35512(27-07-11)

2011

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso nº 35512  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN  

Aprobado Acta No. 260-  

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de  dos mil once (2011)   

MOTIVO DE LA DECISIÓN  

La Sala examina los presupuestos jurídicos,  lógicos   y  argumentativos  expuestos  por  los  apoderados  de  los  señores  Juan Pablo Urrutia Liévano y Gerardo Bonilla Naranjo,  con  el  fin  de  resolver  sobre  la admisión de las  demandas  de  casación  propuestas  contra la sentencia dictada por el Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Popayán  el  26  de  julio  de 2010, que  confirmó  parcialmente  la  condenatoria  proferida  por el Juzgado 1 Penal del  Circuito  Especializado  Adjunto  de  la  misma  ciudad  el  15  de diciembre de  2009.   

HECHOS  

Las  diversas  labores investigativas, entre  las  que  se  destacan,  interceptaciones  de  líneas telefónicas, permitieron  identificar  a  Juan  Carlos  Segura  Moreno,  alias  “Banano”,  Emmar Yesid  Calvache  López,  Evert Quinayas Omén, Julio Enrique Roa Vanegas, Luis Alfonso  Pérez  Buesaquillo,  Diego  Gerardo  Concha, Edinson Martínez Ortiz, Hugo Jair  Sandoval    Fernández,    Flor    Gladys    Leyton   Hernández,   Gerardo     Bonilla    Naranjo,    alias  “Marciano”    y    a    Juan    Pablo    Urrutia  Liévano,  alias “Careperro”, como miembros de una  organización  que  se  dedicaba a producir y procesar droga. Estas dos últimas  personas  eran –entre otras-  las  llamadas  a  recibir  los  alucinógenos  y  los  dineros  en el exterior y  remitirlos a Colombia mediante el sistema de giros.   

Las autoridades de policía, mediando labores  de  seguimiento y vigilancia por parte del investigador José Mauricio Martínez  Laverde  y  la  declaración  de  una  testigo con reserva de identidad, a quien  posteriormente  se le identificó como Eliana Yadira Chávez Pernet, adelantaron  la  operación  denominada “Milenium 2000”  cuyo  propósito  era  desmantelar  una  organización criminal  dedicada  a  la comercialización de sustancias, tales como heroína y cocaína,  que  eran  compradas  en Colombia, Departamento del Cauca, en las localidades de  Santander  de Quilichao, Bolívar, La Sierra, Morales, Cajibío, transportadas a  Popayán  y exportadas a algunos países europeos y a los Estados Unidos, sitios  desde  donde se remitía el dinero ilícito que tal actividad producía mediante  el  sistema  de “pitufeo”,  es  decir,  a  través  de  numerosos  giros  que  se  reclamaban  en  Colombia.   

ACTUACIÓN PROCESAL  

1. La comisión de fiscales designada para el  adelantamiento  del  trámite  dispuso  investigación  previa  por virtud de la  expedición  de  copias  en  el radicado 356498 que se adelantaba por los mismos  hechos,  espacio  en  el  que  ordenó  entre  otras  pruebas,  interceptaciones  telefónicas,  y  se  ordenó  apertura formal de la investigación en contra de  Juan  Carlos  Segura  Moreno,  Gerardo Bonilla Naranjo,  Juan  Pablo  Urrutia  Liévano,  Emmar  Yesid Calvache  López,  Evert  Quinayas  Omén,  Julio Enrique Roa Vanegas, Luis Alfonso Pérez  Buesaquillo,  Eric  Zúñiga  Pérez,  Diego  Gerardo  Concha, Edinson Martínez  Ortíz,  José  Albeiro  Murillo Aristizabal Flor Gladys Leyton Hernández, Hugo  Jair  Sandoval  Fernández,  José Rodrigo Segura Moreno y María Eugenia Valens  Millán    en    orden    a    establecer    su   responsabilidad   “como    autores   de   infringir   el   ESTATUTO   NACIONAL   DE  ESTUPEFACIENTES1”.   

2.  A  través  de  la  resolución de 19 de  octubre  de 20012,  la  Fiscalía  Segunda  Delegada  ante  los  Jueces  Penales  del  Circuito  Especializado de Cali ordenó la vinculación mediante declaratoria de  persona    ausente    de   Gerardo   Bonilla   Naranjo,   Juan   Pablo   Urrutia  Liévano,   Emmar   Yesid  Calvache  López,  Evert Quinayas Omén, Julio Enrique Roa Vanegas, Luis Alfonso  Pérez  Buesaquillo,  Eric  Zúñiga  Pérez,  Diego  Fernando  Concha,  Edinson  Martínez  Ortíz, José Albeiro Murillo Aristizabal3,  como  presuntos coautores de  los  delitos de concierto para delinquir en materia de narcotráfico en concurso  con  tráfico  de  estupefacientes. Adicional a ello, ordenó la vinculación de  Gerardo  Bonilla Naranjo, Juan Pablo Urrutia Liévano,  Emmar  Yesid  Calvache  López  y José Rodrigo Segura  Moreno  los  vinculó como presuntos coautores del delito de lavado de activos y  a  Flor  Gladys  Leyton Hernández, Hugo Jair Sandoval Fernández como presuntos  coautores   del   delito   de   concierto   para   delinquir   en   materia   de  narcotráfico.   

3.  El 29 de enero de 2004, la Fiscalía  2  Delegada  ante  los Jueces Penales del Circuito Especializados de Santiago de  Cali,  calificó  el  mérito  del  sumario  en  la  modalidad de resolución de  acusación    en    contra    de,    entre   otros4,   y  para  los  efectos  que  interesan   a   esta  decisión,  Juan  Pablo  Urrutia  Liévano  y  Gerardo Bonilla  Naranjo,  como  coautores  a  título  de  dolo de los  delitos  de  concierto  para  delinquir  en materia de narcotráfico, (inciso 2,  artículo    340   de   la   Ley   599   de   20005),  en concurso, con trafico de  estupefacientes  (inciso  1  del  artículo 33 de la Ley 30 de 1.986, modificado  por  el  artículo  17 de la Ley 365 de 1.997) y lavado de activos (inciso 1 del  artículo  247A  de la Ley 100 de 1.980, modificado por el artículo 9 de la Ley  365  de  1.997)6.   

Al tiempo, precluyó la instrucción a favor  de  Rodrigo  Segura  Moreno,  María  Eugenia  Valens  Millán  y Jesús Albeiro  Murillo Aristizabal.   

Esta  decisión  fue  objeto  del recurso de  apelación  y  recibió confirmación integral el 13 de agosto de 2004 por parte  de   la   Fiscalía   Delegada   ante   el  Tribunal  Superior  de  Santiago  de  Cali7.   

4.   Una  vez  evacuada  la  etapa  del  juicio,    el    15    de    diciembre   de   20098   el   Juzgado  1  Penal  del  Circuito  Especializado  Adjunto de Popayán profirió sentencia condenatoria en  contra         de,         entre        otros9: Juan  Pablo  Urrutia  Liévano y Gerardo Bonilla Naranjo como  coautores   de   los   delitos   de  concierto  para  delinquir  en  materia  de  narcotráfico,  en  concurso  material  con  tráfico,  fabricación  o porte de  estupefacientes  y lavado de activos y les impuso una pena principal de 12 años  de  prisión,  multa de diez millones de pesos y la accesoria de “interdicción  de  derechos  y  funciones  públicas por un período  igual   al   de   la   pena   principal”10.   

Se          “absolvió” a Evert Quinayas Omén, Julio  Enrique  Roa  Vanegas,  Luis  Alfonso Pérez Buesaquillo, Diego Gerardo Concha y  Edinson  Martínez  Ortiz,  por  el  delito de tráfico, fabricación o porte de  estupefacientes,  por  haber  operado  el  fenómeno  de  la prescripción de la  acción.   

5. La decisión fue recurrida por la defensa  de  los  acusados  Gerardo Bonilla Naranjo,  Emmar  Yesid Calvache López, Juan Pablo  Urrutia  Liévano  y  Hugo  Hair Sandoval Fernández y  confirmada  parcialmente por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de  la misma sede el 26 de julio de 2010 por cuanto:   

i)  Declaró  la prescripción de la acción  penal  respecto del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,  respecto  de  Emmar  Yesid  Calvache López, Juan Pablo  Urrutia   Liévano   y   Gerardo   Bonilla   Naranjo.   

     

i. Modificó  las penas impuestas a  Emmar   Yesid  Calvache  López,  Juan  Pablo  Urrutia  Liévano  y  Gerardo Bonilla  Liévano  por  los delitos de concierto para delinquir  en  materia  de narcotráfico, en concurso con lavado de activos, y les impuso 8  años  de  prisión  y  multa  de  $7.770.000;   y  a  Hugo  Jair  Sandoval  Fernández,   por   el   delito  de  concierto  para  delinquir  en  materia  de  narcotráfico,  lo  condenó  a  6  años  de  prisión  y multa de $10.000.000,  respectivamente.     

6.  Es  de anotar que con posterioridad a la  sentencia  de  segunda  instancia,  exactamente cuando se surtían los traslados  para  la presentación de las demandas de casación, mediante providencia del 16  de         septiembre         de         201011,   el   Tribunal   Superior  declaró  la  prescripción  de  la  acción penal en relación con el delito de  concierto  para  delinquir  en  materia  de  narcotráfico  a  favor  de,  entre  otros12,  Gerardo  Bonilla  Naranjo  y Juan Pablo  Urrutia  Liévano,  ordenándose consecuencialmente la  cesación  de  procedimiento  por  ese  comportamiento y la readecuación de las  penas, así:   

A  Gerardo Bonilla  Naranjo,  Juan Pablo Urrutia  Liévano y Emmar Yesid Calvache López, les impuso una  pena de 6 años de prisión y multa de $3.850.000   

LAS DEMANDAS  

A  nombre  de  Juan  Pablo Urrutia Liévano.   

Su  apoderada  acusa la sentencia de segunda  instancia    de    ser    violatoria    del   debido   proceso   “pues  “se  mutila (sic) las pruebas a tal punto que no se refiere  en        lo       absoluto       a       ella13.  Su desarrollo:   

1. Sin asomar siquiera por cuál senda ataca  la  sentencia  de  segundo  grado y con la pretensión fallida de desarrollar el  cargo  considera que el principio de territorialidad establecido en el artículo  14  de la Ley 599 de 2000 se debe abordar desde un sentido no sólo geográfico,  sino  jurídico,  esto  es, en el suelo nacional, el mar territorial, el espacio  aéreo,  las  naves  y  las  aeronaves, sin que exista en el expediente elemento  material  probatorio  o  evidencia  física o información que establezca que su  prohijado  “haya dado inicio en territorio nacional  a  una  cualquiera  de  las  conductas por las cuales se condenó (…) y que la  hubiera  culminado  o  agotado  dentro del mismo territorio nacional14”;   tan  cierto  resulta  ello,  que las 92 llamadas interceptadas de acuerdo al recaudo,  las efectuó o recibió desde los Estados Unidos.   

Adicional  a  ello,  en  el  trámite  de la  sustentación  del  recurso  de apelación contra el fallo de primera instancia,  el  otrora  defensor  de  Urrutia Liévano,  informó  sobre  la  captura  y  posterior condena por parte de la  Corte  Suprema  de  Justicia del Estado de Nueva York, por el delito de tráfico  de  estupefacientes  por  posesión  criminal de sustancia controlada, decisión  que  fue  allegada y debidamente apostillada, luego, si alguna conducta ilícita  cometió  su  asistido,  lo  fue  en Estados Unidos. Es por ello, que pregona la  violación  de  la  ley  penal por el factor territorial al haber sido juzgado y  condenado en Colombia por hechos cometidos fuera del país.   

2.  Postula seguidamente, la tesis frente al  contenido  del  artículo 16 de la Ley 599 de 2000, el que considera quebrantado  en  la  sentencia  demandada pues el delito de lavado de activos es el único en  el  que  no se aplica la extraterritorialidad, no obstante haberse demostrado en  el  proceso que “durante todo el tiempo investigado,  él   se   encontraba   en   los  Estados  Unidos  de  Norteamérica15”. (subraya  hace parte del texto).   

3. Se transgredió, igualmente, el artículo  17  de  la  Ley  599  de  2000,  pues  –bajo  idéntica  tesis  a la ya enunciada-  Juan  Pablo  Urrutia residía  en  los  Estados  Unidos  y  “fue allá donde inicio  (sic)  y  culminó  el  camino  criminoso  si  fue  que alguna conducta ilícita  cometió16;  nación en la  que  fue  condenado  por  el delito de tráfico de estupefacientes por posesión  criminal  de sustancia controlada, situación que no obstante haber sido asomada  al funcionario de segundo grado no constituyó objeto de análisis.   

    

1. Se   infringió  igualmente  el  artículo  8  de la Ley 599 de 2000, norma rectora que establece la prohibición  de  la  doble  incriminación,  pues  como quedó probado, por los mismos hechos  investigados  en  este  trámite  se le juzgó y condenó en los Estados Unidos,  tesis  bajo  cuyo  propósito  transcribe algunos apartes del fallo cuestionado,  con    lo    que    se    establece   –afirma- la flagrante violación de normas  de derecho sustancial.     

5.   Respecto  al  delito  de lavado de  activos,  así  lo  destaca,  frente a los supuestos giros que se hicieron desde  los  Estados  Unidos,  es  en  ese  lugar donde se concretó y no en Colombia el  punible,  sin  que  resulte  significativo  que  allí no se hubiera sancionado.   

Considera,   que   frente   al  delito  de  narcotráfico   opera   la   prescripción  “de  la  pena”  y  por  el punible de lavado de activos no es  posible condenar por expresa prohibición legal.   

Invoca  los artículos 8.4 de la Convención  Americana  de  Derechos  Humanos y el 14.7 del Pacto Internacional de Derechos y  Civiles  Políticos,  normatividad  que  le permite señalar que un ciudadano no  puede    ser   sometido   varias   veces   a   la   pretensión   punitiva   del  Estado.   

Como  petición  final,  solicita  casar  la  sentencia  y en su lugar absolver a su asistido de los delitos de concierto para  delinquir en materia de narcotráfico y lavado de activos.   

A nombre de Gerardo  Bonilla Naranjo.   

Bajo  el  amparo  del artículo 207, numeral  primero  del Código de Procedimiento Penal de 2000, formula un único cargo por  vía  de  la violación indirecta de la ley sustancial, error de hecho por falso  raciocinio, que sustenta de la siguiente manera:   

Precisa  el recurrente, que antes de abordar  su  desarrollo  oportuno es detener su atención en los hechos materia de juicio  de  los que infiere, que si bien se afirma que su asistido para la época de los  hechos  permaneció  en  España  “no significa que  haya  sido  la  persona  que se comunicaba con JUAN CARLOS SEGURA MORENO y menos  quien   haya   hecho   los   giros  de  que  da  cuenta  el  proceso17”; pues se  ofrece  probable  que  para tal trámite sólo se requiera un número de cédula  de  ciudadanía  u otro documento válido, siendo entonces posible que cualquier  ciudadano  lo  transmitiera,  “sin  que obre prueba  válidamente  allegada  que deduzca que quien firmó esos documentos fue BONILLA  NARANJO18”;  situación  idéntica  que  se  presenta  con  respecto  a las  interceptaciones,  grabaciones y transliteraciones de llamada telefónicas, pues  no existe certeza de que uno de los interlocutores es su asistido.   

Igual,  no  se  probó  que  la  firma fuera  estampada  de su puño y letra, luego la mera circunstancia de que con su nombre  y  número  de  cédula  aparezca  girando  unos  dineros  desde  España  no es  situación determinante en la autoría enrostrada.   

De  cara al yerro denunciado, esto es, falso  raciocinio,  considera  el  casacionista que el Tribunal se limitó a considerar  que  las  interceptaciones  y  la  documentación  aportada  eran merecedoras de  aceptación,  sin  detenerse  en algunas reglas de la sana crítica, entre ellas  las  máximas  de  la  experiencia,  por  lo  que  enuncia los yerros advertidos  así:   

i)   Frente   a   las   interceptaciones  telefónicas,  el Tribunal no se ocupó de “analizar  que  no  hay  en  el proceso medio de prueba que contundentemente lo ubique como  uno  de  quienes  hablaron  en  esas  comunicaciones19”;     igualmente,    su  condición  de  persona ausente impidió que se tomaran muestras de su voz a fin  de  realizar los respectivos cotejos técnicos; no existe en el plenario ninguna  prueba  que  demuestre  que Bonilla Naranjo fue quien remitió desde el exterior esos dineros.   

Prosigue,  indicando  que  riñe  con  las  máximas  de  la  experiencia  que  en  una  empresa  criminal  como  la  que se  cuestiona,  haya procedido su defendido sin ningún tipo de mesura o precaución  a  efectuar  esos  giros y a comunicarse telefónicamente con distintas personas  sobre  el  tráfico  de  estupefacientes,  pues es cierto que un delincuente que  realiza  tales  prácticas  jamás  realiza  consignaciones  o  giros  a  nombre  propio.   

Considera  por  tanto,  que  el  Tribunal al  valorar  las  pruebas  no  tuvo  en cuenta las máximas de la experiencia, tales  como,  la prudencia, el silencio, la frialdad y la discreción propias de cuando  se ejecutan comportamientos ilegales.   

ii) Respecto a las incriminaciones efectuadas  por  los  demás  condenados, también ha infringido el Ad quem las normas de la  sana  critica,  pues  no  es  posible  aceptar “unas  pruebas  acomodaticias,  sesgadas,  carentes de fundamentos en contra de GERARDO  BONILLA                    NARANJO20”.   

Agrega, que “las  pruebas  tantas  veces aludidas no tienen una existencia válida jurídicamente,  porque  en manera alguna se demostró que BONILLA NARANJO haya sido interlocutor  en  las  llamadas  interceptadas,  grabadas  y  transliteradas  y menos que él,  directa  y  personalmente haya sido quien envió los giros de que dan cuenta los  autos21”,  por  lo  que  surge  la  duda  al haberse desmoronado su poder  incriminatorio.   

En  lo  que  tituló  resumen y conclusión,  solicita  que  demostrado  el  error  del  Ad  quem que lo llevó a inaplicar el  artículo  7  inciso  segundo  del  Código  de  Procedimiento Penal y a aplicar  indebidamente  los  artículos  232  ibídem y 323 del Código Penal, se case la  sentencia impugnada y en su lugar se dicte el fallo de reemplazo.   

CONSIDERACIONES  

Una precisión necesaria:  

La Sala enmarcará el estudio de las demandas  presentadas  exclusivamente  a  lo  relativo con el delito de lavado de activos,  toda  vez  que los ataques frente a las otras dos conductas punibles – concierto  para  delinquir  en  materia de narcotráfico y tráfico de estupefacientes- por  las   que   inicialmente   se   les   condenara   a  los  acusados  Juan  Pablo  Urrutia  Liévano y Gerardo Bonilla Naranjo,  por  virtud  de  la  declaratoria  de prescripción de la acción  penal   por   parte   del   Tribunal   Superior  se  ofrecen  inanes22.   

1.  Inadmisión  de la demanda presentada a  nombre de Juan Pablo Urrutia Liévano   

La  recurrente sujetó su libelo a un único  pregón:  el  Tribunal Superior violó de manera directa la ley sustancial y por  esa  vía  el  debido  proceso  al  condenar  a Urrutia  Liévano       por       hechos      –que      de      haber     tenido  ocurrencia-  fueron  ejecutados  fuera  de  Colombia.  Serios  son  los  reparos  que  habrá  de  destacar la Sala en sus apartes más  sobresalientes que impiden la prosperidad en la pretensión.   

i)  No  por  ser  ampliamente  conocidos los  principios  que  rigen  el  recurso extraordinario sobra recordar a la libelista  que  la  formulación  y  sustentación de éste no es de libre postulación. Se  trata  de una impugnación sometida a exigencias formales y sustanciales de cuya  observación  pende  la  facultad  de la Corte para emitir un pronunciamiento de  fondo,  principalmente  porque se trata de un recurso rogado, lo que implica que  cada  una  de  las  causales debe ser clara y debidamente expuesta, demostrada y  fundamentada, so pena de estar destinada al fracaso.   

Tales exigencias obedecen a lo especialísimo  del  mismo,  como  quiera  que su finalidad es la de derruir los cimientos sobre  los  cuales  está  edificada  la  sentencia  impugnada,  protegida por la doble  presunción  de  legalidad  y  acierto.  De  manera  que es tarea del recurrente  desvirtuar   una  de  aquellas,  o  ambas,  mediante  la  demostración  lógico  jurídica  de  la  concurrencia de alguna de las causales de casación previstas  por  el  legislador,  cuya  argumentación  en ningún caso puede limitarse a la  exposición   de   opiniones   subjetivas,  diversas  a  las  asumidas  por  los  falladores.   

ii)  La  censora  no  se  ocupó de precisar  –lo  que  le  resultaba  forzoso-   cuál  de  los  fines  consagrados  en  el  artículo  206  del  Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 200023,   es  el  perseguido   con   el   libelo,   limitándose  tan  sólo  a  sostener  que  se  desconocieron   los   principios   de  territorialidad,  extraterritorialidad  y  prohibición de la doble incriminación.   

iii)  No  basta  afirmar  que  se  ataca  la  sentencia  por  ser  violatoria  de  una  norma de derecho sustancial, se impone  seleccionar  de manera específica la causal, el motivo, el sentido del ataque y  los  argumentos que servirían de fundamento; es decir, confeccionar la demanda,  en un todo.   

Lo    anterior,    precisamente   porque  “la  Corte  no  podrá  tener  en cuenta causales de  casación   distintas   a   las  que  han  sido  expresamente  alegadas  por  el  demandante”  (artículo 216 Código de Procedimiento  Penal),  y  además  se  ha  de  observar que uno de los requisitos formales del  libelo  consiste  en  “la enunciación de la causal y  la  formulación  del cargo indicando en forma clara y precisa sus fundamentos y  las  normas  que  el  demandante  estime infringidas”  (artículo    212-3    ibídem);   exigencias   que   en   este   caso   no   se  cumplieron.   

En efecto, los argumentos en que se sustenta  el  cargo  y,  por  ende,  los  errores en los que supuestamente incurrieron los  jueces   de  fallo,  revelan  desconocimiento de la técnica casacional.   

iv)  No  satisfizo  en  lo  más mínimo los  presupuestos  de  admisión  que le eran debidos, pues limitó su disertación a  enunciar  que la sentencia era violatoria de normas de derecho sustancial lo que  conllevó  a  la  vulneración  del debido proceso, pero no se detuvo siquiera a  precisar  por  cuál  de las tres causales en sus distintas modalidades dirigía  su  ataque:  causal  primera  (violación  directa  e  indirecta, causal segunda  (congruencia) y causal tercera (nulidad).   

Recuérdese que, en la violación directa se  han  de  respetar  los  fundamentos  fácticos  y  probatorios  de la decisión,  debiéndose  concentrar  la  atención  exclusivamente en el error de juicio que  recae  sobre  la  norma  sustancial  y se presenta de tres maneras: i)  falta  de  aplicación  de  la  ley,  ii) aplicación indebida, y,  iii)    interpretación  errónea de la ley.   

En tanto que en la violación indirecta de la  ley,  se  parte  de  que el vicio derivó de la errada apreciación de  las  pruebas,  es  decir,  que  el  yerro en la aplicación del derecho fue de manera  mediata.   Se manifiesta a través de: error de derecho por falso juicio de  legalidad  y  falso juicio de convicción; y, error de hecho, por falsos juicios  de existencia, identidad o raciocinio.   

Cada   uno   de   estos   yerros   difiere  sustancialmente     del     otro,    y    resulta    inadmisible    –como sucedió en este caso-  que con una sola argumentación se pretenda suplir las exigencias  lógico jurídicas del discurso casacional.   

Ahora,  cuando para cuestionar una sentencia  se  escoge  la  vía  de  la  causal  tercera  del  artículo 207 del Código de  Procedimiento  Penal es imprescindible que el censor identifique de manera clara  cuál  es  la  clase  de  nulidad  que  invoca, exhiba los fundamentos en que se  apoya,  exprese  cómo la irregularidad denunciada repercutió indefectiblemente  en  la  afectación  del trámite surtido, determine cuál es su trascendencia y  señale    desde   qué   momento   procesal   debería   declararse24.   

El  recurrente  tiene  la  obligación  de  demostrar  la existencia de una anomalía, de exponer de manera fundada cuál es  el  perjuicio  que por esa sufrió el procesado y de explicar cómo se afectaron  sus  garantías  o las bases fundamentales de la instrucción o del juzgamiento.  En  esos  eventos  no puede olvidar que para que opere la nulidad se requiere la  producción  de un daño y quien la alega tiene la carga de exhibir cuál sería  la ventaja que obtendría el procesado con su declaratoria.   

Si  la  nulidad  se  presenta  por  varias  hipótesis,  es  ineludible  que  cada  una se proponga en capítulos separados,  atendiendo  el  principio  de prioridad y sin entremezclar en forma indebida los  elementos relativos a cada error sustancial que se plantea.   

No   reparó  en  que  para  una  adecuada  formulación  se  requiere  que  los  fundamentos  sean  claros  y precisos y es  justamente  ello  uno  de  sus mayores –que  no  los  únicos-  desaciertos.  Sus  planteamientos  son  confusos, repetitivos y desordenados, lo que imposibilita a  la Corte abordar su estudio.   

Ahora,  si  lo  pretendido  era  denunciar  violación  al  debido  proceso  por  quebrantamiento  al  artículo  29  de  la  Constitución  Política,  lo propio es que los reproches se hubieran presentado  por   la   vía   de   la  causal  tercera  de nulidad, como que ello comporta la invalidación del trámite y  no una sentencia sustituta.   

De  allí  que  se ofrezca contradictorio el  cargo,  porque  la  vulneración  al  debido  proceso,  a las formas propias del  juicio,   y   el   quebrantamiento   de   los   derechos  fundamentales  de  los  intervinientes,  conlleva  retrotraer  la actuación, nulitarla, en tanto que la  impugnante invocó el proferimiento de un fallo absolutorio.   

v)  Adicional  a ello, y sin que se entienda  como  una  respuesta  de  fondo,  la  Corte  destaca  que el cuestionamiento que  realiza  la  casacionista  de  cara al delito de lavado de activos al considerar  que  se concretó en los Estados Unidos “ y el hecho  de  que  no  se  haya  sancionado por este Estado no habilita al orden jurídico  interno  de  Colombia  para  que a mutuo propio sancione hechos ocurrido e (sic)  otra  nación25”,  es  un  enunciado  que se ofrece verdaderamente impertinente a  mas  que  el sustento que lo contiene desatiende, como se verá mas adelante, la  normatividad que lo rige.   

En  lo  que  tiene  que ver con la inquietud  relacionada  con  el  punible de tráfico de estupefacientes y la prohibición a  la  doble  incriminación,  es  aspecto  que fue objeto de estudio por parte del  Tribunal   cuando   expresamente   señaló   en   el   fallo:   “dentro  del  plenario  no  se  advierte  que  las  conductas atrás  relacionadas26  hubiesen  sido  juzgadas  por  otra  cuerda,  y se infringiera el  principio     del     non     bis     in    ídem27”.   

vi)  Ahora, si consideraba que el Ad quem en  el  proceso  de  valoración  crítica  “mutila las  pruebas  a  tal  punto  que  no  se  refiere  en  lo absoluto a ella28”,  lo  propio  hubiera  sido atacar el  fallo  por  la senda de la violación indirecta, error de hecho por falso juicio  de  identidad,  el  que se presenta cuando el fallador distorsiona su contenido,  lo  desfigura, lo tergiversa, haciéndole decir algo que no dice, le cercena una  parte o le agrega algo de lo que carece.   

vii)  Toda  vez  que el escrito –en sus diversas acometidas-  contrario a lo decantado por la jurisprudencia, es un memorial de  instancia,  confeccionado  de  manera  libre,  genérica  y  vaga,  en  donde se  ignoraron  presupuestos  mínimos  de  dialéctica casacional, se condensará la  censura  en  sus  aspectos  más  sobresalientes, pues, aunque en los desajustes  reseñados  la  Corte  encontraría motivo suficiente para concluir la ineptitud  del  libelo, sin embargo en aras de dar respuesta a los planteamientos expuestos  dentro  de  la  función  pedagógica  de  la Sala, se examinarán los reproches  formulados.   

El cargo.  

Frente al delito de lavado de activos al que  se  circunscribe  –como ya  se  anotó-  la  respuesta de la Sala, y cuya réplica  descansa  en  que  “fue  allá donde inicio (sic) y  culminó   el   camino   criminoso   si   fue   que   alguna  conducta  ilícita  cometió29”,  la  postura  de la defensa es verdaderamente impertinente pues  desatiende  el  contenido  literal del precepto establecido en el artículo 247A  de       la      Ley      100      de      198030:   

“(..)”  

“PAR.  1.  El  lavado  de  activos  será  punible  aun  cuando  el  delito  del  que  provinieron  los bienes, o los actos  penados   en   los   apartados  anteriores  hubiesen  sido  cometidos,  total  o  parcialmente, en el extranjero”.   

La libelista olvida que se trata de un delito  trasnacional31   

,  cuya  mayor fuente de ingresos de activos  ilegales  la  constituye  el  narcotráfico,  pues  tal actividad, como lo tiene  dicho              la              Corte32         “puede   determinarse  fácilmente  a  partir  del  gran número de procesos penales y trámites de extradición que ha  tenido  oportunidad de conocer la Sala, en los que ha detectado, igualmente, que  mientras  las  actividades de narcotráfico se inician en el país y se consuman  en  el exterior, la ejecución del delito de lavado de  activos  se inicia en el exterior y se perfecciona en el país, cuando por medio  de  diferentes  conductas  se pretende darle apariencia de legalidad a bienes de  origen  ilícito”  (subraya fuera del texto); luego,  nada  se  oponía  a  que a los juzgadores de instancia hubieran judicializado a  Urrutia  Liévano  por  una  conducta  iniciada en un país extranjero -como   al  parecer  equívocamente  lo  entiende   la   libelista-  pues  justamente y como viene de verse, esa constituye  una de las principales modalidades.   

A más de ello, y como lo ha venido sentando  la      jurisprudencia      de      la      Sala33,     su     tipificación  obedece   “al  cumplimiento  de  compromisos  internacionales  adquiridos  por  Colombia,  con  el  fin  de  prevenir,  controlar  y  reprimir  la  práctica de  actividades  que  afectan el normal funcionamiento de las economías internas de  cada  uno  de los países, como consecuencia del ingreso o salida de recursos de  contenido   económico  provenientes  de  actividades  delictivas”.   

Por lo anotado, la demanda se ofrece formal y  sustancialmente inidónea por lo que se inadmitirá.   

2.  Inadmisión de la demanda a nombre  de Gerardo Bonilla Naranjo.   

Frente al error de hecho por falso raciocinio  la Sala ha señalado:   

“…La  Corte  ha  sido  insistente  en  sostener  que  el  error  de  raciocinio  es  un error de hecho, que se presenta  cuando  el  juzgador,  al  valorar  el  mérito  de  la  prueba,  o  al realizar  inferencias  lógicas  de  carácter probatorio, desconoce las reglas de la sana  crítica,  debiéndose  entender  por  tales,  los principios de la lógica, las  máximas  de  la  experiencia, o los postulados de la ciencia que deben gobernar  en  cada  caso  el  discurso  argumentativo  para que sea formal y materialmente  correcto.   

Siendo   esta   su  conceptualización  o  contenido,  quien  pretenda  demostrar un error de esta naturaleza en casación,  debe  empezar  por  señalar  la prueba o la inferencia lógica en la  cual  recayó  el  error,  y  por  identificar  el principio lógico, la máxima de la  experiencia  o  el  postulado científico que los juzgadores desconocieron en el  proceso  de  valoración  de la prueba,  con indicación clara y precisa de  las   razones  por  las  cuales  su  aplicación  resultaba  necesaria  para  la  corrección de la conclusión cuestionada en el caso concreto.   

Realizado  este  ejercicio, que en técnica  casacional  corresponde  específicamente  a  la  fase  de  la acreditación del  error,  el demandante debe demostrar su trascendencia, requerimiento que implica  acreditar  dos  supuestos.   Uno, que el contenido de la inferencia lógica  obtenida,  o  el  valor  otorgado  a la prueba indebidamente apreciada, habrían  sido  distintos  de  no  haberse presentado el error.  Dos, que valorado de  nuevo  el acervo probatorio en su conjunto, con las correcciones que imponen las  reglas  de  la  sana  crítica,  se  llega a una conclusión diferente de la que  contienen  los  fallos  objeto de cuestionamiento…34”.   

Entonces,  quien cuestiona un fallo por esta  vía  está  en el deber de acreditar que el juzgador, al realizar el proceso de  apreciación  o  análisis  de  la  prueba,  se  apartó de los principios de la  lógica,  de  los  postulados de la ciencia o de las reglas de la experiencia, y  como  consecuencia  de  ese error, llegó a una conclusión totalmente contraria  al ordenamiento jurídico.   

Es  indispensable  exponer de manera clara y  precisa  cuáles son las reglas de la experiencia, los principios lógicos o las  directrices   científicas  dejadas  de  lado  por  el  fallador;  cuál  es  la  conclusión  o  la  inferencia  equivocada,  e  indicar las reglas, principios o  directrices   que,   en   el   caso   concreto,   deben  ser  utilizados  y  por  qué.   

A  juicio  del  casacionista,  el  error del  Tribunal  consistió,  en  que  desconoció  la  máxima de la experiencia en el  proceder  delincuencial  referida  al “…sigilo, la  mesura  obligan  al  delincuente  a  actuar  de  otra  manera,  buscando  no ser  descubierto  por  cualquier  medio,  siempre  se  comunican  a  través de otras  personas,  jamás  hacen  consignaciones  o  giros  a  nombre  propio,  buscando  lógicamente    el    éxito    de   sus   malévolas   pretensiones”.  La falta de rigor conceptual se ofrece palmaria al no ocuparse  de  referenciar  de  dónde  provienen  las  notas de generalidad y reiteración  (de  su  esencia  para  que  puedan considerarse como  tales),  pues  de  su  lectura  fácil es advertir que  lejos  está  de  constituir  su postulación una regla de la experiencia y posa  más  como  una inferencia de quien la proclama en aras de sacar avante la tesis  que promueve.   

Cuando  se alega que el error tuvo lugar por  violación  de  una  regla  de  la  experiencia,  en  esos  eventos es necesario  demostrar  que  esa  máxima  existe  y  que  se  aplica  de  forma más o menos  uniforme35.   No se puede fundar en la percepción particular de quien la  formula  o  en  especulaciones  personales carentes de objetividad, que es en lo  que se traduce la anunciada por el demandante.   

Se  insiste,  no  se ocupó de mencionar por  qué  esa  máxima  se  aplica de manera más o menos generalizada, cuál fue la  utilizada  erradamente  por el Tribunal y por qué, en su lugar, debió acudir a  la  propuesta  por él, y así como el motivo por el que ese yerro por sí mismo  resulta significativo para variar el sentido del fallo.   

Las  reglas  de  la experiencia, tal como lo  expuso  la  Corporación  en  anterior  oportunidad,36  determinan que “siempre   o   casi   siempre   que  se  da  A,  entonces  sucede  B”.   Premisa que aplicada al caso no encuentra  direccionamiento  alguno en la demanda. Contrario a lo postulado, la generalidad  enseña   que   en   los   delitos   de   lavado   de  activos  el  modus   operandi,   utilizado   por   los  delincuentes  consiste  justamente  en  efectuar  distintos  giros  a través de  entidades  crediticias  o  de  valores con el propósito de encubrir su ilícita  procedencia  para  de  esta  manera,  ingresarlos  a la economía de los países  hábilmente escogidos.   

La ausencia de formulación de una verdadera  regla  de  la  experiencia  por  parte del casacionista impide establecer si los  juzgadores  incurrieron  en  falso  raciocinio  en el proceso de evaluación del  mérito   persuasivo   que   les   comportó  el  material  probatorio  acopiado  válidamente  al proceso, omisión que de manera alguna la Corte puede suplir en  la   medida   en   que   ello   sería   invadir   el  campo  argumentativo  del  recurrente.   

Adicional  a  ello, vulneró el principio de  autonomía   que  rige  el  recurso  de  casación  porque  entremezcló  en  su  desarrollo  un  error  de hecho con uno de derecho, pues no obstante plantear el  cargo   por   vía   de   un   falso  raciocinio,  destaca  que  “las  pruebas tantas veces aludidas no tienen una existencia válida  jurídicamente,37”,  lo  que  desconoce  la  lógica  casacional  con  abierta  desatención  al  principio  de autonomía al  combinar  el  reproche  con  un  falso juicio de legalidad, que en todo caso, no  desarrolla.   

Pero  aun hay más razones que lo llevaron a  desatender  tal  postulado:  si  su  pretensión  estaba  dirigida  igualmente a  reprobar  la  actividad  probatoria,  “sin que obre  prueba  válidamente  allegada  que deduzca que quien firmó esos documentos fue  BONILLA                    NARANJO38”  o    que    frente    a    las    interceptaciones   telefónicas   “el  hecho  de haber sido vinculado, procesado y sentenciado como  persona   ausente,   no   permitieron  que  se  le  pusieran  de  presente  esas  grabaciones,  que  se  le  tomaran  muestras  de  su  timbre de voz para cotejos  técnicos               especializados39”,  es  reproche  que le resultaba forzoso plantear y desarrollar por  vía  de  la  causal  tercera de nulidad por violación al debido proceso, en su  componente   del   principio   de   investigación   integral,   carga   que  no  cumplió.   

Ahora,  si  lo  pretendido  era  atacar  la  sentencia   por  la  senda  de  un  falso  raciocinio,  le  resultaba  proscrito  cuestionar  su  veracidad,  exigencia  que  igual  desatendió  al calificar las  pruebas  de  “acomodaticias,  sesgadas, carentes de  fundamentos  en  contra  de  GERARDO BONILLA NARANJO40”.   

Una  censura  adicional,  limitada  como las  demás   a   su   mera   enunciación:  aludió  tímidamente  el  censor al principio de su disertación al  artículo  7  del  Código  de  Procedimiento  Penal, referido a la presunción    de   inocencia.    Al  respecto,  suficiente  se  ofrece recordar que la presunción de inocencia es un  principio  que  se  va  desvaneciendo conforme avanza el proceso y los elementos  probatorios  van  soportando  la  responsabilidad  del  encausado  en los hechos  investigados,  presunción  que  culmina abolida con absoluta determinación, en  la  sentencia  de  carácter  condenatorio.  Sobre  el  particular,  ha dicho la  Corte41:   

“…3.  La  presunción  de  inocencia,  entonces,  no  siendo  un derecho absoluto se mantiene vigente en el decurso del  proceso  penal,  que  se  va  minimizando  frente  a  la contundencia probatoria  dependiendo   del  avance  de  la  actuación  penal,  es  pues,  así  como  su  desvanecimiento  se  inicia  con  la  resolución  que  resuelve  la  situación  jurídica  con  medida  de  aseguramiento  y  se  extingue,  finalmente,  cuando  mediante  una  sentencia  amparada  con  la  doble condición de inmutabilidad e  intangibilidad,  se  declara  la  responsabilidad  penal  de  una persona por la  autoría o participación de una conducta ilícita…”.   

El  casacionista  se  limitó  tan  sólo  a  expresar  su  punto  de  vista,  muy  particular, sobre la responsabilidad de su  asistido, postura que es  inadmisible en sede de casación.   

Los  desaciertos  advertidos no permiten dar  curso a la demanda.   

La Sala no vislumbra motivos distintos al que  sigue para pronunciarse de oficio, así:   

II.  La casación oficiosa  

La    Corte    advierte    –como  ya  lo  ha  efectuado  en  otras  oportunidades-42  la necesidad de acudir a la  facultad  oficiosa  que le confiere el artículo 216 de la Ley 600 de 2000, ante  la   infracción   de   la  garantía  del  debido  proceso  a  los  enjuiciados  Juan   Pablo   Urrutia   Liévano,   Gerardo  Bonilla  Naranjo  y  Emmar Yesid Calvache López (persona ésta  última  que  si bien es cierto, no fue sujeto recurrente en sede extraordinaria  sí  lo ha de cobijar la orden que se ha de impartir) por parte de la Sala Penal  del  Tribunal  Superior  de  Popayán  cuando  desató  el recurso de apelación  interpuesto contra la sentencia condenatoria.   

De  la misma manera, se ha dicho, que cuando  se     trate     de     ejercer     su     función     oficiosa    –como  en  este caso- no será necesario  el  traslado  al Ministerio Público, merced a los postulados de pronta y eficaz  administración          de         justicia43.   

El  problema  jurídico  que  se  plantea la  Sala   se  resume  en  la  aplicación  indebida  del artículo 44, modificado por la Ley 40 de 1.993 de la  Ley     100     de    1980,    que    limita    la    pena    de    “interdicción  de  derechos y funciones públicas”,  hasta  10  años,  término  que  no  fue acatado por el Tribunal  Superior  porque  no  obstante  haber adecuado las penas de prisión y multa por  virtud  de  la  declaratoria  de  prescripción de la acción penal frente a las  otras  conductas por las que se había condenado inicialmente a los acusados, no  hizo  lo  propio frente a la pena accesoria; adicional a ello, la pena accesoria  inicialmente  fijada  por el A quo no respetó el principio de favorabilidad que  se le imponía.   

La  pena accesoria de  inhabilitación  de derechos y funciones públicas   

Para la Corte se ofrece palmario que el juez  de  primera  instancia (situación desatendida por el Tribunal) al fijar la pena  accesoria   desconoció   los   principios   de   legalidad,   proporcionalidad,  razonabilidad   y  el  momento  en  el  que  sucedieron  los  hechos44    pues  acudió,  frente  a  la pena accesoria, a las previsiones del inciso primero del  artículo  51  de la Ley 599 de 2000; disposición que definitivamente no era la  más favorable para regir el caso.   

Principio    de    favorabilidad.   Ultractividad de la ley penal   

Por expreso mandato constitucional, contenido  en  el artículo 29 de la Carta, inciso tercero, “en  materia  penal,  la  ley  permisiva  o  favorable,  aun cuando sea posterior, se  aplicará   de   preferencia  a  la  restrictiva  o  desfavorable”.   

Precepto  que  como  ya la Sala ha tenido la  oportunidad   de  apuntalar,  guarda  perfecta  armonía  con  los  instrumentos  internacionales suscritos por Colombia:   

“…Disposición   que  se  acopla  con  aquellos  Instrumentos  Internacionales,  como  la  Convención  Americana sobre  Derechos  Humanos,  suscrita  en la Conferencia de los Estados Americanos de San  José  de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y adoptada en Colombia mediante  la  Ley  16  de  1972, artículo 9.- Principio de Legalidad y de Retroactividad:  “Nadie  puede  ser  condenado  por  acciones  u omisiones que en el momento de  cometerse  no  fueran  delictivos  según el derecho aplicable.  Tampoco se  puede  imponer  pena  más  grave que la aplicable en el momento de la comisión  del  delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone  la  imposición  de  una  pena  más  leve,  el  delincuente  se beneficiará de  ello45”   

Igual,  dígase, que nada se opone, como que  ha  sido criterio ampliamente prohijado en forma pacífica por la jurisprudencia  de  la  Sala,  en  cuanto  que es viable integrar una norma común (lex    tertia),    cuando    se   tienen  disposiciones   sucesivas,   en   aras   de  la  aplicación  del  principio  de  favorabilidad:   

“…la  favorabilidad  es un problema que  ocupa  al  funcionario  judicial  en  el  momento de aplicar la ley, desde luego  siempre  de  cara  a una vigencia sucesiva de normas.  Es decir, como no es  un  problema  de  producción legislativa (legislador) sino de aplicación de la  ley  (funcionario  judicial),  debe atenderse al máximo al caso concreto o a la  práctica  y  un  poco menos al acervo teórico, con más veras si el propósito  legislativo  ha  sido el de que no se ponga cortapisa a la aplicación de la ley  benigna    o    favorable    así    definida   (“sin   excepción”,   dice   el  precepto).   

En  razón  de  la  amplitud que perfila el  legislador  en la aplicación de la ley permisiva, ha de entenderse por “ley” la  norma  o  precepto  que  por  regular jurídicamente un comportamiento, materia,  problema  o institución determinada, logra su propia individualización y tiene  su  particular  ámbito  de aplicación, sin importar en el concepto el grado de  relación  entre  ellas, porque éste se encuentra supeditado a la ontología de  aquéllas.   

Así  pues,  en  el  caso  de  las  penas  principales   concurrentes,   como  quiera  que  cada  una  de  ellas  tiene  su  regulación  general,  sus  propios fines y el respectivo ámbito de aplicación  que  depende  solamente  del  cumplimiento  de  la  condición  que significa el  supuesto  de  hecho,  en  hipótesis  (justificable sólo para determinar la ley  más  favorable)  sería factible conformar una norma con cada una de ellas y el  presupuesto  común…”46.   

O  lo que es lo mismo, frente a la sucesión  de  leyes  en  el  tiempo  es  perfectamente  admisible  tomar  de  una norma lo  favorable  y desechar lo odioso, así como de la otra u otras lo benigno y dejar  de         lado        lo        desfavorable47.   

Referentes  normativos  que  le imponen a la  Corporación,  en  la  hora de ahora, ante la inadvertencia de los juzgadores de  instancia,  cotejar  las disposiciones coexistentes entre la fecha de ocurrencia  de  los  hechos  (1999) y los fallos, con el propósito de verificar  cuál  es  la  norma que le resulta más  favorable  a  los  intereses  de  los  acusados  en  un  acatamiento expreso del  principio de favorabilidad.   

Artículo  44  de  la  Ley  100  de  1980,  modificado  por la Ley 365-3° de 1997. “La duración máxima de la pena es la  siguiente:  Prisión  hasta  sesenta  (60)  años. Arresto hasta ocho (8) años.  Restricción     domiciliaria    hasta    cinco    (5)    años.    Interdicción  de  derechos  y  funciones públicas hasta diez (10)  años   (…)”.   (Subrayado fuera de texto).   

Artículo  51,  inciso  1  de la Ley 599 de  2000.  “…La  inhabilitación  para  el  ejercicio  de  derechos  y funciones  públicas    tendrá    una    duración    de   cinco   (5)   a   veinte   (20)  años,…”.   

Importa  advertir,  de  la  confrontación  normativa  expuesta, que se desbordó el límite máximo de duración de la pena  accesoria     de     “interdicción”  hoy  inhabilitación  en  el  ejercicio  de  derechos  y funciones  públicas.  Los falladores debían plegarse, en consecuencia, al artículo 44 de  la  Ley  100  de  1980,  modificado  por la Ley 365 de 1997, vigente, insiste la  Corte,  al  momento  de  ocurrencia  de  los  hechos48.   

Ha  sido  criterio  decantado de la Sala que  “no  se  remite a duda que la aplicación favorable  de  la ley penal derogada opera sólo si el delito se cometió bajo su vigencia,  de  manera  que  ella,  en  caso de ser más benigna, extiende sus efectos en el  tiempo  cuando  quiera  que  haya  sido reemplazada por una de la cual se derive  desventaja     o    disfavor    para    el    reo49”.   

Es  éste  el derrotero que debe orientar la  actividad  del  juzgador al momento de efectuar el trabajo de dosimetría penal,  toda  vez  que el A quo acogió la señalada en la Ley 599 de 2000, proceder con  el  que  violó  el  principio de legalidad de la pena, sin que le comportara al  Tribunal  Superior  modificación  alguna,  contrario  a  ello,  no  le mereció  ningún  reparo  ni  tan  siquiera  cuando redosificó las penas principales por  virtud    del    fenómeno    de    la   prescripción   que   en   su   momento  declarara.   

Se  dispondrá  entonces,  de  oficio, casar  parcialmente    la    sentencia    impugnada   para   imponer   a   Juan  Pablo  Urrutia  Liévano,  Gerardo Bonilla Naranjo  y  Emmar Yesid  Calvache   López  (persona  última   quien   no   obstante   no   ser   recurrente  lo  ha  de  cobijar  la  determinación)  condenados  por  el  delito de lavado de activos, la pena accesoria de inhabilitación en el  ejercicio  de  derechos  y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena  principal  en  estricta  armonía con lo reglado en el artículo 52 del derogado  Decreto          100         de         198050, esto es, 6 años, monto que  corresponde   a   la   pena   mínima   impuesta   por  el  juzgador  de  primer  grado.   

En  lo  demás  rige  sin  limitaciones  la  sentencia examinada.   

Finalmente, la Sala dispone la expedición de  copias  con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional  de  la  Judicatura  de  Popayán,  para  que  se investigue la mora          de cinco años  que  se  advierte en el adelantamiento del juicio ante el Juez Primero Penal del  Circuito Especializado Adjunto de esa ciudad.   

En  mérito  de  lo  expuesto,  la  Sala  de  Casación  Penal  de  la  Corte  Suprema  de Justicia, administrando justicia en  nombre de la República y por autoridad de la ley,   

RESUELVE  

Primero.-  INADMITIR  las  demandas  de casación presentadas por  los   defensores   de   Juan  Pablo  Urrutia  Liévano  y    Gerardo    Bonilla  Naranjo.   

Segundo.-.  CASAR     oficiosa  y  parcialmente  el fallo y, en consecuencia, disponer que  la  pena  de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas  impuesta  a  los  señores Juan Pablo Urrutia Liévano,  Gerardo  Bonilla  Naranjo  y  Emmar  Yesid Calvache López, tendrá una duración de  seis (6) años.   

Tercero.-.  Por  la  Secretaría de la Sala expídanse las copias  ordenadas.   

En  lo  demás  rige  sin  limitaciones  la  sentencia examinada.   

En     consecuencia,     DEVOLVER  la  actuación  al  Tribunal  de  origen.   

Contra  esta  decisión  no  procede ningún  recurso.   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

         

JAVIER ZAPATA ORTIZ  

         

JOSE    LUIS    BARCELÓ  CAMACHO   

            

JOSÉ  LEONIDAS  BUSTOS MARTÍNEZ  

FERNANDO   ALBERTO   CASTR0  CABALLERO   

            

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ  

ALFREDO     GÓMEZ  QUINTERO   

            

MARÍA  DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS  

AUGUSTO    J.   IBÁÑEZ  GUZMÁN             

JULIO  ENRIQUE SOCHA SALAMANCA  

NUBIA YOLANDA NOVA GARCIA  

Secretaria  

    

1 Cfr.  folios 247-250 cuaderno original 4.   

2 Cfr.  folios 3 a 15 cuaderno original 37   

3 Cfr.  folios  34  a  41 cuaderno original 40. La Fiscalía decretó la nulidad parcial  de todo lo actuado pero sólo en relación con Murillo Aristizabal.   

4  El  pliego  calificatorio  cobijó  a  Emmar  Yesid  Calvache López, Evert Quinayas  Omén,  Julio  Enrique  Roa  Vanegas,  Luis  Alfonso  Pérez  Buesaquillo,  Eric  Zúñiga  Pérez,  Diego  Gerardo  Concha,  Edinson  Martínez Ortiz,  Flor  Gladys Leytón Hernández y Hugo Hair Sandoval Fernández.   

5 Se le  aplicó esta normatividad por favorabilidad.   

6 Cfr.  folios 163- 204 cuaderno original 40.   

7 Cfr.  folios 69-95 cuaderno de copias 41.   

8 Cfr.  folios 62-159 cuaderno original 42.   

9  Igual,  se impartió fallo condenatorio en contra de Evert Quinayas Omén, Julio  Enrique  Roa  Vanegas,  Luis  Alfonso  Pérez Buesaquillo, Diego Gerardo Concha,  Edinson  Martínez  Ortíz,  Flor  Gladys Leyton Hernández y Hugo Hair Sandoval  Fernández,   por   el   delito  de  concierto  para  delinquir  en  materia  de  narcotráfico.   

10 Cfr.  folios 62-159 cuaderno original 42.   

11  Cfr. folios 139-155 ibídem.   

12 La  decision   cobijó  a  Luis  Alfonso  Pérez  Buesaquillo,  Hugo  Hair  Sandoval  Fernández,  Emmar  Yesid  Calvache  López, Evert Quinayás Omen, Julio Enrique  Roa  Vanegas,  Diego  Gerardo  Concha,  Edinson  Martínez  ortíz y Flor Gladys  Leyton Hernández.   

13  Cfr. folio 83 cuaderno del Tribunal.   

14  Cfr. folio 84 ib.   

15  Cfr. folio 86 ib.   

16  Cfr. folio 86 ib.   

17  Cfr. folio 222 ib.   

18  Cfr. folio 223 ib.   

19  Cfr. folio 228 ib.   

20  Cfr. folio 230 ib.   

21  Cfr. folio 231 ib.   

22 La  Sala  quiere  destacar,  igual,  que  frente  al  clamor  del casacionista   relacionado  con  el  delito  de tráfico de estupefacientes y su juzgamiento en  Estados  Unidos,  ha  de señalarse que tal réplica fue abordada por el juez de  primera  instancia,  cfr.  folio  106, cuaderno original 42: “…La condena en  Estados  Unidos  corresponde a la incautación que se le efectuó, de uno de los  envíos que recibiera de droga que produce dependencia”.   

23  “…La  casación  debe  tener por fines la efectividad del derecho material y  de  las  garantías  debidas  a  las  personas  que intervienen en la actuación  penal,  la  unificación  de la jurisprudencia nacional y además la reparación  de    los    agravios    inferidos    a    las    partes    con   la   sentencia  demandada…”.   

24  Sentencia del 29 de agosto de 2000 (radicado 15.338).   

25  Cfr. folio 89 ib.   

26 La  Sala destaca que se refiere al delito tráfico de estupefacientes.   

27  Cfr. folio 38 del cuaderno del Tribunal.   

28  Cfr. folio 83 cuaderno del Tribunal.   

29  Cfr. folio 86 ib.   

30  Normatividad  aplicada  por  los juzgadores de instancia por virtud al principio  de favorabilidad.   

31  La  Sala  destaca,  que  con  la  suscripción  de la  Convención   de   las   Naciones   Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional  en  Palermo  (Italia),  celebrada  el  15  de  noviembre  de 2000  (Convención  de  Palermo),  signada  por  147  Estados,  entre ellos igualmente  Colombia,  la  que fuera ratificada por el Congreso de la República mediante la  expedición  de la Ley 80 de  2003,  en  donde  no  sólo  se  otorgó  al delito de  lavado  de  activos  carácter trasnacional, sino que,  conforme  al  artículo  6,  se  insistió  en  la  obligación  de tipificar el  blanqueo  de  capitales  ampliando  su  radio de acción a actividades ilícitas  diversas   del  tráfico  de  estupefacientes,  reforzando,  de  esa  forma,  su  naturaleza no subordinada.      

32  Cfr. sentencia, radicación 28300, 5 de agosto de 2009   

33  Sentencia   del  5  de  octubre  de  2006,  radicado  25.248.   

34  Sala de casación Penal, 8 de noviembre de 2007, radicación 25123.   

35  Auto del 30 de junio de 2006 (radicado 21.321).   

36  Cfr. radicación 16.472, 21 de noviembre de 2002.   

37  Cfr. folio 231 ib.   

38  Cfr. folio 223 ib.   

39  Cff. folio 228 ib.   

40  Cfr. folio 230 ib.   

41 Ver  sentencia de casación del 3 de agosto de 2005, radicado 19.641.   

42  Cfr. entre otras, radicación 26122, 2 de julio de 2008.   

43  CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  Sala  de  Casación  Penal,  radicación  25.700,  sentencia  del 26 de agosto de 2009: “…Este criterio del ejercicio inmediato  de  la  facultad  oficiosa  de  la Sala Penal de la Corte sin previo traslado al  Delegado  de  la  Procuraduría,  hasta  ahora  permanece invariable en procesos  regidos  por la sistemática procesal establecida en los Decretos 2700 de 1991 y  Ley  600 de 2000, e incluso en aquellos tramitados con sujeción a los preceptos  del  nuevo modelo de enjuiciamiento oral, es decir, el previsto en la Ley 906 de  2004”.   

44  Valoración   que   sí   les  comportó  cuando  de  la  pena  de  prisión  se  trataba.   

45  Cfr. radicación 25722, 27 de octubre de 2008.   

46CORTE  SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 03 de septiembre de 2001,  radicación 16837.   

47CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  sentencia del 06 de octubre de 2004,  radicación 19445.   

48 La  Sala  destaca  que  entró  a  regir  a  partir  de su publicación en el Diario  Oficial, esto es, el 21 de febrero de 1997.   

49  Sala de Casación Penal, radicado 23790, 7 de septiembre de 2006.   

50  “Penas accesorias a la de  prisión.  La  pena  de  prisión  implica  las  accesorias  de interdicción de  derechos  y  funciones  públicas,  por  un  período  igual  a  la  de  la pena  principal”.     

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