33007(17-10-12)

2012

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado Ponente:  

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

Aprobado       acta       No.   382        

Bogotá,     D.    C.,    diecisiete   de   octubre  de  dos  mil  doce.   

Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad  de   la   demanda  de  casación  presentada  por  la  defensora      del      acusado      PEDRO ALFONSO  RÁTIVA MORENO.   

ANTECEDENTES  

1.-  La cuestión fáctica, a que se contrae  la    actuación,    ocurrida    en    Bogotá,  fue  reseñada  por  el  Tribunal      de      la      manera  siguiente:   

“De acuerdo con  las  constancias  procesales,  se  atribuye a PEDRO ALFONSO RÁTIVA MORENO haber  llevado  a cabo entre los meses de noviembre de 2005 y febrero de 2006 una serie  de   actos   libidinosos   en   su   hijo  P.A.R.S.1          –  quien entonces contaba cuatro años  de  edad-  consistentes  en  la  manipulación  del  pene y la causación de una  laceración abierta en la zona inferior del ano”.   

2.-        El       26  de   abril  de  2006,  la  Fiscalía   38  Seccional con  sede  en Bogotá,  presentó escrito de acusación en el  cual  le  imputó al incriminado PEDRO ALFONSO RÁTIVA  MORENO  la realización del  concurso      homogéneo      de     delitos  de  actos sexuales con menor de  14       años,      agravado,      definido  por los artículos 209        y        211,    numerales   2   y   4,  del Código  Penal,  con las modificaciones punitivas introducidas  por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.   

3.-   Ante   el   Juzgado   Segundo  Penal  del    Circuito    de  Bogotá,       el       día       30  de  junio  de   2006  se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación – en  la  cual  la  Fiscalía  manifestó su intención de  modificar  la  adecuación  típica de la conducta y,  en  consecuencia,  acusó  al     imputado    del    concurso    heterogéneo   de  delitos  de   acceso  carnal  abusivo  y actos sexuales con menor de  catorce    años,   ambos   agravados,  definidos por los artículos 208, 209  y    211,    numerales   2   y   4,   del   Código  Penal    de    2000-,  el    día   7  de     septiembre  de   2006   la audiencia preparatoria, en la que se resolvió sobre la  pertinencia  y  conducencia  de  practicar las pruebas pedidas por las partes y,  posteriormente,   el  día  10  de  julio  de  2007,  el  juicio  oral. En esta  última    fecha,   se  anunció   el   sentido   absolutorio  del fallo.   

4.-    La    sentencia    de  primera  instancia fue proferida el  1º    de    octubre  de   2007,        por        la  titular  del  Juzgado Segundo   Penal   del   Circuito   de  Bogotá2, y con ella se puso fin a la  instancia    absolviendo    al   acusado   de   los   cargos   que   le   fueron  formulados.   

5.-    Apelada    esta    sentencia    por   la   Fiscalía   y   la  apoderada  de  la  víctima                –quienes  solicitaron  revocarla  y condenar al acusado, el  Tribunal      Superior     del     Distrito     Judicial     de     Bogotá,    mediante    providencia     del    6        de        febrero  de  2008     decidió  revocarla,   y,  en  su  lugar,   condenar  al  procesado       PEDRO      ALFONSO      RÁTIVA  MORENO,               “como      autor     responsable  de    los  delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con  menor  de  catorce años,  agravados”      (se      destaca),    acorde    con    lo   cual   decidió   imponerle  la  pena principal de ciento veinte (120) meses de prisión y la  accesoria  de  inhabilitación  en  el  ejercicio de  derechos   y   funciones   públicas   por   el   mismo   lapso   de   la   pena  principal,  al  tiempo  que  le negó la suspensión  condicional  de  la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria  disponiendo  la  captura del acusado,  al  resolver  en  segunda  instancia la impugnación  interpuesta.     

6.-  Dispuesto el trámite del incidente de  reparación  integral  para  ante  el  Juzgado  de primera instancia3, y una vez  realizado                   éste4,  dicho  Despacho, mediante decisión adoptada el 29 de abril de 2009 le puso fin,  condenando  al  sentenciado  PEDRO ALFONSO RÁTIVA MORENO, al pago de perjuicios  materiales  en cuantía de $9.530.000.00, y de la suma equivalente a seiscientos  (600)   salarios  mínimos  legales  mensuales  vigentes  por  concepto  de  los  perjuicios  morales,  mediante  determinación  que  el 4 de agosto de 2009, fue  íntegramente  confirmada  por  el  Tribunal  Superior,  al  conocer  en segunda  instancia    de    la    apelación   promovida   por   la   defensa5.   

   

7.- Contra la sentencia de segunda instancia,  en  oportunidad  la  defensora  del  acusado interpuso recurso extraordinario de  casación  mediante  la  presentación de la correspondiente demanda6,  sobre cuya  admisibilidad se pronuncia la  Corte.   

LA DEMANDA  

Después de resumir los hechos e identificar  las   partes   intervinientes   en   el  trámite  y  la  sentencia  materia  de  impugnación,  así  como  de  hacer  un relato de lo actuado en las instancias,  siete cargos postula          la  recurrente contra la sentencia del  Tribunal.   

En    el  primer cargo,    formulado    con    apoyo    en    la   causal   primera   de  casación,  denuncia      que     en     la     sentencia  se  incurrió  en  falta  de  aplicación  del artículo 448 del  Código  de Procedimiento Penal, en cuanto se dictó decisión de condena contra  su   representado   “por  hechos  que  no  fueron  presentados     por    la    Fiscalía,    en    la    acusación”.   

Indica  que  el  hecho  que  presenta  la  Fiscalía  como  fundamento para imputar el punible de acceso carnal abusivo, es  que   el   acusado,   según  la  demandante,  “le  introducía  el  dedo  por el ano a su menor hijo”.  No  obstante,  dice,  el  Tribunal “apuntando hacia  una  teoría  del  caso  que  no  fue  presentada  por  la Fiscalía ni menos la  situación  fáctica  que adujo, interpretó las pruebas, a fin de demostrar que  el  menor  R.S.  había sido accedido carnalmente, por el hecho de presentar una  laceración en el ano”.   

Esta   situación,   en  opinión  de  la  demandante,    constituye    transgresión   a   la  prohibición  contenida  en  el  artículo  448  del  Código  Penal, pues, en su criterio, en segunda instancia se condenó al señor  RÁTIVA  MORENO  “por un hecho que no aparece ni en  la  formulación  de  acusación,  ni  en la teoría del caso presentadas por la  Fiscalía”,  para cuyo cuestionamiento se apoya en  algún pronunciamiento de la jurisprudencia.    

Considera haber demostrado que el Tribunal,  en  la  decisión  objeto  de censura, dejó de aplicar el precepto que viene de  citarse,  “dando lugar a la existencia vulneración  de    la   causal   establecida   en   el   numeral   1   del   artículo   181,  ibídem”.    

El   segundo  cargo,  también  postulado  con  apoyo en la causal  primera  de  casación,  sostiene  que  en  la  sentencia se dejó de aplicar lo  dispuesto  por el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, “en   el   entendido  que  en  el  desarrollo  del  juicio  oral  realizado,  no  existió  el  convencimiento  de  la  responsabilidad  penal del  acusado,  más  allá  de  toda duda, respecto de los punibles endilgados por la  Fiscalía”.   

Sostiene  que  mientras  la  perito forense  afirmó  en su dictamen que la producción de la herida en el ano del menor pudo  haberse  ocasionado  entre otras posibilidades, por la introducción de un dedo,  en  el  juicio  oral  el  infante dijo que la lesión se produjo porque su padre  “le  enterró una uña  en    la    colita”,  situación  que,  en  opinión  de  la  libelista,  evidencia que el Tribunal no  estableció  con  certeza  la  causa  de  la  lesión  y pese a ello condenó al  acusado.   

Igual  ocurre,  dice,  en cuanto hace a los  actos   sexuales  abusivos,  toda  vez  que  el  Tribunal  dejó  de  considerar  que mientras el menor sostuvo que su padre le subía  y  bajaba  el  prepucio  cuando  iba  a  orinar,  sobre el mismo punto la perito  declaró  que las lesiones encontradas obedecían a una presión sostenida en el  glande  del  niño y, el acusado a su turno, informó  que   realizó   dicha  acción  para  asearlo  mejor, como así también fue explicado por los médicos  que asistieron y declararon en el juicio.   

“Así    las    cosas,   dice, es incuestionable que a pesar de  existir  certeza  de  que las lesiones causadas por el menor fueron causadas por  una  presión  sostenida,  acción  que  nunca  realizó el señor PEDRO ALFONSO  RÁTIVA  MORENO sobre el  pene  de  su  hijo,  valga  la  pena  recordar que el condenado sólo corría el  prepucio,   se   condenó   contrario  a  la  certeza  ofrecida  por  el  acervo  probatorio”  (sic).        

En  el  tercer  cargo,  esta  vez  postulado  al amparo de la causal  segunda  de  casación,  sostiene  que  en  el  caso de su asistido se presentó  “desconocimiento  al  debido   proceso,   en   razón  a  que  se  afectó  su  estructura,  al proferir la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, una  sentencia  incongruente,  que  no guarda identidad con los hechos presentados en  la      acusación      realizada      por      la      Fiscalía”.   

Después de aludir a los hechos incluidos en  el  escrito  de acusación, sostiene que los hechos presentados por la Fiscalía  para  acreditar  la responsabilidad penal del señor RÁTIVA MORENO en el delito  de  acceso  carnal  abusivo en menor de 14 años, se refieren a la introducción  de   un   dedo  en  el  ano  del  menor,  no  obstante,  el  Tribunal  condenó  por  la  presencia de una  laceración  en el orificio anal, “lo que determina  incongruencia    entre    la    sentencia   condenatoria   y   el   escrito   de  acusación”,  generando  con  ello  la afectación  sustancial  de  la  estructura del juicio y el derecho fundamental del debido proceso.   

El   cuarto  cargo, postulado con apoyo en la causal tercera para  denunciar  “el  manifiesto  desconocimiento de las  reglas  de  producción  y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado  la   sentencia”,   la  libelista lo hace consistir en que la condena por el  punible  de  acceso  carnal  abusivo  en  menor  de  14  años,  se  fundamentó  “en  equivocados  juicios  de  identidad,  y,  la  inobservancia  a  los principios de la lógica y la sana crítica”.   

     

En cuanto a los falsos juicios de identidad  que  dice noticiar, después de reproducir apartes del testimonio rendido por la  perito   Fabiola   Jiménez  Ramos,  manifiesta  que  mientras  la  forense  en su respuesta expone que la lesión en el orificio anal  del  menor es muy sugestiva de ser compatible con una  maniobra  sexual,  el juzgador afirma que la laceración encontrada en el cuerpo  del  niño  es compatible con maniobra sexual, posiblemente causada por un dedo,  dejando   de  lado  la  afirmación  de  la  perito  forense.   

En  opinión  de  la  demandante,  resulta  evidente  que  la  sentencia  recurrida se funda en un falso juicio de identidad  “al  deformar  ostensiblemente  el dicho conferido  por  la  Dra.  Fabiola  Jiménez,  haciendo  parecer  que  esta prueba otorga el  conocimiento  suficiente  para  declarar  responsable penalmente al señor PEDRO  ALFONSO  RÁTIVA  MORENO,  del  delito  de  acceso carnal abusivo en menor de 14  años”.   

         

Considera  que  si  se  aplica la ley de la  lógica  a  que  se aludió en el fallo de primera instancia, se concluye que si  no   hubo  dilatación  en  el  orificio  anal  del  menor,  no  es  posible  la  penetración  de un dedo y, por ende, no hubo acceso carnal abusivo, conforme lo  señaló la perito forense.   

“Así     las     cosas,  dice, es evidente que la Sala Penal  del  Tribunal  Superior  Bogotá,  no  sólo deformó lo informado por la perito  forense  al  interior  del  proceso,  sino  que omitió utilizar las leyes de la  lógica,   más   específicamente   la   ley  modus  tobendo  todes  (SIC), lo  que  necesariamente  lo llevaría a ratificar la sentencia absolutoria proferida  por    el   Juez   2   Penal   del   Circuito   de   Conocimiento”.   

    

En  el  quinto  cargo,   formulado  al  amparo  de  la  causal  tercera,  la  libelista  sostiene  que  la  declaración de condena  por el  delito  de  acto sexual abusivo en menor de 14 años se fundamentó “en  un  equivocado  juicio  de  convicción, un falso juicio de  existencia  y  la  inobservancia  a  los  principios  de  la  lógica  y la sana  crítica,   esto   es   la   experiencia   y  el  sentido  común”.   

    

Con la pretensión de sustentar sus asertos,  comienza     por     aludir     al    concepto    de    la    perito,  y  las  declaraciones  del menor y  de       su       padre      rendidas      en      el     juicio            oral,            para            considerar          “evidente  que la maniobra realizada por el señor PEDRO ALFONSO  RÁTIVA  MORENO en el pene de su menor hijo, esto es, correr el prepucio como lo  señaló  el  niño,  corresponde a un acto de higiene y salud. Por lo tanto, de  acuerdo  a  lo  informado  por  la forense, Dra. Fabiola Jiménez, las erosiones  causadas  no  correspondieron  a  este  ejercicio, sino a una presión sostenida  sobre  el  pene  del menor, acción que no realizó el condenado, de conformidad  con el acervo probatorio recaudado”.   

Concluye   que   la  interpretación  del  Tribunal,  deja  de  lado la experiencia y el sentido común que debía tener el  juzgador.   

Con respecto a lo que considera “equivocado       juicio      de      convicción”,  la  libelista  califica de inaceptable afirmar que en el juicio  se  demostró  que  el  acusado presionó el miembro  viril   de   su  hijo  causándole  las  lesiones  encontradas,  y  además  que  dicha    acción    correspondió    “a  una  masturbación”,  pues  no  existe prueba que así lo determine.   

En   lo   que   atañe   al  falso   juicio   de   existencia,  la  casacionista       argumenta       que       el       Tribunal      “desconoció  la existencia de las pruebas que dan cuenta que el  señor  PEDRO ALFONSO RÁTIVA realizó un acto de salud, al manipular el miembro  viril    de    su   pequeño   hijo”.   Al   efecto,   refiere   la   declaración   del   menor  quien  dijo  que  su  papá  le subía y bajaba el prepucio  cuando   “iba   a   hacer  chichí”,   la  del acusado quien adujo que le corría el prepucio al  menor  para  asearlo  bien,  y  de la perito forense y demás médicos, quienes,  según  la  libelista,  coincidieron  en  señalar que las personas creen que es  necesario  correr  el prepucio porque lo consideran preciso para el aseo, o para  que no impida el normal desarrollo del miembro viril.   

En este orden de ideas, la demandante estima  evidente  que  el Tribunal incurrió en falso juicio de existencia, “al  desconocer  las  pruebas que demostraron que la acción del  condenado  de  correr  el prepucio del pene de su menor hijo correspondían a un  acto     de     salud    y    no    a    un    acto    libidinoso”.   

El   sexto  cargo,         formulado         “respecto  de  la sentencia proferida en primera instancia en el  incidente  de  reparación,  ratificada por la segunda instancia y que adicionó  la  sentencia  condenatoria  de 6 de febrero de 2008 proferida por la Sala Penal  del  Tribunal  Superior  de  Bogotá”,  la  libelista  lo  apoya en la causal primera de casación, para  denunciar  falta  de  aplicación del artículo 137, numerales 3 y 7 del Código  de    Procedimiento    Penal,    toda   vez   que   el   juzgador   “le  dio  calidad  de  víctima  a  la  madre  del  menor, y sus  hermanas  sin  que éstas hayan solicitado este reconocimiento en el juicio y en  el  mismo  incidente”,  pese  a  lo  cual,  en  la  sentencia  que  condenó al señor RÁTIVA MORENO al pago de una indemnización,  se les incluyó como víctimas.    

Finalmente      el     séptimo   cargo,   que  la             demandante  apoya en la causal segunda  para  denunciar   “desconocimiento del debido  proceso  por  afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a  cualquiera    de    las   partes”,   se   sostiene  por  la  libelista  que  la    sentencia   es  incongruente,  toda  vez  que  no guarda identidad con las pretensiones presentadas por la apoderada de la  víctima.   

En ese sentido manifiesta que en la primera  audiencia  del  incidente  de  reparación  integral la apoderada de la víctima  únicamente  presentó pretensiones referidas al menor afectado, sin hacerlo con  respecto  a  la  madre  y  hermanas, siendo esta la razón por la cual todas las  pruebas  solicitadas  y  decretadas  se  orientaron  a determinar los perjuicios  morales y materiales causados a este menor.   

No  obstante,  el  Juzgado  de Conocimiento  condenó  al  acusado  a  pagarles  perjuicios  a  la madre y hermanas del menor, lo que, a criterio de la  libelista,  genera  una sentencia incongruente y que no guarda identidad con las  pretensiones   formuladas   por   la   apoderada   de  la  víctima.     

Con  fundamento  en  lo  expuesto, solicita  casar  la  sentencia  recurrida, así como la decisión proferida a la   culminación  del  incidente  de  reparación  integral,  y absolver al acusado de los  cargos    que   le   fueron   formulados   por   la  Fiscalía.   

              

SE CONSIDERA  

1.- Tal como ha sido repetidamente dicho por  la    Corte7,  en  esta  ocasión resulta pertinente reiterar que la casación  no  es  instancia  adicional a las ordinarias del trámite, y por lo mismo no ha  sido  concebida  como  un  instrumento  que  permita la continuación del debate  fáctico  y  jurídico  llevado  a  cabo  en  un proceso ya culminado, sino que,  por   su  propia  naturaleza  corresponde  a  una sede única que parte del  supuesto  de  la terminación del juicio con el proferimiento de la sentencia de  segunda  instancia  y,  además,   que  ésta no solamente es acertada sino  legal,  por  ajustarse en un todo al ordenamiento jurídico, cuya desvirtuación  compete al demandante.   

De  conformidad  con  la ley de rito, dicho  propósito  sólo  puede  lograrse  mediante  la  presentación  de  una demanda  escrita,  en  la  que  se  identifique  la  sentencia recurrida, se acrediten la  legitimidad  y  el interés para recurrir, se expresen con claridad y precisión  los  fundamentos  fácticos  y  jurídicos  de la pretensión, y se demuestre la  objetiva   configuración   de   uno  o  varios  de  los  motivos  de  casación  taxativamente previstos por el Código de Procedimiento Penal.   

Acorde  con  los  principios  que  rigen la  utilización  del  instrumento extraordinario de impugnación, en el libelo debe  demostrarse  igualmente, la necesaria intervención de la Corte para cumplir, en  el  caso  concreto,  uno o más de los fines propios del recurso extraordinario,  los  cuales aparecen previstos por el artículo 180 del Código de Procedimiento  Penal  de  2004.  De ninguna otra manera podrían ser entendidas las expresiones  contenidas  en  los   artículos  181  y  183 ejusdem, según las cuales la  casación   resulta   procedente   contra   sentencias   de   segunda  instancia  “cuando    afectan    derechos    o   garantías  fundamentales”  y  que  en  la  demanda  se  debe  señalar  “de manera precisa y concisa” las causales invocadas y sus fundamentos.   

En esta oportunidad  debe insistirse en  recalcar  que  en  el  sistema  procesal  de  que trata la Ley 906 de 2004 no se  libera  al demandante del deber de cumplir con unos mínimos requisitos de forma  y  contenido  que  le  permitan superar el necesario juicio de admisibilidad que  por  ley  compete  realizar  a la Corte. Tanto es esto, que el artículo 184 del  mencionado  estatuto la faculta para no admitir al trámite aquellas demandas en  las  cuales  se  establezca que el impugnante carece de interés, o cuando no se  señala  el  motivo  de  casación  en  que  apoya la pretensión desquiciatoria  contra  el  fallo  de  segunda  instancia,  o  cuando  en el escrito se dejan de  desarrollar  clara  y  precisamente  los  cargos  que  a  su  amparo  pretendió  formular,  “o  cuando  de  su contexto se advierta  fundadamente   que  no  se  precisa  del  fallo  para  cumplir  algunas  de  las  finalidades del recurso”.   

Entre    los   mencionados   requisitos  establecidos  por  el original artículo 183 de la Ley 906 de 2004 (esto es, con  anterioridad  a  la modificación introducida por el artículo 98 de la Ley 1395  de    20108),   se destaca que el censor tiene el deber de interponer el  recurso  dentro  de  la  oportunidad  legalmente  prevista,  esto  es dentro del  término  común  de  los  60  días siguientes a la última notificación de la  sentencia  de  segunda  instancia  proferida  por  el  Tribunal,  y  la carga de  acreditar   la  existencia  de  interés  para  acudir  a  sede  extraordinaria.   

El  demandante  tiene  por  deber señalar,  además,   con   absoluta   precisión  la  causal  o  causales  que  apoyan  su  pretensión;  enunciar,  desarrollar  y  sustentar  de manera clara y precisa el  cargo  o  cargos  que  a su amparo pretenda proponer y; demostrar con la nitidez  requerida,  que  la  intervención  de  la Corte en el asunto particular resulta  necesaria  para  cumplir  alguna  de  las  varias  finalidades previstas para el  recurso,  tales  como  la  efectividad  del  derecho material, el respeto de las  garantías  de  los intervinientes en el proceso, la reparación de los agravios  inferidos a éstos, o la unificación de la jurisprudencia.   

En  dicho sentido la Sala tiene establecido  que:   

“La  debida  sustentación  del  cargo  propuesto  implica  para  el  censor,  entre  otras exigencias, desarrollarlo en  forma  completa,  conforme  al  principio de sustentación suficiente, de suerte  que  la demanda se baste a sí misma para lograr la infirmación total o parcial  de  la  sentencia,  según  el  caso,  y  hacerlo  de manera clara y precisa, en  términos  tales  que  el  alcance de la impugnación surja nítido, para que el  juez   de   casación   pueda   dar   a   los   reproches   planteados  adecuada  respuesta.   

“También  es  exigencia  indeclinable  demostrar  que la intervención de la Corte es necesaria para la realización de  los  fines  de  la  casación,  lo  cual  significa  que  la demanda, además de  hallarse   adecuadamente   presentada  y  debidamente  sustentada  (idoneidad  formal),  debe  ser fundada  (idoneidad  sustancial),  es  decir,  estar  razonablemente  llamada  a  propiciar la infirmación total o  parcial  de  la  sentencia, o un pronunciamiento unificador de la Corte sobre el  tema debatido.   

“A  esta  conclusión  se  llega  tras  consultar  el  contenido del artículo 184 ejusdem, donde se incluye como causal  de  no selección de la demanda de casación, el que se advierta fundadamente de  su  contexto  que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades  propias  del  recurso,  es  decir,  que  no  sea  necesario para materializar la  efectividad   del  derecho  material,  el  respeto  de  las  garantías  de  los  intervinientes  y  la  reparación de los agravios inferidos a éstos (artículo  180)9.   

En todo caso, la adecuada sustentación del  recurso,  sin  la  cual  no es posible acceder a éste,  “exige que el demandante demuestre que el juzgador  cometió  un  error  al  tomar  la decisión, bien de juicio (in iudicando) o de  actividad   (in   procedendo),  para  cuyo  efecto  no  basta  afirmar  que  una  determinada  infracción  se  cometió,  sino  que es necesario precisar en qué  consistió,  qué  repercusiones o implicaciones tuvo en la decisión recurrida,  qué  consecuencias desfavorables se derivaron de ella para la parte impugnante,  y  por  qué  la  intervención de la Corte es necesaria para el cumplimiento de  los  fines  del recurso”10.     

2.- En punto de las causales de procedencia  de  la casación, previstas por el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, asimismo  la Corte tiene precisado lo siguiente:   

“a)  La  de  su  numeral  1º  –falta de aplicación, interpretación  errónea,  o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad,  constitucional  o  legal, llamada a regular el caso-, recoge los supuestos de la  que  se  ha  llamado  a  lo  largo  de  la  doctrina  de  esta Corporación como  violación directa de la ley material.   

“b)  La  del  numeral  2º  consagra  el  tradicional  motivo  de  nulidad por errores in iudicando, por cuanto permite el  ataque  si  se  desconoce  el  debido  proceso  por afectación sustancial de su  estructura  (yerro  de  estructura) o de la garantía debida a cualquiera de las  partes (yerro de garantía).   

“En  tal  caso, debe tenerse en cuenta que  las  causales  de  nulidad  son  taxativas  y  que  la  denuncia  bien sea de la  vulneración  del  debido  proceso  o de las garantías, exige claras y precisas  pautas                 demostrativas11.   

“Del  mismo  modo, bajo la orientación de  tal  causal  puede  postularse  el  desconocimiento del principio de congruencia  entre       acusación       y       sentencia12.   

“c) Finalmente, la del numeral 3º se ocupa  de  la  denominada  violación  indirecta  de  la  ley  sustancial  –manifiesto  desconocimiento  de  las  reglas  de  producción  y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado  la  sentencia-;  desconocer  las  reglas  de  producción alude a los errores de  derecho  que  se  manifiestan  por  los falsos juicios de legalidad –práctica  o  incorporación  de  las  pruebas   sin  observancia  de  los  requisitos  contemplados  en  la  ley-,  o,  excepcionalmente  por  falso  juicio de convicción13,    mientras    que    el  desconocimiento  de  las reglas de apreciación hace referencia a los errores de  hecho   que  surgen  a  través  del  falso  juicio  de  identidad  –distorsión   o  alteración  de  la  expresión  fáctica  del  elemento  probatorio-, del falso juicio de existencia  –declarar   un   hecho  probado  con  base  en  una  prueba  inexistente u omitir la apreciación de una  allegada  de  manera  válida  al  proceso-  y del falso raciocinio –fijación  de  premisas  ilógicas  o  irrazonables    por    desconocimiento    de    las    pautas    de    la   sana  crítica-.   

“La  invocación  de cualquiera de estos  errores  exige  que  el  cargo  se  desarrolle conforme a las directrices que de  antaño  ha desarrollado la Sala, en especial, aquella que hace relación con la  trascendencia  del  error,  es  decir,  que  el mismo fue determinante del fallo  censurado”14.   

A  más  de  lo  dicho,  la  Sala ha dejado  indicado:   

“Supone lo anterior que  el  demandante  debe  encaminar  sus esfuerzos a demostrar cómo con el trámite  procesal  o a través del fallo se afectaron derechos o garantías fundamentales  para  lo  cual,  en  consonancia  con  el  yerro advertido, ha de servirse de la  causal  de  casación  pertinente  señalándola  expresamente  e  indicando las  razones  que  le asisten para estimar que se encuentra estructurada, sin olvidar  que  debe  indicar,  así sea sucintamente, cuál de los fines establecidos para  la  casación  hace  necesaria  la  intervención  de  la Corte en el particular  asunto,  según lo previsto en el artículo 180 de esa normatividad, esto es, si  ella  es  indispensable  para la efectividad del derecho material, el respeto de  las  garantías  de  los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos  por éstos o la unificación de la jurisprudencia.   

“Con esos propósitos,  resulta  de suma utilidad que el actor atienda las directrices desarrolladas por  la  jurisprudencia sobre la forma para abordar en esta sede el desarrollo de los  diferentes  motivos  de  casación  pautas que, bien está recordar, no pasan de  ser  un  conjunto  de  postulados  orientados  a  conseguir que el demandante se  sujete  a unos mínimos lógicos y de coherencia en la formulación y desarrollo  de sus reparos.   

“Tales  directrices  tienden, pues, a facilitar la  labor  del  demandante  a fin de que resulten completos y entendibles los cargos  que  propone  contra el fallo de segundo grado, exigencia que sigue vigente pues  si  bien en la nueva lógica del recurso se habilita a la Corte para superar los  defectos  que  el  libelo  ofrezca,  esta  última opción demanda del censor un  esfuerzo   argumentativo   a   través   del   cual  demuestre  ya  el  probable  distanciamiento  entre  el fallo recurrido y la norma constitucional o legal que  debió  gobernarlo,  ora  la  vulneración  de  garantías  fundamentales de los  intervinientes,  bien  el tema jurídico que por su relevancia deba ser abordado  por     la    Sala    a    fin    de    procurar    el    desarrollo    de    la  jurisprudencia.   

“Es decir, siempre será  necesario  que  el  demandante  elabore  una propuesta coherente, comprensible y  convincente,  por  cuyo  medio  pueda  concluirse  que  sí  es indispensable la  intervención  de  la Corte para lograr alguno de los cometidos de la casación,  de  acuerdo  con  la  índole de la controversia planteada”15     (se destaca).   

3.-  Del  mismo  modo  la  Corte  ha dejado  establecido  que  cuando  la  demanda  de casación se dirige a denunciar que el  Tribunal   incurrió   en   violación   directa  de  disposiciones  de  derecho  sustancial,  por  falta  de  aplicación, aplicación indebida o interpretación  errónea,  compete al censor acoger los hechos y las  pruebas,  tal  cual  fueron  declarados  aquellos  y  ponderadas  éstas  por el  juzgador,  y  presentar  su  disenso  en  el  ámbito  del  estricto  raciocinio  jurídico,  pues  si  la  discrepancia  es  con  la  facticidad  y  los medios que la establecen, para ello la ley tiene reservada la  vía  indirecta  de  violación,  por  errores  de  hecho  o  de  derecho  en la  apreciación de la prueba.   

En   tal  medida,  ha  señalado  que  la  aplicación  indebida  y la interpretación errónea de disposiciones de derecho  sustancial,  son sentidos distintos de violación a la ley, por ende, basados en  supuestos  diversos.   Conforme ha sido repetidamente dicho por la Sala, la  violación  directa de la ley sustancial puede llegar a presentarse por falta de  aplicación,  aplicación indebida, o interpretación errónea de un determinado  precepto,  acogiendo  de  esta manera el criterio de clasificación trimembre de  los  sentidos  de  la  violación,  que  reconoce total autonomía al último de  ellos.   

Dentro  de  esta  categorización,  ha sido  entendido  que  la  falta  de  aplicación  de  normas  de derecho sustancial se  presenta  cuando  el  juzgador  deja  de  aplicar al caso la disposición que lo  rige;  la aplicación indebida tiene lugar cuando aduce una norma equivocada; y,  la  interpretación  errónea  consiste  en  el  desacierto  en  que  incurre el  fallador  cuando habiendo seleccionado adecuadamente la norma que regula el caso  sometido  a  su consideración, decide aplicarla, sólo que con un entendimiento  equivocado,   sea   rebasando,   menguando   o   desfigurando   su  contenido  o  alcance.   

De  esta  manera  resulta  claro  que  la  diferencia  de  las  dos  primeras hipótesis de error con la última, radica en  que  mientras  en  la  falta de aplicación y la aplicación indebida subyace un  error  en la selección del precepto, en la interpretación errónea el yerro es  sólo  de  hermenéutica, pues se parte del supuesto de que la norma aplicada es  la  correcta,  sólo que con un entendimiento que no es el que jurídicamente le  corresponde,  llevando  con  ello  a  hacerla  producir  por  exceso  o  defecto  consecuencias distintas de las que le corresponden.   

Para  efectos de precisar el concepto de la  violación,  resulta  intrascendente  la  motivación  que pudo haber llevado al  juzgador  a  la  transgresión  de  la disposición sustancial; lo que realmente  cuenta  es  la  decisión  que  adopte  en  relación con ella. En este orden de  ideas,  si  la  norma es aplicada debiendo no serlo o inaplicada debiendo serlo,  habrá  llanamente  aplicación  indebida  o  falta  de aplicación, según cada  caso,  independientemente  de que al error se haya llegado porque el juzgador se  equivoca sobre su existencia, validez, o alcance.    

En  síntesis,  si una determinada norma de  derecho  sustancial  ha  sido incorrectamente seleccionada, y este error ha sido  determinado  por  equivocaciones  del  Juez  en  la auscultación de su alcance,  habrá   aplicación   indebida   o  falta  de  aplicación,  pero  no  errónea  interpretación  del  precepto,  puesto  que  para  la  estructuración  de este  último  sentido  de la violación se requiere que la norma haya sido y deba ser  aplicada16.   

4.-   Si  de  lo  que  se  trata es de  denunciar,  con  apoyo  en  la causal tercera de casación, que la sentencia del  Tribunal  incurre en “manifiesto desconocimiento de  las  reglas  de  producción  y  apreciación  de  la prueba sobre la cual se ha  fundado   la   sentencia”,   dicho  tipo  de  desacierto  corresponde  a  la forma indirecta de violación a las disposiciones  de  derecho  sustancial, y se configura cuando el sentenciador comete errores en  la  apreciación de los medios de prueba, los elementos materiales probatorios o  la  evidencia  física,  los cuales pueden ser de hecho o de derecho17.   

Los   primeros,   es   decir   los  errores  de  hecho  en  la  apreciación probatoria,  se  presentan  cuando  el  juzgador  se  equivoca  al  contemplar  materialmente  el  medio  de  conocimiento;  porque deja de apreciar una prueba,  elemento  material  o  evidencia,  pese  a  haber  sido  válidamente presentada  o   practicada  en  el  juicio oral, o porque la supone practicada en éste  sin  haberlo  realmente  sido  y  sin  embargo le confiere mérito (falso  juicio  de  existencia); o cuando no  obstante   considerarla   legal   y   oportunamente   presentada,  practicada  y  controvertida,  al  fijar  su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su  expresión  fáctica,  haciéndole  producir  efectos  que  objetivamente  no se  establecen     de     ella    (falso    juicio    de  identidad);  o,  porque  sin  cometer  ninguno  de los  anteriores  desaciertos,  habiendo  sido válidamente practicada la prueba en el  juicio  oral,  en  la  sentencia  es apreciada en su exacta dimensión fáctica,  pero   al   asignarle   su   mérito  persuasivo  se  aparta  de  los  criterios  técnico-científicos  normativamente establecidos para la apreciación de ella,  o   los  postulados  de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de  experiencia,  es  decir,  los  principios  de  la sana crítica, como método de  valoración  probatoria  (falso raciocinio).   

De este modo, cuando el reparo se orienta por  el     falso     juicio     de    existencia    por  suposición  del  medio  de  conocimiento,  compete al  casacionista  demostrar el yerro con la indicación correspondiente del fallo en  donde  se  aluda a dicho medio que materialmente no fue practicado, presentado o  controvertido  en  el  juicio;  y  si  lo  es  por  omisión de ponderar prueba,  elemento  material  o  evidencia física válidamente presentada o practicada en  la   audiencia   de   juicio  oral  (falso  juicio  de  existencia  por  omisión),  es  su deber concretar la  parte  pertinente de la audiencia pública en que se presentó la evidencia o el  elemento  material  o  se  practicó  la prueba, e indicar qué objetivamente se  establece  de  ella, cuál  mérito le corresponde siguiendo los postulados  de  la  sana  crítica  y  los criterios de valoración normativamente previstos  para  cada  una,  y  señalar  cómo  su  estimación  conjunta  con  el arsenal  probatorio  aducido  por  las partes en el juicio y debidamente controvertido en  éste,  da  lugar  a variar las conclusiones del fallo, y, por tanto a modificar  la    parte    resolutiva    de    la    sentencia    objeto   de   impugnación  extraordinaria.       

Si   lo   pretendido   es   denunciar   la  configuración  de  errores de hecho por falsos juicios  de   identidad  en  la  apreciación  probatoria,  el  casacionista  debe  indicar  expresamente  qué  en  concreto  dice  el medio de  prueba,  el  elemento  material  probatorio  o  la  evidencia física, según el  caso;   qué  exactamente dijo de él el juzgador, cómo se le tergiversó,  cercenó  o adicionó en su expresión fáctica haciéndole producir efectos que  objetivamente  no  se  establecen  de él, y lo más importante, la repercusión  definitiva  del  desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte  resolutiva del fallo.   

Si se denuncia falso  raciocinio   por  desconocimiento  de  los  criterios  técnico  científicos normativamente establecidos para cada medio en particular  (Art.  380  CPP),  el  casacionista tiene por deber precisar la norma de derecho  procesal  que  fija  los criterios de valoración de la prueba cuya ponderación  se  cuestiona,  indicar  cuál  o cuáles de ellos fueron conculcados en el caso  particular  y  demostrar  la  incidencia  que  dicho desacierto tuvo en la parte  resolutiva del fallo.   

Si  la  denuncia  se  dirige  a patentizar el  desconocimiento  de  los  postulados  de  la sana crítica, se debe indicar qué  dice  de  manera  objetiva  el  medio,  qué infirió de él el juzgador y cuál  mérito  persuasivo  le  fue otorgado; también debe señalar cuál postulado de  la  lógica, ley de la ciencia o máxima de experiencia fue desconocida, y cuál  el  aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de  la  experiencia  que  debió  tomarse  en  consideración  y  cómo; finalmente,  demostrar  la  trascendencia del error, indicando cuál debe ser la apreciación  correcta  de  la  prueba  o  pruebas  que  cuestiona, y que habría dado lugar a  proferir  un  fallo  sustancialmente  distinto  y  opuesto  al  ameritado.    

La  Corte  no  puede  dejar de subrayar que  cuando  de  precisar  la  naturaleza  y  alcance de los errores originados en la  apreciación  judicial  de las pruebas, como uno de los motivos de invalidación  susceptibles     de     ser    invocados    en    sede    de    casación,    la  jurisprudencia18  ha  sido  insistente  en  señalar  que  este  desacierto no resulta configurado por la sola disparidad de  criterios  entre la valoración realizada por los jueces y la pretendida por los  sujetos  procesales,  sino  de  la  comprobada  y  grotesca contradicción entre  aquella   y   las   reglas   que   informan   la   valoración  racional  de  la  prueba.   

También    ha   dicho,   en   doctrina  suficientemente  decantada  y  difundida,   que  si  un  contraste de tales  características  no  se  presenta,  porque los juzgadores, en ejercicio de esta  función,  han  respetado  los  límites  que  prescriben  las reglas de la sana  crítica,  será  su criterio, no el de las partes, el llamado a prevalecer, por  virtud  de la doble presunción de acierto y legalidad con que está amparada la  sentencia de segunda instancia.   

Por  esto,  ha  de  reiterarse  que  inane  resulta,  por  tanto,  en sede extraordinaria, pretender desquiciar el andamiaje  fáctico-jurídico  del  fallo impugnado con fundamento en simples apreciaciones  subjetivas  sobre  la forma como el juez de la causa debió enfrentar el proceso  de  concreción  del mérito demostrativo de los elementos de prueba, o el valor  que debió habérsele asignado a un determinado medio.   

No se trata, pues, de presentar discrepancias  interpretativas  en relación a cómo se aprecian las pruebas por los juzgadores  y  cómo  hubiera  querido  el  demandante que fueran valoradas, pues ello no es  posible  de  plantearlo  en sede del recurso extraordinario de casación dada la  inocuidad  de  este  tipo de argumentos para derruir la presunción de acierto y  legalidad  que ampara el fallo. Esto tiene sentido si se considera que dentro de  la  autonomía de apreciación probatoria la labor del juez al evaluar el caudal  probatorio  consiste  precisamente  en  definir  a  qué elementos de juicio les  reconoce  credibilidad  y  a cuáles no para llegar a su convencimiento sobre la  verdad  de  lo  acaecido,  establecer  la  base  fáctica  de  la sentencia y la  declaración   del   derecho  en  la  parte  resolutiva  del  fallo.     

Tampoco  trata la casación, en cuanto a este  motivo  se  refiere, de presentar argumentos probatorios que puedan ser válidos  frente  a  una  hipótesis  posible  de  interpretación,  pues lo posible no se  identifica  con lo cierto, real, claro y manifiesto, ni puede ser utilizado como  fundamento  para resolver la divergencia apreciativa de los medios entre el juez  y  las  partes.  En  tal  eventualidad prevalece el criterio de aquél siempre y  cuando  se mantenga dentro de las pautas que rigen la persuasión racional, cuya  desvirtuación  compete  al  demandante de manera objetiva, clara y completa con  referencia  a  la totalidad de los medios en que se sustentó el fallo objeto de  censura  y no combatiendo tan sólo una parte de ellos desde su particular punto  de  vista,  como  si  el  juicio no hubiera concluido con el proferimiento de la  sentencia de segunda instancia.      

Los   errores  de  derecho  en  la apreciación de las pruebas, entrañan,  por  su  parte, la apreciación material del medio de conocimiento por parte del  juzgador,  quien  lo  acepta  no  obstante  haber  sido  aportado  al  juicio, o  practicado   o   presentado   en   éste,   con  violación  de  las  garantías  fundamentales  o de las formalidades legales para su aducción o práctica; o lo  rechaza  y  deja  de  ponderar  porque  a  pesar  de  haber  sido  objetivamente  cumplidas,  considera  que  no las reúne (falso juicio  de legalidad).   

También,  aunque  de restringida aplicación  por  haber desaparecido del sistema procesal la tarifa legal, se incurre en esta  especie  de  error  cuando  el juzgador desconoce el valor prefijado al medio de  conocimiento  en  la  ley,  o  la  eficacia  que  ésta  le asigna (falso     juicio     de    convicción),  correspondiendo  al  actor,  en  todo  caso,  señalar las normas procesales que  reglan  los  medios  de conocimiento sobre los que predica el yerro, y acreditar  cómo se produjo su trasgresión.   

Cada una de estas especies de error, obedecen  a  momentos  lógicamente distintos en la apreciación probatoria y corresponden  a  una secuencia de carácter progresivo, así encuentren concreción en un acto  históricamente  unitario:  el  fallo judicial de segunda instancia. Por esto no  resulta  técnicamente  correcto  que  frente a un mismo medio de conocimiento y  dentro  del  mismo  cargo,   o  en  otro  postulado  en el mismo plano, sin  indicar  la  prelación  con que la Corte ha de abordar su análisis, se mezclen  argumentos     referidos     a    desaciertos    probatorios    de    naturaleza  distinta.   

Debido  a  ello,  en  aras  de  la claridad y  precisión  que  debe regir la fundamentación del instrumento extraordinario de  la  casación, compete al actor identificar nítidamente la vía de impugnación  a  que  se  acoge,  señalar  el sentido de trasgresión de la ley, y, según el  caso,  concretar  el tipo de desacierto en que se funda, individualizar el medio  o  medios  de  conocimiento  sobre los que predica el yerro, e indicar de manera  objetiva  su  contenido, el mérito atribuido por el juzgador, la incidencia del  desacierto   cometido   en  las  conclusiones  del  fallo,  y  en  relación  de  determinación  concretar  la  norma  de  derecho  sustancial  que  mediatamente  resultó  excluida  o  indebidamente  aplicada  y  acreditar  cómo, de no haber  ocurrido  el yerro, el sentido del fallo habría sido sustancialmente distinto y  opuesto  al  impugnado,  integrando  de  esta  manera  lo  que se conoce como la  proposición    jurídica    del   cargo   y   la   formulación   completa   de  éste.   

5.-    Y    cuando    de    ataque   a  la  apreciación  de  la  prueba  indiciaria  se  trata, el censor debe informar si la equivocación se cometió  respecto  de  los  medios demostrativos de los hechos indicadores, la inferencia  lógica,  o  en el proceso de valoración conjunta al apreciar su articulación,  convergencia  y  concordancia de los varios indicios entre sí, y entre éstos y  las    restantes    pruebas,    para   llegar   a   una   conclusión   fáctica  desacertada.   

De  manera  que  si  el  error  radica  en la  apreciación   del   hecho  indicador,  dado  que  necesariamente  éste  ha  de  acreditarse  con otro medio de prueba de los legalmente establecidos, ineludible  resulta  postular  si el yerro fue de hecho o de derecho, a qué expresión  corresponde, y cómo alcanza demostración para el caso.   

Si  el  error  se  ubica  en  el  proceso  de  inferencia  lógica,  ello  supone partir de aceptar la validez del medio con el  que  se  acredita  el  hecho indicador, y demostrar al tiempo que el juzgador en  la   labor  de  asignación del mérito suasorio se apartó de las leyes de  la  ciencia,  los principios de la lógica o las reglas de experiencia, haciendo  evidente  en qué consiste y cual es la operancia correcta de cada uno de ellos,  y cómo en concreto esto es desconocido.   

O,  en  otras palabras dicho, “su  demostración  impone, entonces, tener que confrontar la forma  como  los  juzgadores apreciaron la prueba que se afirma indebidamente valorada,  y  demostrar  -que  no criticar, disentir, o discutir- que sus apreciaciones son  arbitrarias  o  irrazonables  por  desconocer los derroteros de la sana crítica  –los  dictados  de  la  lógica,  las  máximas de la experiencia, las leyes de la ciencia, se reitera-,  y  que  el desacierto tuvo incidencia trascendente en el contenido o sentido del  fallo,  luego  de  dejar  establecido  que  éste  no  se puede mantener con las  restantes  premisas  de  la  sentencia,  para  lo  cual  el  demandante tiene la  correlativa  carga  de explicar por qué la apreciación de los demás elementos  probatorios  es  insuficiente  para  sostenerla”19.   

Si  lo pretendido es denunciar error de hecho  por  falso  juicio  de  existencia  por  omisión de un indicio o un conjunto de  ellos,  lo  primero  que  debe acreditar el censor es la incorporación material  del  medio probatorio a juicio y con el cual se evidencia el hecho indicador, la  validez   de   su  aducción,  qué  se  establece  de  él,  cuál  mérito  le  corresponde,  y  luego  de realizar el proceso de inferencia lógica a partir de  tener  acreditado el hecho base, exponer el indicio que se estructura sobre él,  el   valor   correspondiente   siguiendo   las   reglas  de  experiencia,  y  su  articulación  y  convergencia  con  los  otros  indicios  o  medios  de  prueba  directos.   

Además,  dada la naturaleza de este medio de  convicción,   si  el  yerro  se  presenta  en  la  labor  de  análisis  de  la  convergencia  y  congruencia  entre  los  distintos indicios y de éstos con los  demás  medios,  o al asignar la fuerza demostrativa en su valoración conjunta,  es  aspecto  que no puede dejarse de precisar en la demanda, concretando el tipo  de  error  cometido,  demostrando que la inferencia realizada por el juzgador se  distancia  de  los  postulados  de  la  sana  crítica,  y  acreditando  que  la  apreciación  probatoria  que  se  propone  en  su  reemplazo,  permite llegar a  conclusión  diversa de aquella a la que arribara el sentenciador, pues no   trata  la  casación  de  dar lugar a anteponer el particular punto de vista del  actor  al  del fallador, ya que en dicha eventualidad primará siempre éste, en  cuanto  la  sentencia  se  halla  amparada por la doble presunción de acierto y  legalidad,  siendo  carga  del  demandante  desvirtuarla  con  la  demostración  concreta  de  haberse  incurrido  en  errores  determinantes de violación en la  declaración del derecho.     

       

Es  en  este  sentido  que el demandante debe  precisar  en  qué  momento  de la construcción indiciaria se produce, si en el  hecho  indicador,  o  en  la  inferencia  por  violar  las  reglas  de  la  sana  crítica,   para  lo  cual  ha  de  señalar qué en concreto dice el medio  demostrativo  del hecho indicador, cómo hizo la inferencia el juzgador, en qué  consistió   el  yerro,  y  qué  grado  de  trascendencia  tuvo  éste  por  su  repercusión  en  la  parte  resolutiva  del  fallo20.   

La  Sala ha convenido en advertir21,  además,  que  esta  forma de atacar la apreciación de la prueba indiciaria, no solamente  garantiza  el  respeto  por su estructura lógica, sino que también facilita la  compresión  del  cuestionamiento,  pues  cuando  la  censura  aborda  en  forma  indiscriminada  los  estados  a  que  se  ha  hecho  referencia,  se  incurre en  contradicción,  toda  vez  que, como se ha dejado dicho, es presupuesto de cada  eslabón del cuestionamiento estar conforme con el anterior.   

6.-  De todos modos, debe insistir la Sala en  que  de  optar  el demandante por la vía indirecta para denunciar la violación  de  normas  sustanciales  por  errores  en  la  apreciación  de  los  medios de  conocimiento,  la misma naturaleza excepcional que  la casación ostenta le  impone  la  necesidad de abordar la demostración de cómo habría de corregirse  el  yerro  probatorio  que denuncia, modificando tanto el supuesto fáctico como  la parte dispositiva de la sentencia.   

Como   resulta  apenas  obvio,  esta  tarea  comprende  el  deber de realizar un nuevo análisis de los medios de prueba, los  elementos  materiales  probatorios  y  la  evidencia  física presentados y, por  ende,  debatidos  en  el  juicio;  valorando  los  medios  que  fueron omitidos,  cercenados  o  tergiversados,  o  apreciando  acorde con los principios técnico  científicos  establecidos  para  cada uno en particular y las reglas de la sana  crítica  respecto  de  aquellos  en  cuya ponderación fueron transgredidos los  postulados   de  la  lógica,  las  leyes  de  la  ciencia  o  los  dictados  de  experiencia;  y excluyendo del fallo los supuestos o los ilegalmente practicados  o aducidos.   

Dicha  labor  no debe ser realizada de manera  independiente  en  la  ponderación  individual de cada medio, sino en conjunto,  esto  es,  valorando la prueba ameritada en confrontación con lo acreditado por  las  otras  debatidas  en juicio y acertadamente apreciadas, tal como lo ordenan  las  normas  procesales establecidas para cada elemento probatorio en particular  y las que aluden al modo integral de valoración.   

Todo  ello en orden a hacer evidente la falta  de  aplicación  o  la  aplicación  indebida de un concreto precepto de derecho  sustancial,  pues,  al  fin y al cabo, es la demostración de la trasgresión de  la  norma  de derecho sustancial por el fallo, la finalidad de la causal tercera  de  casación. De otro modo no podría concebirse el trámite extraordinario por  errores  de apreciación probatoria, si su propósito no se orienta a evidenciar  la  afectación  de  derechos  o  garantías  fundamentales debido a la falta de  aplicación  de  una  norma  del  bloque de constitucionalidad, constitucional o  legal,  pese  a  ser  la llamada a regular el caso, o la aplicación indebida de  alguna  de  éstas  cuando  en  realidad no lo rige22.   

7.-  Cabe   resaltar,  asimismo, como  quiera  que  a  la  violación del principio in dubio pro reo puede llegarse por  incurrir  el  juzgador  en la violación directa o la  indirecta  de  la ley sustancial, resulta importante  que  el demandante señale clara y precisamente cuál es la vía escogida, a fin  de realizar el correspondiente proceso demostrativo.   

De este modo, si el juzgador decide condenar  pese  a  encontrar  que la prueba válidamente recaudada no ofrece certeza sobre  la  realización  de  la  conducta  o la responsabilidad penal del acusado, sino  dudas  sobre  alguno  de  dichos aspectos que integran el punible, resulta claro  que   lo  procedente  es acudir a la vía directa de violación   de   que  trata  la  causal  primera  de  casación,  por  falta  de  aplicación  de  la disposición sustancial que  establece el mencionado principio.   

Si  por el contrario, como resultado de una  errónea  apreciación  probatoria,  el juzgador equivocadamente concluye que en  el  proceso  existe  certeza  sobre  la realización de la conducta punible y la  responsabilidad  del  acusado,  y esto lo lleva a proferir una decisión injusta  de     condena,     la     vía     de     ataque    adecuada    será     la     indirecta,  prevista  en  la causal tercera del  artículo 181 de la Ley 906 de 2004.   

En  cualquiera  de  estas  dos  hipótesis,  como   el   motivo  de  casación   a   invocar   es  diverso,  debe   ser   desarrollado   de  conformidad  con  los  parámetros  señalados  por  la  jurisprudencia,  atendiendo  la  causal  de  casación  que corresponda atendiendo la naturaleza del yerro que se  pretenda  noticiar,  los cuales tienen prevista como  una  de  sus  finalidades,  la  de facilitarle al usuario de la justicia en sede  extraordinaria  la postulación adecuada del motivo de disenso, para no incurrir  en  el  riesgo  de presentar propuestas incoherentes, difusas o contradictorias.   

8.-  En  cuanto  tiene   que   ver   con   la   causal   segunda  de  casación,          por         “desconocimiento  del  debido proceso por afectación sustancial  de   su  estructura  o  de  la  garantía  debida  a  cualquiera  de  las  partes”,  cuya configuración  inexorablemente  daría lugar a declarar la nulidad de lo actuado o de parte del  trámite     procesal,    asimismo    la    Sala23  tiene  precisado  que  los  motivos  de ineficacia de los actos procesales -a que  se  alude en el Libro III, Título VI, artículos 455 y siguientes de la Ley 906  de  2004-,   no  son  de postulación libre, sino  que,  por  el  contrario,  se  hallan  sometidos  al  cumplimiento  de  precisos  principios que los hacen operantes.   

En   este  sentido,  la  jurisprudencia  ha  señalado  que   de  acuerdo  con  dichos  principios, solamente es posible  alegar   las   nulidades   expresamente   previstas   en  la  ley  (taxatividad);   no  puede  invocarlas  el  sujeto  procesal  que  con  su  conducta haya dado lugar a la configuración del  motivo   invalidatorio,   salvo   el  caso  de  ausencia  de  defensa  técnica,  (protección);  aunque  se  configure  la  irregularidad,  ella  puede  convalidarse  con  el consentimiento  expreso  o  tácito  del  sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las  garantías  fundamentales  (convalidación);  quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que  la  irregularidad  sustancial  afecta  las  garantías  constitucionales  de los  sujetos  procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y/o  el      juzgamiento      (trascendencia);  no  se declarará la invalidez de un  acto  cuando  cumpla  la  finalidad  a  que  estaba destinado, pues lo  importante  no es que el acto procesal se ajuste estrictamente a  las  formalidades  preestablecidas  en  la ley para su producción -dado  que  las  formas  no  son  un  fin  en  si mismo-,   sino  que  a  pesar  de  no  cumplirlas  estrictamente, en  últimas  se  haya  alcanzado  la  finalidad  para  la  cual está destinado sin  transgresión  de  alguna  garantía  fundamental  de  los  intervinientes en el  proceso  (instrumentalidad) y;  además,  que  no  existe  otro  remedio  procesal, distinto de la nulidad, para  subsanar       el       yerro       que      se      advierte      (residualidad).           

De manera que en sede de casación, no basta  con  solamente  invocar  la existencia de un motivo de ineficacia de lo actuado,  sino  que  compete   al  demandante  precisar  el tipo de irregularidad que  alega,  demostrar  su  existencia, acreditar cómo su configuración comporta un  vicio  de garantía o de estructura, y, tal vez lo más importante, demostrar la  trascendencia   del  yerro  para  afectar  la  validez  del  fallo  cuestionado.   

Tampoco  puede  olvidarse  que si lo que se  persigue  con  la casación es denunciar la presencia de varias irregularidades,  cada  una  de  ellas con entidad suficiente para invalidar la actuación o parte  de  ella,  resulta  indispensable  que se sustenten en capítulos separados y de  manera  subsidiaria  si  fueren  excluyentes,  pues sólo así puede acatarse la  exigencia  de  claridad  y precisión en la postulación del ataque y respetarse  los  principios  de  autonomía  y  de  no  contradicción de los cargos en sede  extraordinaria.   

9.-  Como  quiera  que  la  demandante en  el  presente  evento, con  la  pretensión  de  cuestionar  la  legalidad  y  acierto  del fallo de segunda  instancia,  acude a  todas  las  causales  de  casación  normativamente  establecidas, la   Corte  se  ha  visto  precisada  a  realizar  este recuento jurisprudencial, con el sólo  propósito  de  destacar  cómo  en  el caso  que  ahora  ocupa  su      atención,     sin  dificultad  se observa que dichas  exigencias   básicas   no  se  cumplen  a  entera  cabalidad  por  la             libelista,     situación     que     determina    que  el  libelo  no  pueda  ser  admitido  al trámite con miras a un  pronunciamiento    de    fondo,   en   términos   que   seguidamente   pasa   a  precisarse.   

10.-   Como  se  recuerda  en  el  resumen  que se hizo de la demanda,  los  dos  primeros cargos  la   demandante  los  apoya  en  la  causal  primera, para denunciar que el  Tribunal  incurrió  en violación directa de la Ley por falta de aplicación de  los   artículos   448   -relativo   al  principio  de  congruencia-  y   7  –referido al principio  de in dubio pro reo-, respectivamente.   

10.1.-   La  formulación    de    ambas   propuestas   resulta  desacertada.  En  el  primer  caso,  por  cuanto,  ya ha sido visto, la falta de  congruencia   entre   fallo  y  acusación  en  sede  extraordinaria  solamente  puede  ser  noticiada  al  amparo  de  la  causal  segunda,  por  constituir  un desconocimiento del debido  proceso   y   del   derecho  de  defensa,  en  la  medida  en  que  al   acusado   no   se   lo  puede  sorprender  en  la  sentencia,  atribuyéndole  hechos  que  no  fueron  objeto  de  acusación,  por  ende,  no  debatidos  en  juicio,  ni  condenado  por  conductas delictivas respecto de las  cuales  el  Fiscal  no  demande  expresamente  la declaración de condena.    

10.2.-  En  el  segundo,  por  cuanto  la libelista no logra percatarse que en tratándose de la  violación  al  principio  de  in  dubio  pro  reo,  si optaba por la vía de la  violación  directa  de  la  ley, tenía por deber demostrarle a la Corte que el  sentenciador  declaró  que  las  pruebas  practicadas  en  el  juicio  oral  no  resultaban    suficientes    para    acreditar,  más  allá  de  toda duda, la existencia de las conductas materia de acusación  o   la  responsabilidad  penal   del   acusado   en   su   realización,   y  que,       pese       a       ello,  decidió proferir fallo de condena,  nada de lo cual siquiera ensaya.   

Pero  es  que además, esto no es lo que se  establece  de  la  decisión  de  segunda  instancia, en la cual el Tribunal fue  expreso  en estimar satisfechos los presupuestos probatorios para proferir fallo  de condena.   

Para  que no quede duda alguna sobre lo que  viene  de  indicar  la Sala, y acreditar al tiempo la  sin  razón  de  la  protesta,  baste con reproducir  aquel   aparte   del   fallo  en  donde  se  afirma  precisamente  lo  contrario  de   aquello   que  la  demandante inopinadamente sugiere:   

“La situación entonces es diferente a la  esbozada  por  el Juzgado a quo: las pruebas recaudadas demostraron que el niño  P.A.R.S.  fue  objeto  de acceso carnal abusivo y de  actos  sexuales  abusivos por parte de PEDRO ALFONSO RÁTIVA MORENO; al respecto  el  dicho  de  la  víctima  es  contundente  y se encuentra respaldada en otros  medios  probatorios recaudados en el juicio, de manera que el análisis a la luz  de  la  sana  crítica, permite tenerlo como suficiente y de respaldo como cargo  directo  no  sólo  en  el  encuadramiento  típico  de  la  conducta  contra la  integridad  y  formación  sexuales  adecuada  en  los  artículos 208 y 209 del  Código  Penal,  agravados por las circunstancias previstas en los numerales 2 y  4  del  artículo  211  de  la  misma  obra,  sino  en el aspecto subjetivo o de  responsabilidad,  pues  el autor de ese comportamiento antijurídico no fue otro  que  el  procesado  de  manera  que así se llega al  convencimiento  de  su  responsabilidad  más allá de toda duda, como lo exigen  los   artículos  7  y  381  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  por  lo  que  se  revocará la sentencia de primer grado y en su  lugar   se   proferirá   en   su  contra  sentencia  de  condena”         (se         destaca)24.   

10.3.-  Pero tal  vez  advirtiendo  la  impropiedad en que postula sus  reparos,  la  libelista  ensaya  entonces,  también  sin  fundamento fáctico o  jurídico  alguno,  la  presentación de una tercera censura, esta vez con apoyo  en  la  causal  segunda,  para denunciar que la sentencia es incongruente por no  guardar  identidad  con los hechos presentados en la acusación realizada por la  Fiscalía.   

A    este    respecto    cabe   señalar,   según  ha  sido  indicado por la jurisprudencia de esta Corte25,   que  de  conformidad  con  lo  dispuesto   por   el   artículo  337.2  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  la    Fiscalía    tiene    la    obligación   de  incluir  en  el  escrito  de acusación “una  relación  clara  y sucinta de  los  hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje  comprensible”,  cuya  importancia  se ve acentuada  con  lo  previsto  por el  artículo 443 ejusdem, alusivo a los turnos para  alegar  de  conclusión, según el cual en su intervención final el fiscal debe  exponer  “los argumentos relativos al análisis de  la  prueba,  tipificando de manera circunstanciada la  conducta    por    la    cual    ha    presentado    la   acusación”  (se  destaca);  y  que  encuentra  plena  coherencia  en  lo  dispuesto por el artículo 448 de la Ley 906 de 2004,  que  establece  que  la  persona  que  haya  sido  formalmente  acusada  por  la  Fiscalía,     no     podrá     ser     declarada     culpable     “por  hechos  que  no  consten en la  acusación,   ni   por  delitos    por    los   cuales   no   se   ha   solicitado   condena” (se destaca).   

Esto  significa,  en  principio,  que entre  acusación  y  fallo  debe existir perfecta armonía en  sus    aspectos   personal  (sujetos)  y  fáctico (hechos  y  circunstancias),  pues  si  alguno de ellos no guarda la debida identidad, se  quebrantan  las  bases  fundamentales  del  proceso y se vulnera el derecho a la  defensa,  en  cuanto  el  acusado  no  puede ser sorprendido en la sentencia por  hechos   no  imputados  en  la  acusación,  ni  condenado  por  comportamientos  definidos  como delito, respecto de los cuales el Fiscal no demande expresamente  la condena.   

De  esa  manera  surge  claro,  que  es  con  relación  a  los  hechos jurídicamente relevantes de la acusación debidamente  demostrados  en  el  juicio,  que el Fiscal puede solicitar la condena y el Juez  proferir  el  fallo correspondiente, teniendo en cuenta el carácter provisional  de  la  calificación  jurídica  de la conducta incluida en la acusación, pues  sólo  al  término  del  debate  probatorio  resulta  posible  afirmar  que  es  definitiva,  toda  vez que son los hechos que en el curso del juicio se lograron  demostrar  por  las  partes, los que le permiten al juez cumplir con su función  constitucional  de  prodigar  justicia,  verificando  si  la adecuación típica  propuesta  por la Fiscalía como fundamento de la solicitud de condena, coincide  o  no  con  lo demostrado en el juicio, y realizando la calificación definitiva  según  lo  que  declare  probado  en él, a fin de aplicar las correspondientes  consecuencias jurídicas.   

Así  las  cosas,  en virtud del principio de  congruencia,   el   acusado  no  puede  ser  sorprendido  en  la  sentencia  con  imputaciones  fácticas  no  incluidas  en  la  acusación, ni condenado por las  imputaciones  jurídicas  que  no  hayan  sido  expresamente  solicitadas por la  Fiscalía  al  término  del  debate  oral, como tampoco se le pueden desconocer  aquellas  circunstancias  favorables  que  redunden  en  la determinación de la  pena,  pues  de  hacerlo,  en  cualquiera  de  dichas eventualidades se viola el  principio de congruencia entre sentencia y acusación.   

Lo expuesto en manera alguna implica sostener  que,  de  acuerdo con lo acreditado en la fase probatoria del juicio, el juez no  se  halle facultado para condenar por un delito de menor entidad al imputado por  la   Fiscalía,   para  excluir  circunstancias  genéricas  o  específicas  de  agravación  punitiva  o para reconocer cualquier clase de atenuante genérica o  específica  que  observe  configurada,  es decir, variar a favor del acusado la  calificación  jurídica  de  la  conducta  específicamente  realizada  por  la  Fiscalía,  pero  respetando siempre el núcleo fáctico de la acusación objeto  de  controversia  en  el  juicio  oral,  como  la  Corte  ha  tenido ocasión de  reiterarlo26:   

“Conforme a lo  anterior,  se tiene que en el postulado de congruencia, convergen la imputación  fáctica  y  la  jurídica,  entendidas  en  su  amplitud y complejidad, la cual  abarca  con  respecto  a  esta  última  todas  las categorías sustanciales que  valoran   la  conducta  punible,  y  se  integran  de  manera  inescindible  dos  eslabones,  valga decir, los hechos y los delitos, los cuales en la sentencia no  podrán  ser  distintos  a los contemplados en las audiencias de formulación de  imputación o de acusación, según el caso.   

“Pues bien, en lo que dice relación con  la  imputación  fáctica,  es  claro  que  los jueces de instancia bajo ningún  pretexto  se  pueden apartar de los hechos y menos cuando estos no constan en la  acusación en los términos de que trata el artículo 448 ejusdem.   

“No  ocurre  lo  mismo tratándose de la  imputación   jurídica,  de  la  cual  se  pueden  apartar  los  jueces  cuando  se trate de otro delito del mismo género y de menor  entidad     como     lo     ha    planteado    la  jurisprudencia27   

,   entendiéndose   que  aquél  no  se  circunscribe  de manera exclusiva y excluyente a la denominación específica de  que  se  trate, sino que por el contrario hace apertura en sus alcances hacia la  denominación  genérica,  valga  decir,  hacia un comportamiento que haga parte  del  mismo  nomen iuris y  que  desde  luego  sea  de  menor  entidad,  ejercicio  de  degradación el cual  reafirma  el postulado en sentido de que si se puede lo más, se puede lo menos,  insístase  en  la  dimensión que viene de referirse, esto es, valga precisarlo  que  esa  degradación opera  siempre y cuando los hechos constitutivos del  delito    menor   hagan   parte   del   núcleo   fáctico   contenido   en   la  acusación”.   

Como  en  este  caso,  lo  que la  demandante discute es que mientras la acusación por el delito  de  acceso  carnal con menor de catorce años se fundó en atribuirle al acusado  la     introducción     de     uno     de    los    dedos    de    la mano en el orificio anal del menor,  en  tanto que el fallo dedujo la presencia de una laceración en la citada zona,  cabe        señalar        que         bajo       tales       circunstancias     la     pregonada  inconsonancia  sólo  existe  en  la  imaginación  de la demandante, pues dicho  supuesto  no  corresponde a ninguna de las hipótesis de incongruencia definidas  por la jurisprudencia.   

Lo que encontró acreditado el Tribunal, no  fueron    unas    simples   lesiones   en  la  humanidad  del  infante, como al parecer se sugiere por la  demandante   en   casación,   sino  que  la  prueba  practicada  en  el  curso  del  juicio  oral  confirmó  la  hipótesis fáctica  formulada  por  la Fiscalía, y acreditó que el menor fue víctima de maniobras  sexuales  abusivas, consistentes en la penetración anal de una parte del cuerpo  del  acusado,  que  le  causaron una laceración que resultó compatible con tal  comportamiento    y,  además,    de   actos  diversos  del  acceso carnal que le dejaron como resultado erosiones localizadas  en  el  glande  del  pene  del menor, cuestiones bien  diversas de la planteada en la demanda.   

Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal  se  apoyó  entre  otros,  en el concepto de la médica forense Fabiola Jiménez  Ramos,  y  no  solo  en  el  dicho  del menor en que interesadamente se funda la  libelista:   

Dijo entonces el Tribunal:  

“En  el  presente  asunto, la teoría del  caso  de  la Fiscalía se dirigió a demostrar que el menor P.A.R.S., quien para  entonces  contaba  cuatro  años  de  edad,  había sido objeto de acceso carnal  abusivo  por  parte de su padre, consistente en la causación de una laceración  en  su  parte  anal,  así como la manipulación que hizo su progenitor sobre el  miembro viril del niño.   

“Al  respecto  el  menor  declaró  en el  juicio  que  cuando jugaba con su papá a los soldados, éste se quitaba la ropa  y  se  bañaban  en  la  ducha  donde  el  niño jugaba con una pistola de agua.  Agregó    que    su   padre   le   ‘enterró’  la  uña  en  la  cola,  lo  cual ocurrió una vez y que igualmente le cogía el  pipí  cuando  iba  a  orinar,  haciendo  el  ademán de subir y bajar,  lo  que  al  final  declara, hizo  igualmente una vez-   

“Teniendo  en  cuenta  la  edad del menor  (para  el  momento  de  la  declaración cinco años), su exposición si bien es  fraccionada  en  los  eventos  derivados  de  su relación con su padre, permite  vislumbrar   un   hilo   conductor  que  determina  apego  a  la  verdad  de  su  experiencia.   

“De  allí  que  sea necesario contar con  otros    elementos    de    aducción    de   respaldo   para   ratificar   esas  afirmaciones.   

“Al respecto el médico psiquiatra Miguel  Enrique  Cárdenas  Rodríguez  adujo  que entrevistó al menor en el año 2006,  observando   que  el  niño  podía  narrar  los  hechos,  había  coherencia  y  consistencia  en lo que decía, por lo que su relato  es sincero.   

“Ahora,   sobre   la  lesión  anal  la  profesional  especializada  forense  Fabiola  Jiménez  Ramos  expuso  sobre  el  particular  que  el  16 de febrero  de 2006 al examinar al menor halló una  laceración  abierta  en  el  meridiano  de  las  6, la cual no se encontraba en  proceso  de  cicatrización,  correspondiendo a una lesión traumática reciente  de  menos  de  72  o  48 horas de evolución. Explicó la experta forense que la  laceración   se   produce   no   porque  haya  un  objeto  cortante,  sino  porque el orificio anal se extiende de manera traumática  en  contra  de  la  voluntad  del paciente y al oponer resistencia se genera esa  ruptura.  Señaló que es compatible con maniobra sexual por hallarse por debajo  del   meridiano  que  une  al  meridiano  de  las  3  con  el  meridiano de las 9. Afirmó que la  producción  de  la   herida pudo ser, entre otros, con un dedo”.   

“Igualmente       dijo  la  forense  que  le halló al menor dos erosiones, esto es,  raspaduras  superficiales  de  0.6  cm  x  0.8  cm, localizadas en el cuerpo del  glande  del pene del menor. Una a nivel del surco balanoprepucial y otra a nivel  periuretral.  Al  manipular  el miembro el niño manifestó dolor. Señaló como  causa  de  dichas  erosiones  apretar  duro, roce, fricción fuerte y compatible  además   con   el  cotejo  de  dedos”.   

Indica     lo    anterior,    que  el  Tribunal  respetó  fielmente  los  supuestos  fácticos  de  la acusación, sólo   que,  al  contrario  del  planteamiento  defensivo, consideró  que  la  laceración en el cuerpo del menor,  fue  consecuencia  traumática  del  acceso carnal a que fue sometido por el acusado,  de  lo  cual  surge  claro que ninguna afectación al  debido    proceso    u    otra   garantía   fundamental   pudo   haber   tenido  configuración.        

10.4.-  Esta misma situación de desapego a  la  objetividad  que la actuación evidencia, observa la Corte cuando analiza la  idoneidad  formal  y  sustancial  del  cuarto  cargo  que,  al  amparo de causal  tercera,  la  libelista  postula,  para  denunciar  que  la  apreciación de las  pruebas  que  determinaron  la  responsabilidad  del acusado se fundamentaron en  falsos  juicios  de  identidad y de raciocinio, por inobservar los postulados de  la sana crítica.   

Tómese   en   cuenta   que  la   libelista   hace  consistir  el  falso  juicio  de  identidad  y  el falso raciocinio en  que  el  Tribunal  no  consideró  la totalidad de la declaración de la perito,  cuando  informó al juez que la introducción de un dedo de la mano de un adulto  en  un  menor  como el que examinó, necesariamente produce como consecuencia la  dilatación   del   orificio   anal,  y  que  en  este  caso  no  encontró  tal  dilatación.   

El  planteamiento de la defensa queda en el  solo  enunciado,  en cuanto no intenta siquiera darle desarrollo y demostración  con   el  rigor  exigible  en  esta  sede,  pues  a  partir  de  una  unilateral  interpretación  de los medios pretende descubrir cercenamientos en la actividad  probatoria por parte del juzgador.   

Lo  importante  para el Juzgador, no fueron  las   secuelas   que   dejaron   las   manipulaciones  realizadas en  el  cuerpo de la víctima, y que al  parecer  para  la defensa no resultan relevantes pese a que la propia perito fue  expresa  en  indicar  que  el hallazgo de la laceración reciente en el menor es  muy  sugestiva  de  ser  compatible  con  una  maniobra  de  tipo sexual como la  noticiada,    sino   que   el   cúmulo   probatorio,   el   cual   “demuestra  de  manera  directa,  contundente y objetiva, que el  menor  …  sí fue objeto de acciones libidinosas en su cuerpo y que las mismas  fueron  causadas  por  actos  desarrollados  por  su propio padre”,  cuestión  que  no  se  ve  demeritada  por  el hecho de que la  conducta   no   hubiere   producido  lesiones  adicionales  a  las  establecidas  pericialmente,  todo  lo  cual  denota  la precariedad de la censura,  máxime  si  no  logró  acreditar  que la laceración anal del  infante  fuere  incompatible  con  la penetración por dicha vía, como para que  pudiera  pregonar  aplicable  al  caso  la  ley  lógica modus tollendo tollens,  según  la  cual, al negarse el consecuente, necesariamente habría que negar el  antecedente.        

10.5.-   Pero   los   desaciertos  en  la  confección  de  las  censuras  por  parte  de la demandante no paran en los que  viene  de  advertir la Sala. So pretexto de denunciar  violación  de las reglas de la sana crítica en la apreciación del  dictamen  emitido por la médica   forense   Fabiola  Jiménez  Ramos,  cuando señaló que las erosiones observadas  en  el  pene  del niño guardan relación con la manipulación de que dijo haber  sido  víctima  por  parte de su progenitor, la casacionista se dedica anteponer  su  propio  criterio  valorativo para considerar que el dicho del acusado merece  credibilidad  ya  que, en su criterio, “la maniobra  realizada  por  el  señor  PEDRO  ALFONSO RÁTIVA MORENO en el pene de su menor  hijo,  esto   es, correr el prepucio como lo señaló el niño, corresponde  a  un  acto  de higiene y salud”, pero sin explicar  la  razón  por la cual realizaba dichas maniobras de  evidente  contenido  sexual  a espaldas de la madre, y precisamente cuando ésta  no se hallaba presente.   

Tampoco  logra  demeritar la consideración  del  juzgador,  según  la  cual  “el procesado no  logró  dar  respuesta  satisfactoria  sobre  las  razones  por  las  cuales  se  evidenciaron  maniobras  en  los genitales natura y contranatura del menor, como  tampoco  pudo  explicar  de  manera razonada qué médico le había indicado que  debía  manipular  el miembro viril del niño, haciéndolo de manera contraria a  la  propia práctica médica”, lo que patentiza que  el  reparo  formulado  no  pasa de ser un recurso de último momento, carente de  demostración en sede extraordinaria.   

Sucede    además,   que   “el   equivocado   falso  juicio  de  convicción”    y    el    “falso   juicio   de  existencia” que al interior de la misma censura la  casacionista  formula, no resultan ser sino evidencia  del    cúmulo   de   inconsistencias   y   contradicciones   que   la   demanda  contiene.   

Ya  esta  visto  que  aún  por  la  propia  libelista  no   se halla puesto en tela de discusión que incluso el propio  padre  del  menor  aceptó  haber  manipulado  el  pene  de  su  hijo, sólo que  infructuosamente  trató  de  justificarlo  aduciendo  razones  de  higiene y de  salud.  Si  esto  es  así,  no  se observa cómo habría de verse modificado el  panorama  fáctico  y  jurídico,  si  se  acepta  que  lo  que realizó fue una  presión  digital  causante de las lesiones apreciadas por la perito y no que la  acción  haya  correspondido  a  un  acto  de masturbación en los genitales del  menor,  pues  en  cualesquiera  de  dichas hipótesis, la solución jurídica no  sería  de  diverso  contenido  a  la  declarada  por el sentenciador de alzada.   

La Sala advierte, que en lugar de ajustarse a  los  derroteros  normativamente  establecidos  para  la  casación y ampliamente  desarrollados  por  la  jurisprudencia  de  esta Corte, la casacionista acude al  instrumento  extraordinario  de impugnación como recurso de último momento tan  sólo  porque  no  se atendió los planteamientos de la defensa, expuestos   cuando  la  Fiscalía  y  las  víctimas  recurrieron en apelación, en torno al  mérito  que,  a  su  criterio, debe conferirse a algunos medios de convicción,  distanciándose  de tal modo de los lineamientos párrafos arriba referenciados.  Pese  a los esfuerzos que realiza en orden a sustentar los fundamentos fácticos  y  jurídicos  de  la  censura,  no  logra demostrar que el sentenciador hubiere  incurrido  en  los  errores  de  apreciación  probatoria  que  denuncia,  ni la  trascendencia  que  ellos  tuvieron  en la definición del juicio, lo que impide  que    los    cargos    que    postula,    resulten    admitidos   al   trámite  casacional.   

Se observa en últimas, es la divergencia de  criterios  en  el  demandante  con  el  sentenciador  en  torno a la negativa de  reconocer  la  existencia  de  dudas probatorias que posibilitaran a absolver al  acusado,  pero  sin  llegar a demostrar la concreta y objetiva configuración de  desacierto   alguno  que  diera  lugar a la casación del fallo, y ello, como resulta apenas obvio, impide  que  la  demanda  sea  admitida  al  trámite  para el estudio de mérito de las  censuras que propone.   

                    

Finalmente,     los     cargos  seis  y siete que la demandante  formula  para  cuestionar  la condena patrimonial impuesta en las instancias con  ocasión  de  los   delitos  realizados  por el acusado y por los cuales se  declaró   su   responsabilidad  penal,  a  más  de  aparecer   antitécnicamente   formulados,   quedaron   sin   demostración   ni  desarrollo.   

Tanto  es esto que ningún esfuerzo realiza  para  tratar de mostrarle a la Corte que el sentenciador declaró que la madre y  hermanas  del  menor, no acreditaron la condición de víctimas y pese a ello se  las   reconoció  como  tales,     como    para    que,    eventualmente,    la    Corte    llegase  a  comprender que el reparo se  halla  correctamente  formulado  al  amparo de la causal primera, y entender que  procede  denunciar  la  violación  directa  de  la  ley sustancial por falta de  aplicación del precepto que menciona.   

Igual ocurre con el último de los reparos,  en  donde  la  libelista denuncia el haberse desconocido el debido proceso, tras  sostener  que  la  sentencia  es  incongruente  por no guardar identidad con las  pretensiones  presentadas  por  la  apoderada de la víctima, pues, según dice,  “en   ningún  aparte  de  su  solicitud  invocó  pretensiones  respecto  de  la  madre  y  hermanas del menor, razón por la cual  todas  las  pruebas  solicitadas  y  decretadas  se  orientaban a determinar los  perjuicios   materiales   y   morales   causados   a  este  menor”,  pese  a  lo  cual   el juzgado de conocimiento condenó al  acusado  a  pagarle  perjuicios  a  la  madre  y hermanas del menor.     

Así  vista  la  formulación  del  reparo,  resulta   manifiesto   que    quedó   en   el  solo  enunciado,  toda  vez  que,  al parecer la libelista erradamente considera,  que  es  deber  de  la  Corte  proceder a cotejar la  actuación  a  fin de establecer, cuáles en concreto fueron las pretensiones de  las  víctimas,  cómo  se produjo su reconocimiento, cuáles fueron las pruebas  solicitas           y          practicadas,  cuál  su  pertinencia,  qué  se  acreditó   con  ellas, cuál la decisión finalmente adoptada y,  finalmente,  tal  vez  lo más importante, en qué consistió el error de hecho,  de  derecho,  de  estructura o de garantía que se pretende noticiar, nada de lo  cual siquiera ensaya.   

Es  de tal entidad la precaria formulación  del  reparo,  que  por parte alguna de su escrito la demandante se da a la tarea  de  mostrarle  a  la  Corte  cuáles  específicamente  fueron  los  fundamentos  fácticos  y  jurídicos  de  las  decisiones con que se puso fin a incidente de  reparación  integral,  cuáles  de  ellos  resultan  contrarios al ordenamiento  jurídico, ni las razones de una tal consideración.   

Como    quiera    que    las    consideraciones   de  los  juzgadores  no  son objeto de  controversia    por    parte    de    la  recurrente,  la  demanda  lejos  se  halla  de  poder  desvirtuar  el fundamento  fáctico  y jurídico de la sentencia de segunda instancia. Por el contrario, lo  que  se evidencia en la formulación del reparo no es entonces la denuncia de un  concreto  error  de  selección o de interpretación  normativa,  o  la  configuración de un vicio de estructura o de garantía, o la  existencia  de  desaciertos  en  apreciación  de la  prueba,  sino  la  simple y llana aposición al cumplimiento de la sentencia tan  sólo  porque  no le resultó favorable a los intereses que representa, pero sin  denunciar,  menos demostrar, la existencia de un error de hecho o de derecho, ni  cómo   un   tal   desacierto   resultó  trascendente  en  la  definición  del  asunto.       

11.-  En  síntesis,  la demanda estudiada no  cumple  las  exigencias mínimas de forma y contenido requeridas para su estudio  de  fondo.  Por tanto, se la  inadmitirá y se ordenará la devolución del  diligenciamiento  al  Tribunal  de  origen, de conformidad con lo previsto en el  artículo  184  de la Ley 906 de 2004,  pues no se advierte la necesidad de  superar  sus  defectos de forma y contenido para la realización de los fines de  la  casación,  ni  la violación de garantías fundamentales que la Corte esté  en el deber de proteger de manera oficiosa.   

12.-  En  cuanto  tiene  que ver con este último aspecto,  debe  aclarar  la  Corte  que  si  bien, en la sentencia de segunda instancia se  individualizó  la  sanción  con  base  en  los  parámetros  de  dosificación  consignados  en  el  artículo  211  de  la Ley 599 de 2000, ello tuvo lugar con  fundamento  en  los  motivos de agravación previstos en los ordinales 2 y 4, de  donde  surge  que  aún si por virtud de la    exequibilidad    condicionada  declarada  por  la Corte Constitucional con respecto al numeral 4º,   de   llegar   a   excluirse   de   la  sentencia  esta  última  circunstancia,  es  claro  que se conserva vigente la  circunstancia   prevista   en   el   numeral   segundo,  por  lo  que  cualquier  pronunciamiento  sobre  dicho  particular resultaría  inoficioso,  en  la  medida  que  al  no  haber  tenido incidencia la edad de la  víctima   en   la  determinación  del  ámbito  de  movilidad  del cuarto mínimo dentro del cual se individualizó la pena, ningún  beneficio   en  cuanto  al  monto  de  la  pena  puede  reportarle  al  procesado su exclusión28.   

13.-  Contra  esta  decisión  procede  el  mecanismo  de  insistencia  por  parte  del demandante, de conformidad con lo establecido en el  artículo  184  inciso  segundo  ejusdem,  en  la oportunidad, forma y términos  precisados        por        la        Corte29.   

En  mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,   

RESUELVE:  

INADMITIR la demanda  de  casación presentada por la defensora del acusado  PEDRO ALFONSO  RÁTIVA  MORENO,  por  las  razones  expuestas en la  motivación de este proveído.   

Contra  esta  determinación  procede  la  insistencia   en   los   términos   del   artículo   184  de  la  Ley  906  de  2004.   

Notifíquese,  cúmplase  y  devuélvase  al  Tribunal del origen.   

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

JOSÉ       LUIS       BARCELÓ  CAMACHO                        FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO   

                                                                                                           

MARÍA    DEL    ROSARIO    GONZÁLEZ  MUÑOZ                           LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO   

JULIO       ENRIQUE       SOCHA  SALAMANCA                                     JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ   

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria  

    

1  Se  omite  el nombre completo del menor en protección de sus derechos fundamentales  conforme  a  los  artículos  15 y 44 de la Constitución Política, en armonía  con  los  artículos  33,  47  numeral  8  y  193  numeral  7  de la Ley 1098 de  2006   

2 Fls.  210 y ss. carpeta original.   

3 Fls.  248 carpeta original   

4 Fls.  270 carpeta original   

5 Fls.  453 y ss. carpeta anexa.   

6 Fls.  475 y ss. carpeta original.   

7 Cfr.  auto de casación del 5 de diciembre de 2007. Rad. 28653.   

8 Ley  1395  de 2010. Art. 98. “El artículo 183 de la Ley 906 de 2004 quedará así:   

“Artículo 183. Oportunidad.  El  recurso  se interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco  (5)  días  siguientes  a  la  última  notificación y en un término posterior  común  de  treinta (30) días se presentará la demanda que de manera precisa y  concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos.   

Si  no  se  presenta  demanda  dentro  del  término  señalado  se declara desierto el recurso, mediante auto que admite el  recurso de reposición”.   

9 Cfr.  por   todos,    auto   de   casación   de   9   de  junio  de  2008.  Rad.  29019   

10 Cfr.  Auto casación de 26 de septiembre de 2007. Rad. 28053.   

11  Cfr.   auto   de   casación   del   24   de   noviembre  de  2005,  radicación  24.323.   

12  Cfr.   auto   de   casación   del   24   de   noviembre  de  2005,  radicación  24.530.   

13 ib.  radicación 24.530   

14  Cfr. Auto. Cas. mayo 4 de 2006. Rad. 25250.   

15  Cfr. Auto. Cas. junio 22 de 2006. Rad. 25412   

16  Cfr. por todas, cas. de mayo 9 de 2007. Rad. 27330.   

17  Cfr. Por todas. Cas. de 29 de agosto de 2007. Rad. 26276.   

18  Cfr. por todas cas. de 17 de septiembre de 2003. Rad. 17690   

19  Cfr. auto cas. de 10 de agosto de 2006. Rad. 25527   

20  Cfr. por todas. Cas de 10 de marzo de 2004. Rad. 18328   

21  Cfr. por todas, cas de 31 de marzo de 2008. Rad. 29249   

22  Cfr. Por todas Cas. de 26 de septiembre de 2007. Rad. 28213   

23  Cfr. por todos, auto de casación de junio 9 de 2008. Rad. 29092   

24  Cfr. Fls. 229 y 230 carpeta original.   

25  Cfr. Sentencia de Casación de 4 de mayo de 2011. Rad. 32370.   

26  Cfr. Cas. 32685. 16 de marzo de 2011   

27  Corte   Suprema   de   Justicia,   Sala   de   Casación   Penal,  sentencia  del  27  de  julio  de  2007,  Radicado   26.468,   Corte   Suprema  de  Justicia,  Sala  de  Casación  Penal,  sentencia  del 3 de junio  de  2009,  Radicado  28.649,  sentencia del 31 de julio de 2009, Radicado 30.838.   

28 En  igual sentido, Cfr. cas. de 27 de julio de 2011. Rad.36.730   

29  Casación 24322. Auto de 12 de diciembre de 2005.     

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