AP4442-2014(42539)

2014

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

Magistrado Ponente  

AP4442-2014  

Radicación N° 41539.  

Aprobado acta No. 243.  

Bogotá,  D.C.,  treinta (30) de Julio de dos  mil catorce (2014).   

V I S T O S  

Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad  de  las demandas  de  casación  presentadas         por        los          defensores    de  los      acusados     GERARDO     GÓMEZ  DÍEZ   y   OSCAR  HUMBERTO MARÍN MIRANDA, en contra  de  la  sentencia  de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de Buga  (Valle  del  Cauca),         el        5         de         febrero  de   2013,  mediante  la  cual    (i)   confirmó  el   fallo  condenatorio   emitido  por  el  Juzgado  Segundo Penal del     Circuito    de    esa      población,     el  24 de julio  de  2012,  declarando  la  responsabilidad  penal  del  procesado   GÓMEZ  DÍEZ  en    la   conducta    punible   de   contrato  sin cumplimiento de requisitos  legales,   a  título  de  coautor,  y  (ii) revocó la  absolución   que  en  esa  providencia   favoreció   al   enjuiciado   MARÍN   MIRANDA  por  dicha  hipótesis  delictual, para en su  lugar    condenarlo    por   la   misma, en calidad de interviniente.   

HECHOS  

En el proveído          impugnado,  se    describen    de    la   siguiente manera:   

“De acuerdo  a  lo señalado en el escrito de acusación, los señores  Hugo  Fernando Marín Miranda y Cesar Augusto Soto Montes, denunciaron que entre  los  doctores  Gerardo  Gómez  Díez y Juan Carlos Ocampo, Alcalde de Sevilla y  Secretario  de  la  Protección  Social,  respectivamente,  y  el  señor  Oscar  Humberto  Marín  Miranda,  Representante  Legal  de  la  Asociación denominada  ‘Amarse’,  se  celebró el contrato 213 del  29  de  mayo  de  2008,  cuyo  objeto  era  el suministro de 104.019 refrigerios  escolares  en  el área urbana y rural del citado municipio, a pesar de la falta  de  capacidad  del  contratista,  toda vez que no cumplía los requisitos, tales  como  no  estar  incluido  en  el boletín de responsabilidad fiscal, contar con  trayectoria  intachable  en  el manejo de  recursos,  idoneidad profesional en  el  desempeño de su labor  y     tener     una  infraestructura       apropiada    para    el   desarrollo   del  proyecto, vulnerándose los artículos 24 y 30 de la  Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, respectivamente”.   

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE  

En  audiencia  preliminar llevada a cabo  el   6  de  mayo       de       2010  ante el  Juzgado          Tercero         Penal  Municipal    con   función   de   control   de   garantías   de   Sevilla          (Valle     del     Cauca),    se  le        formuló        imputación   a  GERARDO  GÓMEZ  DÍEZ,  OSCAR  HUMBERTO  MARÍN  MIRANDA  y  Juan Carlos Ocampo  Sánchez,  por            el     delito    de    interés  indebido  en  la  celebración  de contratos, tipificado en el artículo 409 del Código Penal.   

Como          los  procesados     no  se    allanaron    a    dicho    cargo,    la    Fiscalía   presentó   escrito   acusatorio  el  24 de  mayo             ulterior,         precisando    que    se    procedía    por    el   ilícito    de    contrato  sin  cumplimiento  de  requisitos        legales,  consagrado en el artículo    410    de    la    citada  codificación, a título de coautores.   

La          fase  del  juicio       fue      asumida      inicialmente        por       el  Juzgado     Penal  del      Circuito  de        esa  municipalidad,   despacho  que  luego  de  realizar  la      audiencia  de   formulación   de   acusación   –el           13        de        octubre del  mismo  año-,  remitió  la  actuación  a  su  homólogo  Segundo con  funciones  de conocimiento de Buga  (Valle  del  Cauca),  atendiendo a la orden de cambio de radicación del proceso  impartida  por  la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, el  23 de enero de 2011.   

El    12    de    mayo    siguiente,  el juzgado de conocimiento  llevó    a   cabo   la   audiencia   preparatoria,   en   tanto,   el       juicio       oral      lo  adelantó en sesiones del  31  de  agosto  de  esa  anualidad  y,  10,  13  y 28 de febrero y 8 de marzo de  2012.   

La  sentencia  de  primera  instancia  fue  proferida    el   24   de   julio   siguiente,   en  este     sentido:  (i)   condenando   al  implicado   GÓMEZ  DÍEZ  por  la  conducta  punible  contenida  en  el  pliego  acusatorio,  a  las  penas  principales  de  64 meses de prisión, multa       equivalente       a       66.66      salarios  mínimos    legales    mensuales    vigentes   e  inhabilitación  para el  ejercicio  de  derechos y  funciones               públicas   por   80   meses;  también,  le  negó los subrogados  penales  de  la  suspensión  condicional de la ejecución de la pena y prisión  domiciliaria,    disponiendo,    por   tanto,   su   captura;   y   (ii)   absolviendo   por   la   misma  ilicitud  a los acusados  MARÍN MIRANDA y Ocampo Sánchez.   

Apelado el fallo por el defensor de GÓMEZ  DÍEZ  y  el fiscal del caso, la citada Corporación,  en  diligencia  del  24  de septiembre de 2012, además de anunciar confirmar la  condena  de  aquél  y  revocar  la  absolución  de MARÍN MIRANDA, declaró la  nulidad  respecto  de  Ocampo Sánchez, ordenando rehacer la actuación a partir  del     escrito     de     acusación, inclusive.   

Así, una vez surtido el trámite previsto  en  el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, el Tribunal dictó sentencia el 5 de  febrero  de  2013,  ratificando en su integridad la condena contra GÓMEZ         DÍEZ,   y  declarando  la  responsabilidad  penal    de    MARÍN  MIRANDA   en    el   delito   de   contrato       sin       cumplimiento       de       requisitos  legales,  en  calidad de  interviniente;   le  impuso,  en  consecuencia,  las  sanciones  principales  de  48 meses de prisión,  multa  por  el equivalente  a     50    salarios    mínimos    legales           mensuales    vigentes   e  inhabilitación para el ejercicio de  derechos  y  funciones  públicas  por  igual  lapso;  asimismo,  le  negó  los  beneficios    sustitutivos    de    la    condena    condicional    y   prisión  domiciliaria.   

En  contra  del  proveído  del  Ad quem,  los  defensores  de  GÓMEZ  DÍEZ  y  MARÍN  MIRANDA  interpusieron el recurso  extraordinario de casación.   

RESUMEN DE LAS IMPUGNACIONES  

1.  Del  defensor  de  OSCAR HUMBERTO MARÍN  MIRANDA.   

Previamente a la sinopsis, debe aclararse que  aunque  el  defensor público que asistió al acusado MARÍN MIRANDA en el curso  del  juicio,  interpuso  el  recurso  extraordinario  y  allegó  un  libelo  de  sustentación,  el  mencionado  procesado,  antes  del vencimiento del término,  apoderó  para  tal  efecto  a  un  abogado  de su confianza, de quien solicitó  expresamente   que  se  tuviera  en  cuenta  su  escrito  casacional1.   

Así  las  cosas,  en  claro  respeto  de la  manifestación  de  voluntad  del  incriminado,  la  Sala  se  atendrá  a dicha  demanda,  en  la  cual  se  postulan  tres  cargos en contra de la sentencia del  Tribunal, desarrollados de la siguiente manera:   

Cargo     primero:     nulidad     por  incongruencia.   

Con fundamento en los artículos 29 y 250 de  la  Constitución Política y 448 de la Ley 906 de 2004, el casacionista asevera  que  el  fallo  se  dictó en un juicio viciado de nulidad, por la violación de  las  garantías  de  defensa, debido proceso y congruencia, ya que se condenó a  su  prohijado  por  unos  hechos  que “nunca fueron  siquiera     enunciados     en     el    escrito    de    acusación”.   

En  orden  a fundamentar la censura, cita la  norma   que  consagra  el  delito  de  contrato  sin  cumplimiento  de  requisitos  legales  y transcribe la  acusación,  tanto  como  se plasmó en la audiencia de formulación como en las  alegaciones  en  el  juicio  oral, para destacar que siempre se consideró a los  incriminados  como  coautores  de  dicho  ilícito,  al punto tal que la defensa  encaminó  sus  esfuerzos a desvirtuar la calidad de servidor público de MARÍN  MIRANDA,  teniendo en cuenta que la hipótesis en comento se refiere a un sujeto  calificado que ostente tal calidad.   

El  juzgado  A  quo,  agrega  el  demandante,  respetó la congruencia  fáctica  y jurídica, optando por dictar sentencia absolutoria, “ante   lo   gaseoso   y   ambiguo   de  la  acusación”,  ya que si bien la Fiscalía hizo alusión a la suscripción de  un  contrato  estatal, en ningún momento indicó cuál era la función pública  endilgada al particular.   

En  refuerzo de lo anotado, trae a colación  apartes  de  dicha  providencia,  para  seguidamente  hacer  lo propio con la de  segundo   grado   y   cuestionarla   por   ser   el   producto  de  “una      lectura     desatinada     del     proceso”,    pues,    determinó   que   su   defendido   “sí  tenía  funciones  públicas  y  tenía  que  aplicársele el  tratamiento  de  interviniente”,  transgrediendo  de  esta  manera el principio de congruencia, lo cual sustenta con doctrina que cita  a continuación.   

Insiste  el  memorialista,  entonces, en que  debiéndose  concretar los hechos jurídicamente relevantes desde la acusación,  con  la  especificación  de  la calidad con que se actúa, si en este evento se  precisó  que  el  procesado  debía  responder a título de coautor, constituye  violación  de las prerrogativas invocadas el que en la condena se le otorgue la  condición   de   interviniente,   derivándole   una  forma  de  participación  diferente,  que,  por  tanto,  no  fue  objeto de debate en el juicio oral. Este  yerro,  agrega,  además  de  repercutir  en  la emisión de una condena para su  representado,  afectó  también sus derechos a la libertad e igualdad, toda vez  que se le negaron los sustitutivos penales.   

Para  terminar,  diserta  de  nuevo sobre el  principio     de    congruencia    –apoyado  en  precedente de la Sala-, y pide que se case el proveído  recurrido,  anulándolo,  para  que  adquiera  firmeza  el  fallo absolutorio de  primera instancia.   

Cargo  segundo:  errores de hecho por falsos  juicios de identidad.   

Dice el impugnante que a causa de errores de  hecho  por  falsos  juicios  de  identidad  en  el  examen  de  las  pruebas, se  quebrantaron  los  artículos  29  de la Carta, y 11 y 12 de la Ley 599 de 2000,  que,  en  su  orden, consagran los principios de antijuridicidad y culpabilidad.  Ello,  concreta,  por  cuanto  la  sentencia  se  fundamentó en los testimonios  incriminantes  de Patricia Rico Rojas –investigadora-,   Carlos   Alberto   Torres   Pantoja   –funcionario  de  la  Contraloría-  y  Jairo      Núñez     Arenas     –perito   contador  del  C.T.I.-,  que  por  haber  sido  parcelados,  “omitiéndose   una  porción  sustancial  de  su  contexto,   desfigurando   su   contenido,   se  generaron  efectos  probatorios  contrarios     a     la    verdad    que    aflora    del    proceso”.   

En   soporte   de  sus  asertos,  consigna  fragmentos  del  análisis  probatorio  del Tribunal, asi como de lo vertido por  los  dos  primeros  declarantes  mencionados,  con  el  fin  de  destacar que el  juzgador  desconoció  lo  que  le  favorecía  a  su prohijado. Lo aseverado lo  explica  a  partir  de  dar a conocer sus propias conclusiones de lo testificado  por  ellos, acorde con las cuales MARÍN MIRANDA no tuvo ninguna responsabilidad  en  la  negociación,  ya que la misma recaía en lo demás investigados, en sus  condiciones  de  alcalde  municipal e interventor, a quienes les son atribuibles  las  irregularidades  advertidas  al  inicio,  que,  no obstante, posteriormente  fueron  subsanadas,  al punto tal que el contrato se adjudicó en debida forma a  su representado y éste lo cumplió a cabalidad.   

En  el  mismo  orden de ideas, el recurrente  asevera  que  el “testigo de la defensa”  Marco  Tulio  Miranda  Jiménez  corrobora  lo  anterior, pues,  expresamente   hizo  saber  que  el  contrato  fue  adjudicado  porque  así  lo  recomendó  el  Comité  técnico,  jurídico  y  económico.  Con  base  en  lo  manifestado  por  éste  deponente,  al  igual que lo declarado por el procesado  MARÍN   MIRANDA   –de  quienes  trasunta  algunos apartados-, insiste en que en el análisis probatorio  del  Ad quem se desconoció  que  el  objeto  del  contrato  se  cumplió  y  liquidó,  lo  cual incluso fue  estipulado por las partes.   

También  reprocha  del  fallador,  que haya  ignorado  las  respuestas  que  su  defendido  brindó en diversas oportunidades  –varias  de  las  cuales  cita-,  en  las  que explicaba su proceder, en coherencia con lo testificado por  los  deponentes  ya  citados, quienes certificaron que el contrato de suministro  “se liquidó normalmente porque se cumplió con el  objeto    del    mismo”,    reiterando   que   las  irregularidades observadas al comienzo, fueron corregidas.   

Por  lo anterior, opina la defensa que si el  Tribunal  hubiese  analizado  las  pruebas  en  su conjunto, habría absuelto al  acusado,  por  ausencia  de  antijuridicidad y culpabilidad. Depreca, por tanto,  que  se  case  la  providencia  demandada, con el fin de que cobre firmeza la de  primer grado.   

Cargo tercero: violación directa.  

Denuncia el censor la violación directa por  la  falta de aplicación del bloque de constitucionalidad y los artículos 6° y  38  de  la  Ley  599  de  2000,  que  consagran  el  principio de legalidad y el  beneficio  sustitutivo  de  la prisión domiciliaria, respectivamente, ya que el  fallador  de  segunda instancia ignoró los parámetros jurisprudenciales que se  han decantado sobre el alcance y los límites de dicho subrogado.   

Al  efecto,  hace  saber  que  al momento de  abordar   lo   concerniente   a   los   sustitutos   penales,   el  Ad   quem   descartó  el  de  prisión  domiciliaria  por  el  simple  hecho  que  la pena establecida para el delito de  contrato    sin    cumplimiento    de   requisitos  legales   excede   los   5   años  de  prisión,  no  cumpliéndose   de   esta  forma  con  la  exigencia  objetiva  que  demanda  la  figura.   

El error, precisa el libelista, consistió en  haber  omitido  los  dispositivos  amplificadores  del  tipo,  tal  como  lo  ha  sostenido  la  Sala  en  precedente  que trae a colación, determinando que para  establecer  el  límite  punitivo en aras de acceder a la prisión domiciliaria,  deben  tenerse  en  cuenta  las  situaciones  que hacen parte del ilícito, como  “la  complicidad,  la  tentativa, la ira e intenso  dolor,  entre  otros dispositivos amplificadores”. En  este  caso,  ilustra,  en  la  tasación  punitiva  se incluyó la circunstancia  atenuante  del  inciso  final  del artículo 30 del Código Penal, arrojando una  pena  mínima  de  48  meses  de  prisión,  con  la  que se verifica que sí se  satisfacía  el  requisito  objetivo  previsto  en  el artículo 38 Ibidem.   

Finalmente, el actor dice analizar el factor  subjetivo  del citado precepto, para lo cual enuncia la prueba que aportó en la  diligencia  de  individualización  de  la pena sentencia, tendiente a demostrar  que  su  prohijado  es  padre  de  una  menor de la que es su único apoyo, y es  persona   de   sanas   costumbres,  seria,  responsable,  honorable  y  de  buen  comportamiento  social.  Esto, sumado a la ausencia de antecedentes, le permiten  inferir  seria,  fundada  y  motivadamente,  que  no  colocará  en peligro a la  comunidad  ni  evadirá  el  cumplimiento  de la pena. De ahí que solicite a la  Corte  que  case parcialmente el fallo censurado, para que se conceda el aludido  beneficio sustitutivo.   

2.   Del   defensor   de   GERARDO  GÓMEZ  DÍEZ.   

Aduciendo que con el recurso propende por la  efectividad  del  derecho  material  y  el  respeto  por  las  garantías  de su  defendido,  en  la  medida en que resultaron conculcadas con el proferimiento de  un  fallo  condenatorio  en  contravía  de las disposiciones constitucionales y  legales  y  de  las  reglas  atinentes  a  la  apreciación  de  las pruebas, el  casacionista  formula  dos reparos en contra del proveído del Tribunal, apoyado  en  el  numeral  3°  del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, que fundamenta de  esta forma:   

Cargo  primero:  error  de derecho por falso  juicio de convicción.   

Luego  de  especificar  lo que constituye el  marco  jurídico  de  su alegación -en el que cita los artículos 437 y 402 del  Código  de Procedimiento Penal de 2004, que en su orden se refieren a la prueba  de   referencia  y  al  conocimiento  personal  del  testigo,  asi  como  varios  precedentes  de  la  Corporación  sobre el tópico-, el demandante advierte que  atacará    el    valor    que    se    le   otorgó   a   los   “testimonios  que  se  detectan como de referencia por cuanto hacen  imposible   su   contradicción   y   conspiran   de  manera  grave,  contra  su  credibilidad”,  agregando  que  la  problemática se  presenta  en la actividad de los peritos con relación a la prueba de referencia  y al examen que de su informe hace el juzgador.   

Con el propósito de sustentar la censura, a  continuación   señala   que   en   la   providencia  recurrida  se  citan  las  estipulaciones  probatorias 1, 5 y 6 en las que se alude a los peritos, pero sin  apreciarlas   ni   “acometer  la  elaboración  de  ningún  juicio  sobre  su  idoneidad probatoria”, ya  que  no  hay  un  pronunciamiento  sobre  su  contenido,  ni los “hechos    que    prueba    en    relación    a   la   imputación  jurídica”.  Es  asi  como  transcribe varios de los  apartados  del  fallo  en  los  que  se  mencionan las mismas, para ratificar su  cuestionamiento,  en  el  sentido  de  que  apenas se reitera lo que en ellas se  consigna, sin ningún tipo de valoración.   

Ya  en concreto, el memorialista reprocha la  forma  en  que  se  abordó  la  testificación  de la funcionaria Patricia Rico  Rojas,  con  la  que  se  fundamentan  las  irregularidades  en la negociación,  “olvidando  que  las  mismas no pueden demostrarse  con  el  testimonio de un investigador, sino a partir de la confrontación de la  prueba  documental  con  la  normatividad  que rige la contratación”.   Como   esta   deponente   declaró   como  perito  y  además  “valora,   concluye,   tipifica   los   hechos  y  condena”, constituye prueba de referencia con la que  se   sustentó   la   sentencia,   configurándose  así  el  error  de  derecho  denunciado.   

En  soporte  de  lo acotado, trasunta varios  fragmentos   de  dicha  declaración,  asi  como  algunos  apartados  del  fallo  demandado  en que se le alude, con el fin de insistir en que fue Rico Toro quien  a  través  de  sus  opiniones  personales valoró las anomalías en el trámite  contractual,  en  lugar  de  haberlo hecho el fallador, que tan solo se limita a  repetir  lo  manifestado  por élla. En tales condiciones, repite, la condena se  fundamentó   exclusivamente   en   prueba  de  referencia,  pues,  “el  informe,  soporte  de  las afirmaciones transcritas, en sí  mismo  no  es  prueba;  lo  que  es prueba, es la intervención del perito en la  audiencia  del  juicio oral” y fue esa intervención,  precisamente,   la   que   el   Ad  quem no apreció.   

Acto seguido, el impugnante apela a la misma  metodología  para  explicar  que  con  relación  al  informe  del perito Jairo  Núñez  Arenas  se  incurrió  en  idéntico  yerro,  afirmando  de  nuevo  que  “el  informe  escrito  equivale a una declaración  previa   del   perito   y   si   así   es,  es  manifiesto  que  es  prueba  de  referencia”.   

De igual modo, cuestiona el valor otorgado a  la  deponencia  de  Hugo  Fernando  Marín  Miranda, hermano del otro procesado,  indicando  que  el  mismo  se refiere a la fase de ejecución del contrato, pero  “de  ninguna  manera  afirma  haber presenciado el  pacto   que   el   Tribunal   da   por  probado  con  su  testimonio”.  De  ahí  que  lo  testificado  sobre el punto, también es de  carácter referencial.   

Así,   estimando   haber   demostrado  el  desconocimiento  de  la  tarifa  legal  negativa y, por tanto, la incursión por  parte  del  fallador  en el yerro de derecho por falso juicio de convicción, la  defensa  pide  que  se case el proveído atacado, para en su lugar absolver a su  prohijado del cargo formulado.   

Cargo  segundo:  error  de  hecho  por falso  raciocinio.   

El  recurrente asevera que el error de hecho  por  falso  raciocinio  operó  por  la  desatención  de  las reglas de la sana  crítica  “en la valoración de la prueba con base  en   la  cual  se  dedujo  la  responsabilidad  a  título  de  Dolo”,  pues,  con  premisas  “totalmente  extrañas”  se fincó en la condición de abogado de  su  representado, “creando de esta manera una regla  que  desconoce  la  experiencia por cuanto concluye que todos los abogados deben  conocer     la     integridad     de     la    normatividad    legal”.   

Para acreditar su aserto, cita la parte de la  providencia  del Tribunal en que se alude a la prueba del dolo, luego de lo cual  diserta  sobre  esta figura y su demostración, apoyándose en precedentes de la  Sala.  Ello, como preámbulo para denunciar el quebrantamiento de los postulados  de  la  lógica,  por cuanto las premisas no concuerdan con lo concluido, ya que  en   la   sentencia   se  da  por  probado  que  su  prohijado,  “a  pesar  de  su condición de abogado, no conocía los pormenores  de  la  contratación  y en cambio sí, contrató a un estudioso de la materia y  además,  conformó  un comité para evaluar las propuestas, en lo relativo a la  celebración del contrato cuya suscripción se le reprocha”.   

A   juicio  del  censor,  “lo   lógico   de  las  premisas”  era  concluir  que  el  alcalde GÓMEZ DÍEZ “suscribió  el    contrato    con   la   convicción   de   que   lo   hacía   conforme   a  derecho”,  tal  como  se  lo  hizo  saber el Comité  evaluador.  De  ahí  que  si  las  instancias hubiesen aplicado las leyes de la  lógica,  como  era  su  obligación,  habrían  determinado  la legalidad de su  proceder.   

Pide,  en  consecuencia,  que  se  case  la  sentencia impugnada, para que se le absuelva del cargo imputado.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

1. Cuestión previa.  

Siendo   evidente   que   los  libelistas          desconocen   los  requisitos   de  fundamentación  exigidos  para  la  admisibilidad     de    sus    demandas  de  casación,  desde ya anuncia la  Sala  que  inadmitirá las  mismas.   

Pero,    previamente    a    examinar  las  censuras     que     presentan     en     contra    del    fallo  demandado,   debe   reiterar  la  Corte  cómo, con el advenimiento de la Ley  906  de  2004,  se  ha  buscado resaltar la naturaleza de la casación en cuanto  medio  de  control constitucional y legal habilitado ya de manera general contra  todas  las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales, cuando  quiera  que  se  adviertan  violaciones que afectan garantías de las partes, en  seguimiento  de  lo  consagrado por el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, así  redactado:   

“Finalidad.  El  recurso  pretende  la  efectividad  del  derecho material, el respeto de las  garantías  de  los  intervinientes,  la reparación de los agravios inferidos a  estos, y la unificación de la jurisprudencia”.   

Precisamente,  en aras de materializar el  cumplimiento  de  tan específicos intereses, la Ley 906 de 2004 dotó a la Sala  de  Casación  Penal  de la Corte Suprema de Justicia de una serie de facultades  realmente  especiales,  como lo hizo con aquella consagrada en el artículo 184,  a  saber,  la  potestad de “superar los defectos de  la   demanda   para   decidir  de  fondo”  en  las  condiciones  indicadas  en él, esto es, atendiendo a los fines de la casación,  fundamentación     de     los     mismos,     posición     del    actor dentro  del  proceso  e índole de la controversia planteada;  y  la  referida  en el artículo 191, para emitir un  “fallo anticipado” en  aquellos  eventos en que  la  Sala  mayoritaria  lo  estime  necesario  por  razones  de interés general,  anticipando  los  turnos  para  convocar  a  la  audiencia  de  sustentación  y  decisión.   

Es  necesario,  sin embargo, inadmitir la  demanda  si,  como  postula  el  inciso segundo de aquél precepto: “el  demandante  carece  de  interés,  prescinde de señalar la  causal,  no  desarrolla  los  cargos de sustentación o cuando de su contexto se  advierta  fundadamente  que  no  se precisa del fallo para cumplir alguna de las  finalidades     del     recurso”    (CSJ  AP,  13 de julio de 2007, Rad. 27.737, y CSJ AP, 23 de julio  de 2007, Rad. 27.810).   

Atendidos estos criterios, ha señalado la  Corte:   

“De allí que bajo la óptica del nuevo  sistema  procesal  penal, el libelo impugnatorio tampoco puede ser un escrito de  libre  elaboración,  en cuanto mediante su postulación el recurrente concita a  la  Corte  a  la  revisión del fallo de segunda instancia para verificar si fue  proferido o no conforme a la constitución y a la ley.   

Por lo tanto, sin perjuicio de la facultad  oficiosa  de  la  Corte  para prescindir de los defectos formales de una demanda  cuando  advierta la posible violación de garantías de los sujetos procesales o  de  los  intervinientes, de manera general, frente a las condiciones mínimas de  admisibilidad, se pueden deducir las siguientes:   

1.  Acreditación  del  agravio  a  los  derechos    o    garantías    fundamentales    producido   con   la   sentencia  demandada;   

2.   Señalamiento   de  la  causal  de  casación,  a  través  de  la  cual  se  deja  evidente tal afectación, con la  consiguiente   observancia  de  los  parámetros  lógicos,  argumentales  y  de  postulación propios del motivo casacional postulado;   

3.  Determinación de la necesariedad del  fallo  de  casación  para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el  recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 2004.   

De  otro  lado,  con  referencia  a  las  taxativas  causales  de  casación  señaladas  en  el  artículo  181 del nuevo  Código, se tiene dicho que:   

a)  La  de  su  numeral  1º –falta      de      aplicación,  interpretación  errónea,  o  aplicación  indebida  de una norma del bloque de  constitucionalidad,  constitucional  o legal, llamada a regular el caso-, recoge  los  supuestos  de  la  que  se  ha  llamado  a  lo largo de la doctrina de esta  Corporación como violación directa de la ley material.   

b)  La  del  numeral  2º  consagra  el  tradicional   motivo   de  nulidad  por  errores  in  iudicando,  por  cuanto  permite  el  ataque  si  se  desconoce  el  debido proceso por afectación sustancial de su estructura (yerro  de  estructura)  o  de  la garantía debida a cualquiera de las partes (yerro de  garantía).   

En  tal  caso, debe tenerse en cuenta que  las  causales  de  nulidad  son  taxativas  y  que  la  denuncia  bien sea de la  vulneración  del  debido  proceso  o  de las garantías, exige clara y precisas  pautas demostrativas.   

Del  mismo  modo, bajo la orientación de  tal  causal  puede  postularse  el  desconocimiento del principio de congruencia  entre acusación y sentencia.   

c) Finalmente, la del numeral 3º se ocupa  de  la  denominada  violación  indirecta  de  la  ley  sustancial  –manifiesto  desconocimiento  de las  reglas  de  producción  y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado  la  sentencia-;  desconocer  las  reglas  de  producción alude a los errores de  derecho  que  se  manifiestan  por  los falsos juicios de legalidad –práctica  o  incorporación de las  pruebas   sin  observancia  de  los  requisitos  contemplados  en  la  ley-,  o,  excepcionalmente   por   falso   juicio   de   convicción,   mientras   que  el  desconocimiento  de  las reglas de apreciación hace referencia a los errores de  hecho   que   surgen   a  través  del  falso  juicio  de  identidad          –distorsión  o  alteración  de  la  expresión  fáctica  del  elemento  probatorio-, del falso juicio de existencia  –declarar  un  hecho  probado  con  base  en  una  prueba  inexistente u omitir la apreciación de una  allegada  de  manera  válida  al  proceso-  y del falso raciocinio –fijación  de  premisas ilógicas o  irrazonables    por    desconocimiento    de    las    pautas    de    la   sana  crítica-.   

La  invocación  de  cualquiera  de estos  errores  exige  que  el  cargo  se  desarrolle conforme a las directrices que de  antaño  ha desarrollado la Sala, en especial, aquella que hace relación con la  trascendencia  del  error,  es  decir,  que  el mismo fue determinante del fallo  censurado”.   

Ahora    bien,    de    acuerdo  con  los  referentes  normativos  y jurisprudenciales que  vienen   de  reseñarse,  advierte  la  Sala  varias  falencias          en          los             escritos  objeto  de  estudio,  las  cuales  dan  al  traste con la pretensión casacional  de    los             defensores.   

Para  empezar,  se  abstienen        de        concretar  cuál  es  la finalidad del  recurso  en los términos del artículo 180 de la Ley 906 de 2004, circunstancia  que  por sí sola amerita el rechazo de ambas  demandas, las           cuales          carecen  de  los más elementales rudimentos  de   fundamentación,   constituyendo   en   la   práctica   simples          alegatos    de   instancia,   completamente  ajenos   a   la   sede  casacional,          en         los  cuales  pretenden  entronizar su  particular   visión,   obviamente  interesada,  de  lo  que  estiman             violatorio    de    garantías    fundamentales   o   ajeno  a  lo  que  la norma sustancial consagra, absteniéndose de  desarrollar una verdadera crítica.   

Al efecto, era absolutamente necesario que  ilustraran,     en  acápites  separados,    qué  pretendían   con   el  recurso  extraordinario,  esto  es,  si  la efectividad del derecho material, el  respeto  de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios  inferidos a estos, o la unificación de la jurisprudencia.   

Una declaración en tal sentido brilla por  su  ausencia,  dado  que, la misma no puede suplirse  con   las  manifestaciones  genéricas  en  las  que  apenas   uno   de   los   casacionistas    -el  representante   de  GÓME  DÍEZ-  dice  abogar  por  la  efectividad del derecho material y el respeto de  las   garantías   de   su   prohijado,  pues,  era  menester que explicara las razones que determinan la  necesariedad  del  fallo  de  casación  para alcanzar alguna de las finalidades  señaladas para el recurso, de acuerdo con el aludido precepto.   

Sin    duda    alguna,   los  memorialistas  desconocen  que  a  esta  sede  llega  la  sentencia  prevalida de una doble  condición  de acierto y legalidad, que para desarticularla, tal como se expresa  en        sus  reproches,  es necesario  que    comprueben   la  existencia  de  un  yerro  sustancial con virtualidad de socavar la decisión ya  adoptada,     y     que    fundamenten  el  cargo  de  manera  tal que a simple vista sea perceptible el  motivo  por  el cual resulta inexorable la casación deprecada, lo que no sucede  en   este   evento,   pues,   examinadas    las  censuras,  éstas    también  adolecen de crasos yerros  en  su  postulación,  al punto de impedir conocer de la Corte cuál en concreto  es   la   violación   trascendente   que   se   reputa   en   las  providencias de las instancias.   

Aunque   lo   dicho   en   precedencia  es,   como  se  anotó,  suficiente  para  rechazar los libelos, en el estudio  separado  de  cada uno de ellos se determinarán las deficiencias argumentativas  advertidas en cada uno de los reparos. En efecto,   

2. Demanda del defensor de OSCAR HUMBERTO  MARÍN MIRANDA.   

Cargo     primero:     nulidad por incongruencia.   

El   impugnante   asegura  que  el  fallo se dictó en un juicio viciado de nulidad, por la  violación  de  las  garantías de defensa, debido proceso y congruencia, ya que  se   condenó   a   su   prohijado   por   unos   hechos   que   “nunca    fueron    siquiera    enunciados   en   el   escrito   de  acusación”,  pues, si  bien  se  le  acusó  como  coautor  del  delito  de  contrato    sin    cumplimiento    de   requisitos  legales,  se le condenó  en calidad de interviniente.   

Agrega   que   la  defensa,  teniendo en cuenta que el ilícito en  comento   demanda   la   presencia   de   un   sujeto  calificado,  encaminó  sus  esfuerzos  a  desvirtuar  la  calidad  de servidor  público      de     su     defendido.     No    obstante    ello,    el  Tribunal   opinó  que  “sí  tenía funciones  públicas  y tenía que aplicársele el tratamiento de interviniente”,       infringiendo  de  esta  manera  las citadas prerrogativas.   

Pues  bien, examinadas la acusación y la  sentencia,  se  advierte  que  al  acusado  OSCAR  HUMBERTO MARÍN MIRANDA se le  vinculó  a  la actuación porque en su condición de  representante    legal    de    la   asociación        ‘Amarse’,  el  29  de  mayo  de  2008  celebró  un contrato de suministro con la Alcaldía  Municipal  de  Sevilla  (Valle),  representada  en  el  mismo  por  GERARDO   GÓMEZ   DÍEZ   y   Juan  Carlos  Ocampo  Sánchez,  alcalde  y secretario  de protección social  de  esa  localidad, respectivamente.   

Según  la  Fiscalía,  dicho convenio no  cumplía  con  los  requisitos  legales,  debido a la  falta   de   capacidad  del  contratista,  quien  ni  estaba  incluido  en  el boletín de responsabilidad  fiscal,           no           contaba  con trayectoria intachable en  el   manejo   de  recursos,  ni  le  era  predicable  idoneidad  profesional  en el desempeño de su labor.   

En  este orden de ideas, cuando el censor  aduce   que   a   su  representado  se  le   condenó   por  unos  hechos  que  “nunca fueron siquiera enunciados en el escrito de  acusación”  parte  de  una  premisa  falsa, en la  medida  en  que  las  circunstancias  fácticas  nunca  fueron  variadas  por el  juzgador.   

Ahora     bien,     cosa  diferente  ocurrió con las de índole jurídico, pues, si bien  es   cierto   que   el   mencionado   procesado  fue  acusado  a  título  de  coautor,  cuando  el  Ad  quem decidió revocar  la    decisión   absolutoria   proferida    en    su    favor,  determinó  su  responsabilidad  en  calidad de interviniente.   

Así las cosas, para establecer si en tal  forma  se  vulneró  el principio de congruencia, debe partir por reiterarse que  para    la    Sala    dicha   garantía       implica       que  las  conductas  punibles por las que eventualmente se deduzca  responsabilidad  penal han de estar definidas clara, expresa y previamente en la  resolución   de   acusación,   tanto  en  su  apartado  fáctico  como  en  su  denominación  jurídica  concreta  (AP852/2014, CSJ  AP, 26 feb. 2014, Rad. 41342).   

En tales  condiciones,  se  quebranta  el  principio          si:          (i)  el juzgador al dictar la sentencia  desborda  ese marco fáctico o condena por un delito distinto del que fue objeto  de          acusación,         (ii)    incluye   circunstancias   de  agravación  no  deducidas  en  el  calificatorio o desconoce las atenuantes que  allí      se     reconocieron,     (iii)  deja  de considerar una o varias  conductas  punibles  respecto de las cuales ha debido  pronunciarse,         o         (iv)  condena  a una persona que no fue  acusada,   entre   otras  posibilidades    (CSJ    SP,   20   jun.  2012,  Rad.  37921  y  CSJ AP, 05  jun. 2013, Rad. 41220).   

Para   la   Corporación,   entonces,  el  error  susceptible  de  ser  enmendado  en  sede  extraordinaria  por  vía  de  esta  modalidad  de  infracción, se contrae a la  disonancia   palmaria   entre   acusación   y   sentencia   en  cuanto  al  eje  fáctico-jurídico  sobre  el  que  versa  el  debate  y  la  unidad lógica del  proceso,   sin   dejar   de   reconocer      que     la     calificación  jurídica   formulada   en  la  primera  siempre  apareja  un  carácter  provisional,  toda  vez  que la  definición       del       asunto      radica      en      el      fallador,  quien  ajustándose  a  los  hechos  puede,  incluso,  dictar fallo por otra especie delictiva diversa  a  la  del  pliego  de  cargos,  siempre   y  cuando  no  agrave  la  situación  del  procesado  (CSJ  SP,  16  oct.      2013,      Rad.     42258).   

Acorde  lo  anterior  y descartado que la  imputación  fáctica  no fue modificada   -como  mendazmente  lo  asevera  el  libelista-,   cabe  preguntarse  ¿si  la  condena  para  el  incriminado  a título de interviniente  viola  o  no  la  garantía  de  congruencia, habida  cuenta que fue acusado como coautor?.   

La  respuesta  es  negativa,  pues,  para  la Sala el interviniente sigue siendo un coautor y  responde  como  tal,  al  margen  del  beneficio  punitivo  que conlleva aquella  calidad.   

Al  efecto, ha estimado repetidamente que  cuando    se    procede    por    un   delito   de   sujeto   calificado,   se   considera   autor   aquel  que  reúna  esa  especial  característica    exigida   por   el   legislador,  es  decir, que lo realiza  el  servidor público que  traiciona    los   principios   legales,  «sin embargo,  puede  suceder que en la ejecución material del ilícito         participe  un  sujeto  que  no  la  cumpla -en ese caso el particular,  destinatario   del  indebido  beneficio-  pero que  asume  como  propio  el decurso delictual,    al    cual    se   le    tiene    como   coautor»  (AP1184/2014,  CSJ  AP,  12  marzo  2014, Rad. 35551).   

En   concreto,   determinó   que  en  estos  que  se  le  tiene  como  “coautor-interviniente”,   en   los  términos    del    inciso    final   del   artículo   30   del   Código      Penal,     «fenómeno    accesorio    de    la  participación         en        la            conducta  criminal,  y  tendrá derecho a la rebaja de pena de  una  cuarta  parte,  en  la  medida  en que merece un mayor reproche el servidor  público  que  viola  el deber jurídico (intraneus), frente al que no posee esa  especial     calidad     (extraneus)».   

De  manera más exhaustiva, en el CSJ AP,  11  dic. 2012, Rad. 42312,  señaló sobre el punto:   

«Por  eso,  cuando  dicha norma utiliza el término intervinientes no lo hace como un símil  de  partícipes ni como un concepto que congloba a todo aquél que de una u otra  forma   concurre  en  la  realización  de  la  conducta  punible,  valga  decir  determinadores,     autores,     coautores     y     cómplices,    sino  lo  hace  en  un  sentido  restrictivo  de coautor de delito  especial   sin   cualificación,  pues  el  supuesto  necesario  es que el punible propio sólo lo puede ejecutar el sujeto que reúna  la  condición  prevista  en  el tipo penal, pero como puede suceder que sujetos  que  no reúnan dicha condición, también concurran a la realización del verbo  rector,  ejecutando  la conducta como suya, es decir como autor, es allí dónde  opera   la  acepción  legal  de  intervinientes  para  que  así  se  entiendan  realizados  los  propósitos del legislador en la medida en que, principalmente,  se  conserva  la  unidad  de  imputación,  pero  además  se  hace práctica la  distinción  punitiva  que  frente  a  ciertos deberes jurídicos estableció el  legislador  relacionándolos  al  interior  de una misma figura y no respecto de  otras   en   que   esa   condición   no   comporta   trascendencia  de  ninguna  clase2        (subraya        fuera        de       texto)».   

En síntesis, se tiene que en este asunto  la  condena  a  título  de interviniente que recayó  sobre  el  incriminado  MARÍN  MIRANDA, no     desdice     de     la     condición     de    coautor  por  la  cual se le  acusó  judicialmente.   

Lo dicho quiere  significar  que  no  se  vulneró  el  principio  de  congruencia,   toda  vez  que  el  juzgador  al  emitir  su  fallo  no  desbordó  los  hechos ni  condenó por un delito distinto del  que  fue  objeto  de  acusación,  dejando incólume  el eje fáctico-jurídico  sobre  el  que  versó el debate y la unidad lógica  del    proceso,    y  determinando  en últimas  una  circunstancia que no agravó la situación del sentenciado sino  que, por el contrario, lo favoreció  enormemente con un descuento punitivo.   

Evidenciándose  de  esta  forma  que  el  yerro  denunciado  no tuvo  ocurrencia, el reproche será rechazado.   

Cargo segundo: errores de hecho por falsos  juicios de identidad.   

El actor acusa  al  Tribunal  de  haber incurrido en errores de hecho  por  falsos juicios de identidad, respecto del examen  de  los  testimonios  incriminantes de Patricia Rico  Rojas                      –investigadora-,   Carlos   Alberto   Torres  Pantoja  –funcionario  de  la Contraloría- y  Jairo      Núñez     Arenas     –perito    contador    del    C.T.I.-,    que    por   haber   sido  parcelados,   generaron  efectos probatorios contrarios a la verdad que aflora del proceso.   

Claro está, a  la  hora  de  sustentar  dicho  yerro,  margina de su  análisis  al  deponente Núñez Arenas –lo que de entrada le resta seriedad  a   su   propuesta-,   y   con   relación  a los  dos primeros mencionados,  adopta   una   particular  metodología  en  la  que  consigna  fragmentos  de  lo  testificado   por  ellos  y  del  análisis  del  fallador,  con  el  fin de destacar que desconoció lo que favorecía a su  prohijado.   En  refuerzo  de  ello,  da  a  conocer  sus propias conclusiones,  acorde  con  las  cuales su defendido no tuvo ninguna  responsabilidad  en  la  negociación,  ya  que  la  misma  recaía en lo demás  investigados,  destacando que en últimas    las    irregularidades    advertidas   al   inicio     del    contrato    se         subsanaron  y  éste  finalmente  se adjudicó  y  ejecutó a cabalidad,  lo   cual   es  confirmado  por  el  “testigo  de  la  defensa” Marco Tulio  Miranda   Jiménez   y  el  propio  MARÍN  MIRANDA  –de  quien  transcribe  algunas  respuestas-.  De  ahí  que  si  el fallador  hubiese  analizado  las pruebas en su conjunto, habría absuelto al acusado, por  ausencia        de        antijuridicidad       y       culpabilidad.   

Pues      bien,      puede  apreciarse que a lo largo de su  discurso,  el  defensor  alude  a la “parcelación”    de    la   prueba  testimonial,  simplemente  para  aseverar que en el examen de los testimonios de  Patricia  Rico  Rojas  y Carlos Alberto Torres Pantoja, no se dio credibilidad a  los  apartados  que  favorecían  a su representado, entendiendo equivocadamente  que  de  esta  manera  se  configura  el  yerro  de  hecho  invocado.   

Todo  lo  anterior  intenta sustentarlo a  partir   de   su   particular  análisis  de  dichas  declaraciones,  incurriendo en el desatino de no dar  a  conocer  su  contenido  íntegro,  pues,  estimó  con   que   era   suficiente  citar  fragmentos  de  ellas,   acompañándolos  de  sus  propias  impresiones  y  asegurando que  otras      dos      deponencias     –la de un testigo de la defensa y el  acusado- los corroboran.   

Así postulado  el       reproche,      claro      resulta   que  lo  pretendido  por  el  casacionista es abrir un  espacio  procesal  semejante  al  de  las  instancias  para  prolongar el debate  respecto  de  los  puntos  que  han  sido materia de controversia. Su propuesta,  totalmente  desprovista  de  rigor,  desconoce que debe sujetarse a las causales  taxativamente  señaladas  en el ordenamiento procesal y, con observancia de los  presupuestos   de   lógica   y  argumentación  inherentes  a  cada  motivo  de  impugnación.   

En  este  orden de ideas, tiénese que el  demandante aduce un falso  juicio   de   identidad   respecto  de  los  testimonios     de  Patricia   Rico   Rojas  y  Carlos  Alberto  Torres  Pantoja,   a   efecto   de  cuya  acreditación  le  correspondía   referir   objetiva  y  fielmente  el  contenido      de      esos     medios  de  prueba  para luego confrontarlo  con  el contendido atribuido por el fallador en la providencia atacada, y de esa  manera   evidenciar  que  en  tal  labor  contemplativa  le  recortaron  apartes  trascendentes        -falso juicio  de  identidad  por cercenamiento-, o le agregaron situaciones fácticas ajenas a  su   texto  -falso  juicio  de  identidad  por  adición-,  o  tergiversaron  el  significado   de   su   expresión   literal  -falso  juicio  de  identidad  por  distorsión-,  luego de lo cual era perentorio intentar un ejercicio dialéctico  encaminado  a  mostrar  la  trascendencia  del  vicio,  en  la  medida en que al  apreciar  tal prueba depurada del yerro, en conjunto con los demás elementos de  persuasión   y  con  sujeción  a  los  postulados  de  la  sana  crítica,  la  conclusión  jurídica  que  se imponía era diversa y favorable a los     intereses     por     él     representados    (entre  otros,  CSJ AP, 25 agosto 2010, Rad. 24435; CSJ AP, 3 jul.  2013, Rad. 41437; y CSJ AP, 28 agosto 2013, Rad. 41738).   

Una  disertación semejante a la esbozada  no  se  aprecia  en  parte  alguna  de  la demanda, limitándose el memorialista  a  hacer alusión de los  fragmentos  que  le  interesan  de  las declaraciones  de    los  citados  testigos, para luego con  base  en  su  particular  y  conveniente      percepción      señalar      que     de     esos             “parcelados”         apartes   se   desprende   la  ausencia  de  responsabilidad  (indistintamente  alude  a  la antijuridicidad y al culpabilidad, como si fueran  lo  mismo),  manifestación  con  la que abandona el  yerro  anunciado  sin  haber  intentado  su  desarrollo, e incursiona en otro de  naturaleza  diferente,  como  lo es el falso raciocinio, el cual también quedó  huérfano  de  sustento, reducido a una escueta manifestación de propósito, ya  que  si  ese  era  el  verdadero vicio, estaba en la obligación de enseñar que  el  fallador  desconoció los principios de la sana  crítica,  precisando la regla lógica, la ley de la ciencia, o la máxima de la  experiencia  o  del  sentido  común  desatendida o indebidamente empleada, para  luego  explicar cuál de esos postulados era el que correspondía utilizar, o la  forma  correcta  de razonar conforme al elegido por el juzgador, y de esa manera  llegar a una conclusión jurídica sustancialmente distinta.   

Así,  sin plasmar una argumentación que  evidencie  el  específico  vicio  denunciado  u  otro  de  la misma estirpe, el  cuestionamiento     del     impugnante  queda  reducido,  frente  a  las  consideraciones  expresadas en  el  fallo  demandado,  a  insustancial  alegato  de  instancia  en  el  que simplemente ofrece su personal  oposición  a la valoración probatoria allí contenida, lo cual, como de tiempo  atrás  lo  ha  señalado la Sala, no es suficiente para motivar el análisis de  su  legalidad,  pues,  un  ataque  de ese cariz debe sujetarse a los parámetros  establecidos  para  probar la existencia de yerros manifiestos y esenciales, con  incidencia en el sentido de la decisión.   

En  efecto,  frente  al  falso  juicio de  identidad,  la  Sala  ha  insistido en que:   

«…[s]e  configura  cuando  el juzgador en el acto de apreciación de la prueba se aparta  de  su contenido objetivo, al punto que lo lleva a declarar una verdad que no se  revela de su contenido.   

En la labor demostrativa de la censura, el  censor  está en la obligación de enseñarle a la Sala en qué consistieron las  tergiversaciones  de la prueba y cómo la misma incidió en la parte dispositiva  de la sentencia.   

Por  manera que si la censura se diseñó  con  el  objeto  de  atacar  la  credibilidad  dada  a los medios de convicción  sustento  del  juicio  de credibilidad, como de manera incansable lo ha dicho la  jurisprudencia,  tal  disparidad de criterios no constituye motivo para recurrir  en  esta  sede,  en tanto que el juzgador goza de libertad para justipreciar los  distintos  medios de convicción, sólo limitado por los postulados que informan  la  sana  crítica  y, además, el fallo llega amparado por la doble presunción  de  acierto  y  legalidad,  es  decir, que los hechos que fueron declarados como  probados   encuentran  total  correspondencia  con  los  medios  de  convicción  allegados  válidamente  a  la actuación, y que la norma jurídica seleccionada  era  la  llamada  a gobernar el asunto»  (además  de  los  citados  en  precedencia,  CSJ AP, 12 sept.  2007,  Rad. 21144; CSJ AP, 16 sept. 2009, Rad. 30494;  y      CSJ      AP,      27      feb.     2013,    Rad.    40505).   

Acorde  con  lo  anterior,  es  claro que  advirtiendo   que   el   juzgador   “parceló”   varias   de   las   respuestas  suministradas     por    dos    de    los  testigos  de  cargo, la  defensa  construye  su  argumentación,  la  cual  sustenta  en  su  personal percepción  probatoria,  por  demás fraccionada, como quiera que no alude a la totalidad de  los  medios  de  convicción  aportados. Es     decir,     en    el    desarrollo    del    reparo,            incurre  en  el  mismo  error  que  le  atribuye  a  la  segunda  instancia,  consistente en no realizar una valoración  integral de la prueba.   

Por   si  fuera  poco,  en  materia  de  trascendencia  tampoco  resulta  afortunada  la  visión  del  recurrente, pues,  estima  que  por  el  hecho  que  en  la  contratación  se  hayan  superado las  irregularidades  y finalmente se adjudicó y cumplió con su objeto, la conducta  punible  no  se  estructura,  dejando  de lado que lo que genera el reproche, al  margen  de  su  ejecución, es, en los términos del artículo 410 de la Ley 599  de   2000,  que  se  realice  “sin  observancia  de  los  requisitos  legales  esenciales”      o     se     “celebre   o   liquide   sin   verificar   el  cumplimiento  de  los  mismos”,  que  fue  precisamente  lo  que  en este  evento   imputó   la   Fiscalía   y  posteriormente  propició  el  juicio  de  reprochabilidad penal.   

De   ahí  que  esta  censura  también  será inadmitida.   

Cargo     tercero:     violación  directa.   

El    libelista    aduce,  sin  mayor  fundamentación, que el  Tribunal   violó   directamente   la  ley  sustancial  por  cuanto  desconoció  precedente  de  la  Corte  concerniente  a  la  forma  de  interpretar el factor  objetivo  del  beneficio  sustitutivo de la prisión domiciliaria, consagrado en  el artículo 38 del Código Penal.   

En   la  violación  directa  de  la  ley  sustancial,  se le  precisa   al  actor,  el  error  del  juzgador  es  de    juicio    o    in   iudicando   al  momento  de  aplicar o interpretar la ley llamada a regular el  caso   a  resolver,  y  se  consolida  por  uno  de  estos  sentidos  (CSJ  AP,  27  jul.  2009,  Rad. 31808, entre otros):   

(i)  Falta  de  aplicación,  cuando  se  ignora  que  la norma existe, se considera que no está vigente o se  estima que está vigente, pero no es aplicable.   

(ii)  Aplicación  indebida,  cuando  la norma escogida y  aplicada no corresponde al caso concreto. E,   

(iii)  Interpretación   errónea,   falencia   que   se  constituye  en  un error de hermenéutica, cuando la  norma  seleccionada es la correcta, pero el juez debiéndola aplicar no le da el  alcance   que   tiene   haciéndole   comportar   consecuencias   extensivas   o  restrictivas.   

Frente   a   ésta  causal,  la jurisprudencia ha enseñado de manera reiterada que el  casacionista   debe  aceptar  los  hechos y la valoración probatoria tal y como fueron plasmados por  los  jueces  de  instancia  en la sentencia, debiendo proponer una discusión en  estricto  jurídica  en  la  cual  demuestre  el  error  o errores al momento de  aplicar   o   interpretar   la   ley  y  la  correspondiente  trascendencia  del  yerro en los sentidos del fallo.   

En  esa  medida,  cuando  se demanda una  sentencia  por  violación directa de la ley sustancial, como el propio concepto  lo  denota,  la  censura deberá centrarse en razones de derecho, por errores de  los  falladores dados en  la  sentencia  en  los  sentidos de falta de aplicación, aplicación indebida o  interpretación  errónea, modalidades en las que no tienen cabida la discusión  de  los  hechos,  ni  controversia  alguna sobre los medios de convicción en la  forma  como  fueron  producidos  o valorados por el juzgador, falencias para las  cuales  el  legislador  ha  dispuesto  el  sendero  de  la  violación indirecta  por errores de hecho o de derecho.   

En  este  orden  de  ideas,  la  simple  manifestación  de  que  se  desconoció  un  pronunciamiento de la Corte, no es  válida  para  pregonar la vía de ataque casacional seleccionada, pues, como se  sostuvo     en     el    auto    que    acaba    de    citarse    «…[d]e  acuerdo  con los contenidos  de  la  Sentencia  C-836  de  2001  es  claro  que los lineamientos dados por la  jurisprudencia  de  la  Sala Penal de la Corte, son de utilidad e instrumentales  como  criterio  auxiliar de la actividad judicial (artículo 230 C. Política) y  poseen  a  su  vez, valor normativo, pero ello no traduce que el desconocimiento  de  la  misma  pueda  llegar  a  concebirse  como  violación  directa de la ley  sustancial  como de manera difusa pareciera entenderlo el impugnante».   

En  suma,  se  tiene que el demandante,  en lugar de proponer la  discusión  eminentemente  jurídica  en  torno a la aplicación de la norma que  consagra  un subrogado  penal,  apenas  limitó  su  argumentación  a manifestar que se desconoció una  providencia  de  la  Corporación,  dejando  de lado que no es ese un factor que  estructura  la  causal  de casación generada en la violación directa de la ley  sustancial.   

Por  ello,  entonces,  se  desatenderá  igualmente  el último  reproche de su libelo.   

3. Demanda del defensor de GERARDO GÓMEZ  DÍEZ.   

Cargo         primero:         error de derecho por falso juicio de convicción.   

A  pesar  del  deshilvanado  y farragoso  discurso,  con  dificultad  se  puede extractar que  la    propuesta    del   memorialista  se  contrae  a  aseverar,  por  un  lado,  que  el Ad  quem  citó  tres estipulaciones  probatorias,   pero   no  las  valoró  ni  se  pronunció  sobre  su  idoneidad  probatoria,  y,  por  otro,  que  en  el  análisis  de los testimonios de cargo  vertidos  por  Patricia  Rico  Rojas y Jairo Núñez Arenas, se circunscribió a  reiterar  lo  que  ambos  declararon en sus informes  previos,   atinente   a  las  irregularidades  en  la  contratación,         también  sin  someterlos  a  estudio  ni  confrontarlos  con  la  prueba  documental obrante.   

Estima,  por  consiguiente,  que  estas  testificaciones,  al  igual  que  la  rendida  por  Hugo Fernando Marín Miranda  acerca    de    la    fase    de    ejecución    del   contrato,   “se  detectan  como  de referencia  por  cuanto  hacen  imposible  su  contradicción  y  conspiran de manera grave,  contra      su      credibilidad”.  De  ahí  que  denuncie  la  aplicación  de  una tarifa legal  negativa que fundamenta el yerro de derecho aducido.   

Pues bien, con relación al primer punto,  basta   señalarle   a   la   defensa   que   ya  la  Corte  tiene  decantado    que    lo   que   se   estipula   no   son   pruebas   sino   hechos,  los  cuales,  en  principio,  no       son  susceptibles de valoración por parte del juzgador,  en  la medida en que en  sí   mismos   no   tienen   vocación   probatoria,  debido  a  que  las  partes, mancomunada               y              voluntariamente,        determinaron       su  efecto.   

Dicha  temática   ha  sido  tratada    por    la    Corte    en    varios   pronunciamientos,   aludiendo  al  contenido y efecto de  las   estipulaciones   probatorias,   de    esta    manera   (CSJ  AP,  29 jun. 2007, Rad. 27608;  CSJ   AP,   8   agosto   2007,   Rad.  27962;  CSJ  AP,    14    nov.  2007, Rad. 28635; y CSJ  AP, 28 nov. 2012, Rad. 40171):   

«…[c]uando  ya  las partes conocen qué es lo pretendido introducir en el juicio como prueba  por  su  contraparte,  conforme lo ocurrido en el momento de la enunciación, es  factible  llegar  a acuerdos respecto de los hechos y la forma de probarlos, con  el  claro  cometido  de  evitar  juicios farragosos con una práctica probatoria  inane  o  reiterativa que atenta contra los principios de eficiencia y celeridad  propios de la sistemática acusatoria.   

En  este  punto, la Corte quiso relevar,  acorde  con  lo  dispuesto en el parágrafo del ordinal 4° del artículo 356 de  la  Ley 906 de 2004, que lo estipulado u objeto de estipulación por las partes,  no  es  una determinada prueba, o mejor, elemento material probatorio, evidencia  física  o  informe,  sino  un hecho concreto, razón por la cual asoma impropio  significar  estipulados aspectos tales como el contenido de un registro de audio  o  una  certificación,  en tanto, lo que se busca con este mecanismo es dar por  probado  algo  –hechos  o  sus  circunstancias,  como  relaciona la norma- propio del objeto del debate,  que  se  sustenta,  es  necesario resaltarlo, con uno o varios medios de prueba,  para efectos de que no se haga necesario demostrar ese tópico.   

Y  si  ello  es  así,  esto  es, que se  estipuló  probado  un  determinado hecho o circunstancia, desde luego que asoma  improcedente  solicitar  o  aceptar  la  práctica  de  pruebas  que  tiendan  a  demostrar o desvirtuar ese aspecto.   

No  es  entonces, para clarificar con un  ejemplo,  que  si  las  partes dan por demostrada la causa violenta de la muerte  con  arma  de  fuego e incluso el tipo de artefacto utilizado para el efecto, se  estipule  el  informe  de  necropsia o la diligencia de inspección judicial del  cadáver,  o  el informe de hoplología, sino el hecho concreto, vale decir, que  el  occiso pereció consecuencia de dos disparos infligidos con un arma de fuego  del  calibre  .38 recogida en el lugar de los hechos, y ello se sustenta con los  informes  en  cuestión,  que  para  el  efecto  se  anexan  a  la estipulación  introducida como prueba en la audiencia del juicio oral.   

No  es  posible,  por ese motivo, que se  soliciten  o  admitan  pruebas,  en  el  momento  subsecuente  de  la  audiencia  preparatoria,  encaminadas  a  demostrar  o  desvirtuar  ese  punto,  que  ya se  entiende           demostrado».   

Agregándose  que  si  las  partes  son  las  que voluntariamente  deciden  tener  como  probados  unos  hechos,  estos  «no son susceptibles,  por   consiguiente,   de   valoración   probatoria   alguna   por   parte   del  juzgador, por la potísima razón que en sí mismos  no  tienen  entidad  o  virtualidad  probatoria  y  las  partes ya, dentro de su  capacidad  consensual,  establecieron  en  la  estipulación  cuál es el efecto  concreto,  en  punto  de  hechos  trascendentes  para  el proceso, que se estima  demostrado,  sin  importar  si  esos elementos de juicio abordan otros aspectos,  que,  desde  luego,  resultan  intrascendentes para lo efectivamente asumido por  los  sujetos  procesales  como  objeto  de estipulación específica».   

Cosa  diferente  es  que  esos hechos ya  tenidos  como  acreditados,  puedan ser  objeto  de  análisis  dentro del conjunto probatorio, pues, es  obvio  que  el  elemento  de  juicio, las más de las veces, no es el único que  permite  llegar  a  la  conclusión  de inocencia o  culpabilidad;  esto es, un hecho probado      también      podría         formar   parte   del   universo  de  circunstancias   que   configuran   el  espectro  obligado  de  valorar  por  el  funcionario, para tomar  la decisión que ponga fin al objeto del proceso.   

En  consecuencia, cuando se habla de que  la  estipulación  o  hecho  probado no es objeto de valoración, la afirmación  remite  a  ese  elemento  individualmente  considerado,  pero no a la forma como  éste  encaja  dentro  del  conjunto probatorio, lo  cual en últimas define el fallador.   

En     síntesis,     la  queja  del  recurrente,  además  de  que es abstracta, no se  aviene  a  lo  que  la  Corte  ha  sostenido acerca de la posibilidad de valorar  o  no  los  hechos que  fueron objeto de estipulación probatoria.   

De  otro  lado,  si  el propio censor es  quien  hace  saber que los informes preliminares fueron ratificados en el juicio  oral    con    las   deponencias   de  los peritos que los elaboraron, esa sola circunstancia descarta  el  carácter  de  prueba  de  referencia  que  quiere  darles,  con  el absurdo  argumento  de  que el juzgador, al valorarlos, se limitó a atenerse a lo que se  consignó en las declaraciones previas.   

En  efecto, tiénese que de acuerdo  con  el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal  de  2004,  la  prueba  pericial  es  procedente  cuando  sea  necesario efectuar  valoraciones  que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o  especializados.   

A los peritos, en lo que corresponda, les  serán  aplicables  las  reglas  del  testimonio. De  ahí   que   el  artículo  412  Ibidem  disponga su comparecencia al juicio  oral  y  público,  “para que sean interrogados y  contrainterrogados  en  relación  con  los  informes  periciales  que  hubiesen  rendido,     o    para    que    los    rindan    en    audiencia”.   

Toda    declaración   de     perito,     reza     el    artículo    415    ejusdem,  deberá  estar  precedida  de  un  informe resumido en donde exprese la opinión  pedida  por  la parte que propuso la práctica de la prueba. El inciso final del  mismo  precepto  señala  que “en ningún caso, el  informe  de  que  trata  este  artículo  será  admisible como evidencia, si el  perito      no     declara     oralmente     en     el     juicio”.   

Conforme  a  las diferentes etapas de la  actividad  probatoria  en  el  procedimiento penal acusatorio vigente en nuestro  país,  los  informes  deben  descubrirse desde el escrito de acusación o en la  audiencia  preparatoria, según el caso, destacando que es en esta diligencia en  la  que  el juez de conocimiento los admite, ordenando inmediatamente, según el  artículo  414  del  C.P.P.,  “citar  al perito o  peritos  que  los suscriben, para que concurran a la audiencia del juicio oral y  público  con  el  fin  de  ser interrogados y contrainterrogados”.   

Para  efectos  de  ilustrar al libelista  sobre  el  tópico,  la  Sala se permite recabar su jurisprudencia acerca de los  informes periciales y la prueba pericial, en este sentido:   

«3.3.8  Importa distinguir entre el informe pericial y la prueba pericial.   

El  informe  pericial (artículo 415 Ley  906  de  2004)  es  la  base de la opinión pericial, generalmente expresada por  escrito,  que contiene la ilustración experta o especializada solicitada por la  parte   que  pretende  aducir  la  prueba.  Este  informe  debe  ser  puesto  en  conocimiento  de  las  otras  partes  por  lo  menos  con  cinco  (5)  días  de  anticipación  a  la  audiencia  pública;  y  cuando  se  obtiene  en  la  fase  investigativa,  se  sujeta  a  las  reglas  de  descubrimiento y admisión en la  audiencia  preparatoria  (artículo  414  ibídem).  Sin  embargo,  es  factible  también  que el informe pericial se rinda en audiencia pública, cuando así se  solicita por la parte interesada (artículo 412 ibídem).   

La  prueba  pericial es un acto procesal  que  normalmente  se  lleva  a cabo en la audiencia del juicio oral, mediante la  comparecencia  personal del experto o expertos, para salvaguardar los principios  de  contradicción  e  inmediación;  y  se  rige  por las reglas del testimonio  (artículo  405  ibídem),  pues  las partes interrogan y contrainterrogan a los  peritos sobre los temas previamente consignados en el informe.   

3.3.9  En  ningún  caso  –    dice   perentoriamente   el  artículo  415- el informe pericial será admisible como evidencia, si el perito  no declara oralmente en el juicio.   

(…)  

El  interrogatorio  tiene como finalidad  que  el  perito explique a cabalidad su informe previo, que traduzca sus notas y  razonamientos  a  conclusiones prácticas sencillas, entendibles por las partes,  la audiencia y el Juez.   

En  suma,  el informe escrito equivale a  una  declaración  previa  del  perito;  que  se  entrega  con  antelación a la  contraparte,  en  salvaguarda del principio de igualdad de armas, para que pueda  preparar  el  contrainterrogatorio;  y  puede  servir también para refrescar la  memoria  del  perito y para ponerle de presente contradicciones entre lo anotado  en   el   informe  y  lo  declarado  actualmente  en  la  audiencia  del  juicio  oral».  (CSJ SP, 21 fe. 2007, Rad. 25920 y  CSJ SP, 17 sept. 2008, Rad. 30214).   

Acorde  con lo anotado, la admisibilidad  de   los   informes   y   su   posterior  valoración,  dependerá  de  que  los  peritos   que   los  suscriban  comparezcan  al  juicio oral, que fue, justamente, lo que sucedió en  este  evento,  en  el que acudieron a rendir su declaración, con la observancia  plena  de  los principios de inmediación y concentración, así como el respeto  del derecho de contradicción.   

Luego,  si el juez al apreciar la prueba  remite  al  contenido  de  un  informe que fue ratificado en declaración jurada  suministrada   en   el   juicio   oral,   no   está   incurriendo   en  ninguna  irregularidad, ni puede afirmarse, como erradamente  lo hace el actor, que se está apoyando en prueba de referencia.   

Ahora,  como  es  evidente  que  lo  no  compartido  por el defensor remite a la valoración que le otorgó el juzgador a  lo    declarado    por   los   peritos,  es  claro  que  dirigió  el  ataque casacional por el sendero  equivocado.   

Lo  propio  cabe  decir con relación al  cuestionamiento  que  hace respecto de la testificación de Hugo Fernando Marín  Miranda,  ya  que si apenas da a conocer una de sus respuestas, que selecciona a  su  amaño, y ello lo acompaña con un fragmento de  las   disquisiciones   del   Tribunal,  imposible resulta determinar si se  incurrió  en el falso juicio de convicción, si bien, habiéndose descartado el  mismo  respecto  de  los  testimonios  de  cargo,  es absolutamente claro que la  condena   no   se   fundó   de  manera  exclusiva  en prueba de referencia.   

La   censura,   por   tanto,   será  objeto       de       inadmisión.   

Cargo  segundo: error de hecho por falso  raciocinio.   

Para   el   casacionista,   el   yerro  de  raciocinio  operó  por  la desatención de las  reglas  de la sana crítica en la apreciación de la  prueba  con  base  en  al  cual  se  dedujo  el  dolo,  lo  cual  se fundamentó  en    la    condición    de    abogado   de   su  representado.   

De tal forma, acusa al Tribunal de crear  una   regla   de   la  experiencia  “por  cuanto  concluye  que  todos  los  abogados deben conocer la  integridad  de la normatividad legal”.  Claro  está, a renglón seguido denuncia el quebrantamiento de  los  principios  de la  lógica,    pues,   asegura,   las   premisas   no   se   compadecen   con   sus  conclusiones.   

Con  dicha  forma  de  fundamentar,  el  demandante se aparta de  los  parámetros  argumentales y lógico-jurídicos previstos para la causal por  él  seleccionada,  pues,  es  claro que pretende anteponer su personal criterio  sobre  el más autorizado del fallador, incurriendo en el desatino de considerar  el  recurso  extraordinario como otra instancia para  propiciar   un   nuevo   estudio   de   la   prueba,  de  acuerdo  a  su  propia  percepción.   

Recurrir  al  error  de  hecho por falso  raciocinio,  originado  en  la violación de los postulados de la sana crítica,  como  ha sido suficientemente destacado por la Sala en pacífica jurisprudencia,  lo  obligaba  a  señalar lo que objetivamente expresa el medio probatorio sobre  el  cual  se predica el error, las inferencias extraídas por el juzgador de él  y  el  mérito suasorio que le otorgó. A renglón seguido, es necesario indicar  el  axioma  de  la  lógica,  el  principio  de  la  ciencia  o  la  regla de la  experiencia  desconocidas  o  vulneradas,  y  dentro  de  ellas  referirse  a la  correctamente  aplicable,  hasta,  finalmente,  demostrar  la  trascendencia del  error  en  punto  de  lo  resuelto,  significando  cómo la exclusión del medio  criticado,  indispensablemente,  dentro  del  contexto  general  de  lo  aducido  probatoriamente,  conduciría  a  una  más  favorable  decisión  para la parte  impugnante  (CSJ  AP,  5 feb. 2007, Rad. 26382; CSJ  AP,  17  jun.  2010,  Rad. 34024; y AP2809/14, CSJ AP, 28 mayo 2014, Rad. 43597,  entre otros).   

Ninguno  de  los  anteriores  derroteros  cumple  el  actor,  pues,  ni siquiera identifica el  elemento  de  convicción  erradamente  valorado,  ni  es  acertado a la hora de  concretar  el postulado de la sana crítica conculcado, ya que cita dos de ellos  –reglas   de   la  experiencia     y     principios    de la lógica-, pero nunca los explica.   

Ya   respecto   de   las     consideraciones     del    Ad  quem,   trasunta  el  apartado  que  no comparte, en el cual se deduce el dolo directo “en  razón  al  conocimiento que tenían quienes intervinieron en  el  mismo  de  que  sólo  es  posible tramitar, celebrar o liquidar un contrato  previo  cumplimiento  de  los requisitos legales esenciales, pero a pesar de ese  conocimiento  y  sabiendo que quien había presentado la oferta, no cumplía con  esas   exigencias,   optaron   por   actuar  en  contra  de  la  ley”,  transcripción  de  la  que  se desprende que el impugnante  parte  de  una  premisa  falsa, dado que,   no   fue   por   la   condición   de   abogado  de  su  prohijado  que  el  juzgador  determinó esa forma de culpabilidad.   

Así  las  cosas, las deficiencias en la  sustentación      del      reproche conducen, indefectiblemente, a su rechazo.   

4.  Precisiones finales.   

Como  consecuencia de lo antes expuesto,  la  Corte  inadmitirá  las demandas         de        casación  presentadas         por         los  defensores  de    los        acusados    OSCAR    HUMBERTO    MARÍN   MIRANDA   y   GERARDO   GÓMEZ  DÍEZ,    no   sin   antes   advertir  que  revisada  la actuación en lo  pertinente,     no     se     observó     la    presencia    de    alguna  de  las  hipótesis  que  le  permitirían  superar  sus defectos para decidir de fondo, de conformidad con el  artículo 184 de la Ley 906 de 2004.   

Resta  anotar,  que  en  contra  de este  proveído  procede  el mecanismo de insistencia, en  los   términos   ampliamente   decantados  por  la  jurisprudencia     de     la     Sala.   

D E            C            I            S            I            Ó            N   

En mérito de  lo  expuesto,  la Corte  Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,   

R E S U E L V E  

1.  INADMITIR las  demandas  de  casación  presentadas  por los defensores de los procesados OSCAR  HUMBERTO   MARÍN  MIRANDA  y  GERARDO  GÓMEZ  DÍEZ,  en  seguimiento  de  las  motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.   

2. De conformidad  con  lo  dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad de los  actores elevar petición de insistencia.   

Cópiese,      notifíquese      y  cúmplase.   

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO  

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ  

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

EYDER PATIÑO CABRERA  

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR  

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

Nubia Yolanda Nova García  

Secretaria    

1 En  efecto,  en  el memorial allegado al Tribunal el 22 de abril de 2013 (folio 902,  cuaderno  N°  18),  el  enjuiciado  MARÍN MIRANDA avaló la interposición del  recurso  por  parte  del  defensor  público,  pero  pidió  directamente que se  tuviera  en cuenta “sólo la sustentación presentada por el doctor ALEXÁNDER  ZÚÑIGA SANDOVAL, mi actual defensor de confianza”.   

2  Sentencia de julio 8 de 2003. Rad. 20704.     

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