba vigente la facultad sancionadora del Estado.   

…Cosa   diferente   ocurre  cuando  la  prescripción  opera  antes  de  la sentencia de segunda instancia, evento en el  cual  la potestad sancionadora del Estado había decaído y, en consecuencia, el  fallo   carece   de   la  condición  de  validez  que  se  predica  del  primer  evento.   

Pero,  debe  aclararse, la pérdida de esa  potestad  no  implica  que  el  fallo  haya  sido dictado por un juez o tribunal  carente  de  competencia,  toda vez que la prescripción no constituye un factor  conclusivo  o  extintivo  de la competencia, sino de la acción penal, según ha  tenido  oportunidad  de precisarlo la jurisprudencia de la Corte de la siguiente  manera:   

“… partiendo  del  supuesto  de que hubiera prescrito la acción penal… no puede decirse que  el  juez  que actúa después de haberse enervado, por el transcurso del tiempo,  la pretensión punitiva del Estado obra sin competencia.   

“Es  bien  sabido  que  la competencia es la forma como se distribuye la jurisdicción. Por  eso,  no  importa  cuál  sea  el concepto sobre lo que es ésta, ya se la tenga  como  ‘la  potestad de  resolver  mediante decisión motivada el conflicto entre el derecho punitivo del  Estado  y  el  derecho  de  libertad  del  imputado, de conformidad con la norma  penal’  como lo quiere  Leone.  [La] competencia  presupone  una capacidad decisoria del órgano para actuar la norma legal o para  abstenerse de hacerlo, en casos previamente señalados por la ley.   

“Nada  tiene  que   ver  con  las  competencias,  entendida  en  los  sentidos  que  se  dejan  expresados,  el  hecho  de que un Juez a quien se le ha asignado el conocimiento  de  un  proceso,  es  decir,  que  tiene  competencia  para adelantarlo, lo haga  después  de  prescrita  la acción penal, ya que de todos modos es el señalado  por  la  ley  para  hacerlo  o  para  manifestar que ha prescrito la pretensión  punitiva  del Estado.”8   

De  esa  manera, se insiste, sólo resulta  acertado  hablar de incompetencia cuando la actuación ha sido adelantada por un  funcionario  distinto del legalmente designado para conocer y decidir el asunto,  no  cuando  lo ha conocido el llamado a hacerlo así la pretensión punitiva del  Estado  haya  decaído  por el paso del tiempo. (CSJ.  SP. 21, agt. 2013, rad. 40587).   

Y  es que desde hace tiempo tiene dicho la  Corte   (CSJ.   SP.  13  oct.  1994,  rad.  Nº  8690)  que  adelantar el  juzgamiento  de un ciudadano luego de que el Estado ha perdido por extinción de  la  acción  la  potestad  sancionatoria  frente  a  un  comportamiento típico,  constituye  transgresión de las garantías constitucionales sobre legalidad del  juicio,  con  violación  del  debido  proceso  y  del  derecho de defensa, pues  ocurrido  ese  fenómeno por el transcurso ininterrumpido del término señalado  por   la   ley  para  su  configuración,         el        funcionario  está en la obligación de  declarar  la  prescripción,  de  la  cual deriva  para   la   persona   imputada   el   reconocimiento   de   su   presunción  de  inocencia.   

Desde   esa   perspectiva  es     claro     que    al      materializarse   en  un  fallo   de   condena   el   ejercicio   del   poder  punitivo  que  constitucional  y  legalmente  le  es  inherente          al          Estado,          después  de que por virtud del mero transcurso del tiempo perdió  dicha   facultad,   la   actuación   posterior   a   ese  momento  agotada   con  tal  finalidad  deviene  ineficaz. En el    presente    caso   —como ahora se expondrá— resulta  parcialmente   inválida  la  surtida  en relación  con  uno  de  los  delitos,  pues  respecto  del  mismo  el ad-quem no  podía  continuar  con  el  ejercicio  de  la  acción  penal,  ya  que  frente a ese comportamiento se extinguió  la  potestad  conferida  por  la  Constitución  y la Ley para decidir el asunto  sometido a su conocimiento.   

Tal  irregularidad tiene sendero apropiado  de  postulación en el artículo 181, numeral 2, de la Ley 906 de 2004, esto es,  por   constituir,   como   atrás   se  indicó,  una  irregularidad  sustancial  consistente    en   el   desconocimiento   del   debido   proceso   (Constitución  Política,  artículo  29,  y  Ley  906  de  2004,  artículo  6),  ya  que  ante  el  decaimiento de la  facultad   sancionadora  del  aparato  judicial,  conforme  lo  normado  en  los  artículos  292  del  citado estatuto, 83 y 86 de la Ley 599 de 2000, normas que  dejó  de  aplicar el juez de segunda instancia, lo jurídicamente imponible era  la  declaración  de  prescripción  y consecuente cesación de procedimiento en  armonía  con  lo  previsto  en el artículo 332, numeral 1, de la Codificación  Penal Adjetiva que gobernó el presente asunto.   

11.  Tal y como  con  acierto  lo  expusieron el Delegado de la Fiscalía General de la Nación y  la  Agente  del Ministerio Público, la irregularidad denunciada por el actor se  configura  únicamente  en  relación  con  uno  de  los  delitos  de los que se  ocupó  este  proceso, a  saber,  el  de  concierto  para  delinquir,  por lo que el vicio sólo afecta en  parte  la  legalidad  del  fallo  de  segundo grado, no siendo necesario para su  corrección  la  declaratoria de nulidad que reclama  el  censor a partir de tal pronunciamiento, sino que  bien  puede  la Sala casar parcialmente la referida sentencia en lo que respecta  a   la   condena  por  esa  conducta  punible,  para  en  su  lugar  ordenar la  cesación  de  procedimiento  por  prescripción,  y  proceder  en consecuencia a fijar la pena que en derecho corresponda.   

Para  tal  efecto  es preciso recordar que  según lo dispuesto en la Ley 599 de 2000, artículo  83    (de  acuerdo  con  el  texto vigente al  tiempo    de    los    hechos),   la   acción  penal  prescribe en un tiempo  igual  al  máximo de la  pena  fijada  en la ley si es privativa de la libertad, previa consideración de  las   causales   sustanciales   que   modifican  los  extremos  punitivos,  pero  por  regla  general  ese  lapso   no   puede  ser  inferior   a  cinco  (5)  años,   ni   exceder   de  veinte  (20),   dadas   las  excepciones  que  al  respecto   admite   la   ley   y  la  jurisprudencia  de  esta  Sala.   

En   consonancia   con   lo   anterior,  el  artículo  86  de  la  Legislación   Penal  Sustantiva,  modificado en su inciso primero por el artículo 6 de la Ley 890 de  2004,  prevé  que  el  cómputo  del  plazo para la prescripción de la acción  penal   se   interrumpe   con  la  formulación  de  la  imputación,  y  ocurrida  esa  circunstancia, de  acuerdo  con lo establecido en el inciso segundo del artículo 292 de la Ley 906  de  2004,  dicho  lapso  “…comenzará a correr de  nuevo  por  un  término  igual  a  la  mitad  del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este  evento    no    podrá    ser    inferior    a    tres   (3)   años”.   

El  delito  de  concierto  para  delinquir  previsto  en  el artículo 340 de la Ley 599 de 2000,  con  la  modificación  que  respecto  de la pena le  introdujo  el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, se encuentra reprimido con una  pena  máxima de nueve (9)  años   de   prisión,   o   lo   que   es   igual,   ciento  ocho  (108) meses.   

Por  lo  tanto,  respecto  de esa conducta  punible  el  término  para  que  se  configurara la prescripción de la acción  penal  con  posterioridad a la audiencia de imputación, celebrada el 8 de junio  de  2007,  era de cincuenta y cuatro (54)  meses,  plazo que se cumplió el 8 de  diciembre  de  2011, antes de la sentencia de segunda  instancia, proferida el 30 de octubre de 2012.   

12.   La  situación  es  bien  diferente  acerca del   delito   de  falsedad  ideológica  en  documento  público,  descrito  en  el  artículo  286  del  Código  Penal, agravado por virtud de la  circunstancia prevista en el artículo 290 del mismo estatuto.   

La  carencia  de fundamento de la réplica  estriba  en  que  el  actor  parte de un supuesto que  distorsiona  la  realidad  procesal, cual es reclamar  de  manera  tácita  una  supuesta  incongruencia  entre  la  imputación  y  el  preacuerdo,  en  lo  inherente  a la aducción en este último acto de la citada  causal  de  intensificación  punitiva,  cuando  lo  cierto  es  que  según  lo  revelan  los registros de  la     actuación     la    misma    sí  fue  fáctica  y  jurídicamente  atribuida  en  ese  primer  acto  de  comunicación  de  la  pretensión penal del Estado al justiciable,  además  que  ese concreto aspecto fue desestimado en segunda instancia frente a  otros  preacuerdos  anulados  por  circunstancias  bien diferentes, e igualmente  rechazado después por el  a-quo,   como   causal   de   nulidad  de  lo  actuado  desde  la  audiencia  de  imputación,  como  bien  puede  constatarse  en  el  auto  del  11  de  diciembre  de 2008 emitido por el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Santa  Rosa  de  Viterbo, en la  decisión  de  11  de marzo de 2009 proferida por el  a-quo,  y en la confirmación de tal pronunciamiento impartida en providencia de  1        de        junio        de       20099.   

Pero independientemente de lo anterior, lo  que  en  verdad  resulta trascendente para desestimar el cargo es que la condena  por  la conducta punible en cuestión, con la que ahora se muestra inconforme el  actor,  se  produjo  a  consecuencia  o  con  ocasión  de un preacuerdo libre y  voluntariamente  celebrado  por  aquél  con  el  ente  instructor,  en  el cual  expresamente   se   incluyó  con  su  conocimiento  la  causal  de  agravación  —como  había ocurrido  en  todos  los  anteriores preacuerdos—  que  ahora rechaza, posición que se traduce simple y llanamente  en  una  velada e inadmisible retractación, lo cual condena al fracaso la queja  por ausencia de interés del demandante.   

En      efecto,      constituye  presupuesto para recurrir la decisión judicial que el  sujeto  procesal  haya  sufrido  un  perjuicio en su situación jurídica con la  misma,  de  ahí  que  si al procesado se le han atendido sus pretensiones, como  cuando  el  fallo  se  dicta  con  apego  a  los  cargos  aceptados  mediante el  allanamiento  a  los  mismos  en  cualquiera de las oportunidades que este puede  presentarse   o   con   sujeción  a  los  acuerdos  realizados  en la llamada justicia consensuada, no es  admisible  que  cuestione  los aspectos de tipicidad y responsabilidad penal que  de manera libre y voluntaria aceptó.   

Acorde  con  uno de los fines sociales del  Estado  de  facilitar  la  participación  de  todos  en  las decisiones que los  afectan,  el  legislador  estableció  en  el marco de la Ley 906 de 2004 varios  mecanismos  de  terminación extraordinaria del proceso, como cuando el imputado  se  allana  a  los  cargos  en  la  diligencia  de  imputación  o  en  estadios  posteriores,  o  llega  a  acuerdos y negociaciones con la Fiscalía, eventos en  los   cuales   renuncia   a   los  derechos  de  no  autoincriminación  y a la realización de un juicio oral, público, concentrado  con   inmediación  y  controversia  probatorias,  a  cambio  de  obtener  considerables rebajas punitivas, la modificación favorable  —sin  vulneración del  principio  de legalidad—  de los cargos atribuidos, o la concesión de subrogados penales.   

Tales  allanamientos  y  pactos han de ser  cubiertos  con  un  halo  de seriedad de conformidad con el principio de lealtad  procesal  que  deben  observar  las  partes,  y  en  acatamiento  no sólo de la  seguridad  jurídica,  sino  de  los  fines  que  los  informan  de humanizar la  actuación  procesal  y  la  pena,  obtener  una pronta y cumplida justicia, dar  solución  a  los  conflictos,  propiciar  la  reparación  integral y elevar el  prestigio de la administración de justicia.   

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  el  artículo  293  de  la  Ley  906  de  2004  establece  que  una  vez  el juez de  conocimiento  examina que el acuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía  es  voluntario,  libre  y  espontáneo,  y  procede a aceptarlo, a partir de ese  momento no es posible alguna retractación.   

En  el  estudio  que  realizó  la  Corte  Constitucional  del  citado  precepto  al  constatar su conformidad con el texto  superior  ,  hizo  énfasis  en  que  al  estar  rodeada  la  aceptación  o  el  allanamiento  de  cargos  o  los  acuerdos y negociaciones que puede realizar el  procesado  de  las  garantías relacionadas con el respeto a la autonomía de su  voluntad,   a   fin  de  que  su  manifestación  esté  distante  de  cualquier  injerencia,  sea  libre,  espontánea  y  cuente  con  la  debida  asistencia  e  información  del  defensor,  no es razonable que se permita su retractación en  detrimento de la administración de justicia.   

Así las cosas, dado el efecto vinculante  y  obligatorio  del  allanamiento  o del acuerdo, el interés del defensor y del  procesado  para  impugnar  el  fallo sufre una restricción ante el principio de  irretractabilidad,  sea  expresa por desconocer el convenio celebrado, o tácita  cuando discute alguno de sus términos.   

Por  lo  anterior,  en  lo referente a la  prescripción  de  la  acción penal frente al delito de falsedad ideológica en  documento    público,    agravado,    la   censura  no   tiene  ninguna  posibilidad  de  éxito,  pues  según  la calificación  jurídica   de   esa   conducta   impartida  en  el  preacuerdo  y  aceptada  por  el  acusado, la pena de  prisión     máxima    para    la    misma    es    de    trece    (13)   años   y   seis  (6)          meses, o lo que es igual, ciento sesenta y  dos    (162)   meses,  lo  cual  implica  que el  término   para  la  configuración  del       aludido       fenómeno,   a   partir  de  la  audiencia  de  imputación,   es   de  ochenta  y  un (81) meses,  plazo   que   con  relación  al  fallo  de  segunda  instancia  no  alcanzó  a  consolidarse.   

No    sobra    advertir,  aun  cuando  no  es  materia  de  discusión  en  el cargo, que  respecto  de  los  delitos  de  concusión y prevaricato agravado, atendidas las  normas  en  las  que  se adecuan esos comportamientos según el preacuerdo, así  como  la  condición  de  interviniente deducida al acusado, la pena de prisión  máxima  para  tales  comportamientos  es de ciento treinta y cinco (135)  y  ciento  cuarenta  y  cuatro  (144)     meses,  respectivamente,  de  donde  se  desprende  que entre la fecha de la imputación  (8 de junio de 2007) y la  de  emisión  del  fallo  de  segundo  grado  (30 de  octubre  de  2012)  no  transcurrió  un  lapso  igual o superior a la mitad de  cada  uno  de los citados guarismos, condición necesaria para poder predicar el  fenómeno extintivo de la acción penal por prescripción.   

13. Resta por  analizar  el  planteamiento  del  actor atinente a la  extinción  de  la  pena  de  inhabilidad  para  el  ejercicio  de  derechos  y  funciones  públicas  en  relación con los delitos de concusión y prevaricato agravado.   

El  censor  confundió  la  extinción     de     la    acción  penal,  reglada  en los artículos 82 a 85 de la Ley  599  de  2000,  con  la  extinción  de  la  sanción  penal  igualmente regulada en los artículos 88 a 92  del   ese   estatuto.   En  tratándose  del  primer  fenómeno,  el  término  para  su  configuración  lo  determina la ley, de una  parte,  en  consideración al máximo de la pena cuando la misma es privativa de  la  libertad,  con  los  límites  señalados  en  el artículo 83 de la obra en  cuestión;  y  de  otra,  cuando  la  conducta  que  origina la acción no está  reprimida    con    esa    especie    de   pena,   lo   fija   el   citado       ordenamiento      en  cinco   (5) años.   

Cuando   se  trata  de  varios  delitos  investigados  o  juzgados en un mismo proceso, la acción penal para cada uno de  ellos  prescribe  de  manera  independiente de conformidad con la anterior regla  (Ley   599   de   2000,   artículo   84,   inciso  final).   

Lo que resulta inadmisible, por contrariar  las  anteriores normas, como al parecer lo entiende el actor, es que respecto de  una  conducta  punible  reprimida con varias sanciones principales, por ejemplo,  prisión,  inhabilitación  de  derechos  y  funciones  públicas  y  multa,  la  prescripción  de  la  acción  penal  se  establezca  a capricho del interesado  según  la  que  le  resulte  más favorable para predicar la configuración del  aludido fenómeno.   

Finalmente  debe  la  Sala  advertir, que  para   discurrir   acerca   de   la   extinción     de    las            sanciones          penales,   es  requisito     condición     que     la     acción     penal    esté  vigente  y que en desarrollo de la  misma  se  hubiere  proferido  sentencia en   firme  en  la  que  a        una        persona  determinada se le impongan,  por una  conducta    prevista    como    delito,     las     penas     que le apareja la normatividad penal sustantiva.   

Por   regla  general  las  sanciones  respecto  de  las cuales el  Estado      no      ejerce      o      hace     efectiva     su     ejecución,   prescriben.  Así,  por  ejemplo,  respecto de la pena de prisión,  salvo  cuando  es  sustituida  por  alguno  de  los  mecanismos  previstos  en  la ley para tal efecto, mientras el sujeto pasible de la misma no  se  halle  privado de la libertad, corre el   término   de  prescripción  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en el artículo 89, inciso primero, del Código  Penal, en armonía con el 90 del mismo estatuto.   

En  tratándose de penas no privativas de  la    libertad    (artículo    43   del   Código  Penal),   y   específicamente   la   de  inhabilidad  para  el ejercicio de  derechos  y  funciones  públicas,  bien  sea que se  imponga  como  principal  o  como  accesoria,  el  ordenamiento  penal  adjetivo  (Ley  906  de  2004,  artículo  462-2)     dispone     que     para    su  aplicación,  una  vez  en  firme la correspondiente  sentencia,  debe  el  funcionario  competente  enviar  copia  de  la  respectiva  decisión   a   la   Registraduría   Nacional   del   Estado  Civil  y  a  la Procuraduría General de la  Nación,   lo   cual   quiere   decir  que  esa  especie  de sanción empieza  cumplirse a partir de la  ejecutoria  del  fallo,  y  por lo tanto el  fenómeno  de  la  prescripción previsto en el inciso segundo  del  artículo  89  de  la  Ley  599 de 2000, se configuraría si el funcionario  competente   omite   la  obligación   de   librar   las   comunicaciones  de  rigor  a  las  autoridades  pertinentes.   

Como  en  el presente asunto la sentencia  condenatoria  sólo quedará en firme con el proferimiento del presente fallo, a  partir    de    entonces    empezaría  a computarse el término de prescripción de la inhabilidad para  el  ejercicio  de  derechos y funciones públicas, si  es  que el a-quo no cumple con la obligación legal atrás señalada,  razón  por  la  que  deviene  infructuosa  la  pretensión del  recurrente.   

14.   Como  consecuencia     de  la  prosperidad parcial del cargo en lo concerniente  a  la  prescripción  de  la  acción  penal  frente al delito de concierto para  delinquir,    debe    la    Sala    hacer   la   correspondiente   dosificación  punitiva.   

Con tal fin se  acogerán    los    parámetros   de   estimación  preacordados  entre  la  Fiscalía y el procesado, y refrendados por el fallador  de   primer   grado,  en  acatamiento  de lo normado en el artículo 293, inciso segundo, de la Ley 906 de  2004.   

El instructor y el acusado, de las cuatro  conductas    concursales,    tomaron    como    base    para   la   respectiva  gradación  la  pena  mínima  prevista para el delito de concusión, por ser la  más   grave,  esto  es,  noventa   y   seis  (96)  meses;   a   ese   guarismo   le  incrementaron  cuarenta  y  ocho  (48)    meses    por   el   concurso  heterogéneo  con  las  otras  tres conductas punibles, a la cantidad resultante  (144  meses) le restaron  una  cuarta  parte  por  la  condición de interviniente del enjuiciado, y a ese  resultado  (108 meses), le  descontaron  el  cincuenta  por  ciento  por  el  preacuerdo,  para obtener así  finalmente  los  cincuenta  y cuatro (54)      meses     de     prisión infligidos.   

Siguiendo  entonces  esos derroteros, del  incremento   de  cuarenta  y  ocho  (48)  meses  debe  restarse  una  tercera  parte, es decir, dieciséis  (16) meses al desaparecer  uno   de   los  delitos  por  los  que  se  realizó  tal  aumento  (el   concierto  para  delinquir);  la  cantidad    que    arroja    esa   operación   (32  meses)  se  suma  a  la  pena  mínima  que  en  el  preacuerdo   fue   fijada   de   base  (96   meses);  al  resultado  obtenido  (128   meses)   se  le  descuenta  una cuarta parte por la condición de interviniente del enjuiciado, y  a  la  respectiva  cantidad  (96  meses),  se le deduce el cincuenta por ciento por virtud de la  terminación  anormal del proceso,  lo  cual  conduce  a  una  pena principal definitiva por imponer de CUARENTA   Y   OCHO   (48) MESES DE PRISIÓN.   

A ese mismo lapso se ajustará la sanción  de  inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, pero con la  aclaración  de que esta procede como principal, pues  en  tal  condición se halla consagrada para cada uno  de  los  delitos que quedan vigentes, precisión que no entraña desconocimiento  de  la  prohibición  de  reforma  en  peor,  como de  manera pacífica lo tiene decantado la jurisprudencia de la Corte.   

La imposición  de  la  pena  principal  de multa y demás decisiones  expresadas  en  la  sentencia  de primer grado, avalada en segunda instancia, se  mantienen  incólumes, sin que sobre advertir que no hay lugar a la aplicación,  por   favorabilidad,  de  la  reforma  introducida  por  la  Ley  1709  de  2004  frente  a  los requisitos  para    otorgar    la  suspensión   condicional   de   la   ejecución   de  la  pena  y  la  prisión  domiciliaria,   habida  cuenta   que   de   conformidad  con  el  artículo  32  de  la  señalada  ley,  modificatorio   del   artículo   68   B   del   Código   Penal,   tales  subrogados  están taxativamente  prohibidos para quienes  sean  condenados,  entre  otros,  por delitos dolosos  contra  la  Administración  Pública  de  la  que  son  lesivos  justamente  la  concusión y el prevaricato.   

En mérito de lo expuesto, la Corte  Suprema  de  Justicia,  Sala de Casación Penal,  administrando  justicia  en  nombre  de  la  República  y  por  autoridad de la Ley,   

RESUELVE:  

1. CASAR      PACIALMENTE,  con  ocasión  del cargo propuesto en la demanda presentada por  el    procesado    HANSEL   IVAN   GUSTAVO   CAMARGO  LEAL,  la  sentencia  de  30      de      octubre      de     2012  emitida   por  el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Santa  Rosa  de  Viterbo  (Boyacá),  en  lo  que  respecta  a la condena por el delito de  concierto para delinquir.   

2.  DECLARAR  prescrita   la   acción  penal  originada  con  la  comisión  de  la  conducta punible de concierto para  delinquir  y,     en    consecuencia,             CESAR  el  procedimiento      adelantado      por  el referido delito en contra       del      citado      procesado.   

3.   FIJAR,  en   razón   de   lo  anterior,   como  penas  principales   para   HANSEL   IVAN  GUSTAVO  CAMARGO  LEAL,  en  su  condición de interviniente penalmente  responsable  de  los  delitos  de  falsedad  ideológica  en  documento público  agravado,  concusión  y  prevaricato  agravado,  cuarenta  y ocho (48) meses de  prisión,  inhabilidad  para  el ejercicio de derechos y funciones públicas por  el  mismo  lapso,  y  multa en cuantía equivalente a  treinta   y   siete  coma  cinco  (37,5)   salarios   mínimos   mensuales   legales  vigentes.   

4.  DISPONER  que  por  el  Juzgado     de     primera     instancia    se    realicen    las    anotaciones  pertinentes.   

Contra      esta     decisión    no    procede   recurso  alguno.   

Notifíquese   y  cúmplase.   

FERNANDO      ALBERTO      CASTRO  CABALLERO   

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

MARÍA    DEL    ROSARIO    GONZÁLEZ  MUÑOZ   

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

EYDER PATIÑO CABRERA  

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR  

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria  

    

1  Situación fáctica tomada del fallo de primera instancia.   

2  Carpeta original # 1, folios 8-15.   

3  Carpetas  #  3  folios  48,  49, -63-66 y 72-94. Carpeta # 4, folios 1-4, 66-77y  82-104, y Carpeta # 5, folios 1-13, 60-63 y 71-92.   

4  Carpeta # 2, folios 91-113.   

5  Carpeta  # 6, folios 7-10, 58-63, 67-71 y 80-300. Carpeta # 7, folios 25-28, 30,  34, 48, 52-54, 65-77, 104- 130, 132, 143 y 158-166.   

6  Carpeta # 7, folios 205-208 y 212-241.   

7  Carpeta   #   7,   folios   245-247.  Cuaderno  del  Tribunal,  folios  49-62  y  67-75.   

8  Sentencia  de  casación del 07-10-99 Rad. 15490, decisión que retoma lo que al  respecto   había   expresado   la  Corte  en  decisiones  del  19-08-82  y  del  15-08-89.   

9  Carpeta  #  2,  folios  94-113.  Carpeta  # 6, folios 7-10 y Primer Cuaderno del  Tribunal, folios 46-53.     

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