28078(10-10-07)

2007

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 28078  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA  DE CASACIÓN  PENAL   

Magistrado Ponente:  

JORGE  LUIS  QUINTERO  MILANÉS   

Aprobado     acta     N°  193   

Bogotá,   D.  C.,   diez  (10)  de  octubre  de  dos mil siete  (2007).   

V   I   S   T   O  S   

La Corte    se    pronuncia   respecto  del  cumplimiento  de los presupuestos de lógica   y  debida  argumentación  de  la  demanda  de  casación  presentada por el defensor de  JOSÉ      ALBERTO  SÁNCHEZ  ORTIZ.   

H   E   C   H   O  S   

Fueron  sintetizados  por  el  juzgador  de  segunda instancia, así:   

“Tuvieron  ocurrencia  aproximadamente a las 22:30 horas del 7 de mayo de 2006, en la calle  88  N°  94  P-15,  interior 112, barrio Bachué, de Bogotá, cuando la menor de  edad  A.  J.  S.  T.  se  encontraba  acostada en la cama mirando televisión en  compañía   de   su  padre  José  Alberto  Sánchez  Ortiz,  quien  aprovechando  que  aquella  se  había  dormido  procedió  a realizar sobre sus genitales diferentes actos sexuales los  cuales  la despertaron y al darse cuenta de la situación a la que estaba siendo  sometida  por  su  padre,  le informó a su progenitora lo ocurrido, procediendo  entonces  a  instaurar la respectiva denuncia en la URI de Engativá”.   

ACTUACIÓN     PROCESAL   

1.    Por  razón   de   los   hechos   narrados,  en  audiencia  preliminar que se realizó  el   20  de  mayo   de  2006  ante  el  Juzgado  Cincuenta  y Siete Penal Municipal con función de Control  de  Garantías  de Bogotá, después de verificar la legalidad de la captura, la  Fiscalía         Trescientos         Diez         Seccional        imputó       a       José     Alberto     Sánchez   Ortiz  la comisión, en calidad de  autor,      del     delito     de     acceso  carnal  abusivo  con  menor  de  catorce        años       agravado,   de   acuerdo  con  lo  previsto  en  los artículos 208  y  211, numeral 2°, del      Código      Penal.  Así mismo,  el     Juzgado  le  impuso medida de aseguramiento de detención     preventiva    en    establecimiento  de reclusión.   

2.   El  16  de  junio  de  2006,  la  fiscalía  radicó  el  correspondiente  escrito  de acusación y el 14 de julio  siguiente,   ante   el  Juzgado  Veinte  Penal  del  Circuito  con  Función  de  Conocimiento  de  Bogotá,  se  llevó  a  cabo  la audiencia de formulación de  acusación,  en la cual se atribuyó a Sánchez   Ortiz   la  comisión     del     citado     delito.   

La    audiencia    preparatoria    se  realizó  el  10 de agosto del citado año,  dentro  de  la cual se acordaron unas  estipulaciones      probatorias      y,  a  solicitud  de  la  Fiscalía, se  decretaron        los       testimonios  de la  menor                 víctima           (13  años  de  edad), de Gilberto      Pedraza      Ramírez  (investigador   de  la  Policía      Nacional      que     llevó a cabo la captura del acusado),  de   los   peritos  Marco  Fidel  Solarte  Chamorro  (médico   del   Instituto   Nacional  de  Medicina  Legal       y       Ciencias       Forenses)  y  Martha  Janeth  Fuentes  Murillo  (sicóloga de la  Policía    Judicial    del    C.T.I.,    Seccional   Bogotá),  y  de  Jhon    Albeiro    Bocanegra    (Patrullero    de    la   SIJIN   que  recibió  la  denuncia penal presentada por la menor  víctima).  La     defensa     no     solicitó  pruebas.  Cabe  agregar que la Fiscalía  dejó  constancia  en el sentido de  que  la menor víctima no  se  hizo  presente  por  “razones  laborales de la  madre,  pero  insistirá en su comparecencia para el  juicio”.   

El   13  de  septiembre  de  2006  se  llevó  a  cabo  el juicio  oral, acto en el cual, al  momento  de  practicarse  las  pruebas,  la Fiscalía  informó   sobre   la  renuencia  de  la  madre  de  la  menor  en  hacerla  comparecer  a  dicho  acto y a las correspondientes valoraciones médicas    y   siquiátricas,   aspecto  éste   que      comunicó     al   juzgado   a   través   del  oficio  fechado  el  11  de  septiembre anterior. Ante esta novedad, el despacho  judicial  dispuso  que el  mencionado   oficio   y   sus   documentos   anexos  fueran           leídos   con  el  fin  de  que    los   intervinientes   conocieran  sus contenidos, luego de  lo  cual  ordenó  a  la  señora     Carmen     Edith     Torres,  madre de la víctima, que    compareciera   con   la   menor,   lo   que   efectivamente  cumplió.   

Sin  embargo,  la  menor  víctima    se    abstuvo    de   rendir  testimonio             amparada   en  el  derecho  que  contempla  el  artículo  385  del  Código de Procedimiento Penal.   

A continuación  se  recibieron  los  testimonios  decretados,  entre  ellos   el  de  Jhon  Albeiro  Bocanegra,  persona que luego de rendir un inicial testimonio, posteriormente  el juzgado no      permitió     que        se       continuara  con        su  declaración   por   haber   permanecido   en   la  Sala   presenciando  la  práctica       de       las       demás           pruebas.   

3.         Culminada   la  audiencia,   el   mencionado  Juzgado,  mediante  sentencia  del  3  de  octubre  de  2006,  condenó a  José     Alberto  Sánchez  Ortiz  a la pena  principal  de 90 meses de prisión y a las accesorias de inhabilitación para el  ejercicio  de  derechos  y  funciones  públicas  y  el  ejercicio  de la patria  potestad  por  el mismo término de la pena privativa de la libertad, como autor  del delito de acceso carnal abusivo agravado.   

Apelado  el  fallo  por  el  defensor  del  procesado,  el  Tribunal  Superior  de  Bogotá,  el  30  de  marzo  de 2007, lo  confirmó.   

3.  Contra esta decisión el mencionado  profesional del derecho interpuso recurso de casación.   

  LA   DEMANDA   DE  CASACIÓN   

El   defensor  del  acusado  José    Alberto    Sánchez    Ortiz,    al   amparo   de  las  causales  segunda  y  tercera      de      casación,     presenta  cuatro  cargos  contra la sentencia de segunda instancia,  cuyos argumentos se sintetizan de la siguiente manera:   

Causal  Segunda   

Único  cargo   

Afirma  el  libelista que en este asunto se  dictó  sentencia  en  un juicio viciado de nulidad, toda vez que se desconoció  el   debido   proceso  en  el  desarrollo  de  la  audiencia  del  juicio  oral,  afectándose de manera sustancial su estructura.   

Luego de transcribir los artículos 357, 361  y  374  de  la  Ley 906 de 2004, sostiene que antes de iniciarse la práctica de  pruebas  en el juicio, la fiscalía informó al juzgado que la madre de la menor  víctima  se hizo presente sin ella, además de que se mostró renuente a llevar  a  su  hija a las correspondientes valoraciones siquiátricas y sicológicas que  se  habían  ordenado,  aspecto  este último que fue puesto en conocimiento del  despacho  a  través  del oficio fechado el 11 de septiembre de 2006, al cual se  adjuntaron  los  respectivos  soportes,  documentos  que  en la audiencia fueron  leídos por el fiscal, según así lo dispuso el juzgado.   

Estima  que la lectura de dichos documentos  produjo  lo que deseaba la Fiscalía, esto es, “que  había  manipulación de la madre para establecer la renuencia de la menor en la  práctica   de   las   pruebas   y   para   comparecer   a  declarar”,  aspecto que influyó en la imparcialidad de la Juez cuando en  la  sentencia  afirmó  que “el haber optado por no  declarar  la  menor  constituía una mordaza mental preconstituida para impedir,  como  su  progenitora  lo  perseguía,  que  finalmente  no  fuera penalizado el  agresor”.   

Refiere  que  el  Fiscal  allegó al citado  oficio  una serie de documentos “que no podían ser  introducidos  al  juicio  porque  no  fueron  ni descubiertos ni decretados para  tenerse  como  evidencia”, irregularidad que, en su  criterio, afectó el debido proceso.   

Dice que el yerro es trascendente, toda vez  que  cuando la Juez permitió que se allegara al juicio el citado oficio con sus  anexos  se  alteró el procedimiento que la ley establece para el desarrollo del  juicio oral y, a su vez, se afectó la imparcialidad del juzgador.   

Luego  de  citar  como  normas violadas los  tratados  internacionales  y  los  artículos  29 de la Constitución Política,  5°,  6°,  9°,  10°, 354, 357 (estos dos últimos por falta de aplicación) y  361  (indebidamente  aplicado)  de  la  Ley  906  de  2004,  solicita a la Corte  “declare  la  nulidad  de  la  sentencia  y ordene  excluir  de  los  registros  las  constancias  y  la  lectura  de los documentos  realizada  por  el  Fiscal  y  se  ordene  dictar  la  sentencia  que en derecho  corresponda”.   

Causal tercera  

Primer cargo  

Acusa  al  Tribunal  de  haber incurrido en  violación  indirecta  la  ley  sustancial,  por error de derecho generado en un  falso  juicio de convicción, “lo cual condujo a la  señora  Juez  a  admitir  la prueba de referencia obrante en el proceso, que no  tenía  la  capacidad  de  desvirtuar  la  presunción  de inocencia”.   

Dice   que  el  juzgador  “le  dio  valor  tarifado de prueba a la prueba de referencia, y la  admitió,  dándole  una  interpretación errónea al literal b) del art. 438 de  la  Ley  906 de 2004, lo cual condujo a aplicar en forma indebida los artículos  208  del  C.  P.,  dejando de aplicar el artículo 381 de la ley 906”.   

Asevera  que  para  dictar  sentencia  el  juzgador  de  primer grado sólo contaba con los testimonios del médico forense  y  de  la  sicóloga,  los cuales califica como pruebas de referencia, medios de  convicción  que,  además, “no fueron concluyentes  ciento  por  ciento, pues conducen a la incertidumbre al sólo aproximarse el de  la  sicóloga  a  un  grado  de  probabilidad  de  que  los hechos podían tener  ocurrencia,  ya  que  para  el  médico forense su dictamen no pudo confirmar ni  descartar  la  versión de los hechos”, elementos de  juicio  que  fueron  valorados “a manera de sistema  tarifado”,   pese   a   que   los   mismos   eran  “de  referencia” y no  desvirtuaban la presunción de inocencia.   

Así mismo, refiere que las citadas pruebas  de  referencia  no  contaban  con  “otros medios de  prueba    contra    los    cuales    pudieran    ser   referenciados”,   sin   olvidar   que  no  podían  ser  admitidos  de  manera  excepcional   como  lo  expresa  el  artículo  438  de  la  Ley  906  de  2004,  “por  cuanto  que  la  víctima  no  se abstuvo de  comparecer   al   juicio,   sino  que  compareció  y  habiéndosele  hecho  las  advertencias  del juramento y sobre el derecho a la excepción de declarar y sus  consecuencias,  optó  por no declarar”, aspecto que  “la  juez  interpretó  como  si  la menor víctima no hubiese comparecido al  juicio  oral   y, por  lo  tanto,  hizo una interpretación acomodada de cuándo es admisible de manera  excepcional  la  prueba  de  referencia, sabiendo que el artículo 438 de la Ley  906  de  2004,  es  restrictivo, pero la juez interpretó el literal b) de dicha  norma  como  si  allí  cupiera  entender  que  cuando  allí se habla de evento  similar  al  delito  de  secuestro, o desaparición forzada, podía extenderse a  toda      clase     de     delitos”.      

Agrega  que  el  hecho de que la menor haya  optado  por  no  declarar,  “no  puede  darle a la  señor  juez  la  capacidad  para interpretar, según su propio criterio, que la  menor  no  declaró  por haber sido amenazada o amordazada mentalmente de manera  preconstituida  por  la  madre  y  entonces le era aplicable el literal b) de la  citada norma 438”.   

Estima  que  la  irregularidad  acusada  es  trascendente,  por  cuanto que si la lectura que del oficio y sus anexos hizo el  fiscal  no  hubiese  influido  en  la  decisión de la juez de primer grado y no  hubiera  sido  el  reflejo  del sentido del fallo, el cual fue confirmado por el  Tribunal,  no  se  le habría dado valor probatorio a las pruebas de referencia,  ni  distorsionado  el  alcance  del  literal b) del artículo 438 del Código de  Procedimiento Penal.    

En  consecuencia,  el  actor  solicita a la  Corte  casar  el  fallo  impugnado  y,  en  su lugar, proferir el que en derecho  corresponda.   

Segundo cargo  

Refriere  que  el sentenciador incurrió en  error  de  hecho  “debido  a  un  falso  juicio de  existencia”,  yerro  que  condujo  a la aplicación  indebida  del artículo 208 del Código Penal y a la falta de aplicación de los  artículos 7° y 381 de la Ley 906 de 2004.   

Recuerda  que  en el trámite del juicio la  señora  juez  “dejó sentado el precedente de que  la   denuncia  como  tal  no  sería  incorporada  a  la  audiencia  del  juicio  oral”.   De   la  misma  manera,  ordenó  que  el  testimonio  de  Jhon  Albeiro  Bocanegra,  quien recibió la citada denuncia, no  fuera  recepcionado por cuanto que se encontraba dentro de la sala escuchando el  desarrollo  del  juicio  y, finalmente, la menor víctima optó por su derecho a  no declarar.   

En esas condiciones, dice que como la menor  decidió  no  declarar,  sólo  quedaron  como  fundamento  de  la sentencia los  testimonios   del   médico   forense   y   de   la  sicóloga,  “los    que    constituyen    pruebas   de   referencia”,  quienes “sólo podían referirse  a   la   fuente   de   su   conocimiento   que  no  era  otro  que  el  dictamen  pericial”.   

Afirma que la sentencia fue dictada con base  en    la   valoración   que   se   le   dio   al   testimonio   “rendido  por  Jhon Albeiro Bocanegra”,  quien  fuera  el  funcionario  que  recibió la denuncia presentada por la menor  víctima.  Por  consiguiente, agrega que si dicha denuncia no fue incorporada al  juicio  y  el testimonio de Jhon Albeiro Bocanegra fue denegado, “mal  hizo  la  señora  juez  al  referirse y motivar su sentencia  trayendo  a  colación  estos elementos de juicio de prueba que por sustracción  de materia no podían ser valorados”.   

Por  consiguiente,  concluye  que  si no se  hubiese  tenido  en  cuenta  tales  medios  de  convicción,  necesariamente  la  sentencia  habría  sido  absolutoria,  razón  por  la cual solicita a la Corte  casar  el  fallo impugnado y, en su lugar, dictar la de reemplazo que en derecho  corresponda.     

Tercer cargo (subsidiario)  

Acusa al sentenciador de haber incurrido en  error  de  hecho por falso raciocinio de los testimonios rendidos por el médico  forense,   doctor   Marco  Fidel  Solarte  Chamorro,  y  la  sicóloga,  doctora  Martha    Janeth    Fuentes    Murillo.   

Después  reiterar  la  ilegalidad  de  los  documentos  que fueron leídos por la fiscalía e incorporados en el juicio, los  cuales  fueron  soporte de la decisión adoptada en la sentencia, dice que a los  citados  testimonios  se les dio “un valor distinto  que la ley no les da”.   

Estima  que  sólo  basta  con  repasar los  testimonios  de  los  peritos,  que  son  prueba  de referencia, “para  desentrañar  la  serie de mentiras que la menor en su mente  fantasiosa trató de hacerles creer”.   

Luego  de  citar apartes de las mencionadas  declaraciones,  recuerda  que  el  médico forense concluyó que “los  hallazgos al examen físico genital no confirman ni descartan  la  versión  de  los  hechos”. Sin embargo, refiere  que  el  Tribunal  “indicó  que  el perito había  asegurado  que lo expresado por el médico cuenta con pleno valor e importancia,  por     cuanto    hace    de    su    experiencia    científica    ‘la  razón  por la cual aseguró no  podía    descartar    que    hubiera    abusado    de    la   menor’,  como  dando  a  entender  que el  perito  había  dicho  que  sí  habían  abusado  de  la  menor,  lo cual no es  cierto”,  siendo  tal  aserto  una  mutilación del  “veredicto       del      médico”,  pues  su  conclusión podría también acogerse desde el otro  punto  de  vista,  es  decir, “que los hallazgos al  examen   físico   no   confirman   la   versión   de   los  hechos”.   

Asegura que idénticas son las conclusiones  de  la  sicóloga,  quien tampoco llegó al grado científico de la certeza para  afirmar  “si fueron verdad o fantasiosos o mendaces  los  hechos  narrados por la menor”. Sin embargo, el  Tribunal  concluyó  que su examen “‘se  constituyó en un dictamen pericial de valor para la juzgadora  quien  lo  tuvo  en  cuenta  al  momento  del fallo y que será tenido en cuenta  también     por     esta     Sala’”.   

En fin, arguye el libelista que como no hubo  prueba  directa  para  la contradicción del los citados dictámenes periciales,  los  testimonios  de  los  expertos  se  convirtieron  en  prueba de referencia,  “y  a  ellos  se  les  dio  el  valor  de  prueba  directa”,   contraviniendo  los  dispuesto  en  el  artículo  437  del  Código  de  Procedimiento Penal. Por ello, estima que esos  elementos  de  juicio  no  servían  como  prueba para condenar, menos cuando la  menor  víctima  no  declaró,  además que los mismos no lograron quebrantar la  presunción de inocencia.   

Considera   que   la   irregularidad  es  trascendente,   pues  “si  se  hubiesen  apreciado  imparcialmente  los  dictámenes  se  habría dado el valor que por ley debería  dásele,  no solo por las conclusiones a las que llegaron los peritos, sino como  pruebas  de  referencia,  entonces,  esa  apreciación  no  hubiera bastado para  proferir sentencia condenatoria”.   

Por lo expuesto, solicita a la Corte casar  el  fallo  impugnado y, en consecuencia, proferir el que en derecho corresponda,  dando   aplicación  al  artículo  381  de  la  Ley  906  de  2004.   

  CONSIDERACIONES   DE  LA  CORTE   

1.   En el nuevo sistema procesal, la  casación  se  concibe  como  un  medio  de  control  constitucional y legal que  procede  contra  las  sentencias  dictadas  en segunda instancia en los procesos  adelantados  por  delitos cuando afectan derechos o garantías procesales.   Por  lo  mismo,  ha  de  concluirse  que este recurso, concebido como un control  constitucional,  es   consecuencia  natural  de  la  función que ejerce la  Corte  Suprema  de Justicia como Tribunal de Casación, según así lo prevé el  artículo  235  de  la  Carta,  y, por ende, guardiana de los fines primordiales  contemplados en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.   

De  acuerdo  con lo que estatuye la citada  Ley  906, para que la demanda sea admitida se requiere que el libelista, además  de  contar  con interés,  acredite la afectación de derechos o garantías  fundamentales,  para  lo  cual  también  deberá  formular  y  desarrollar  los  correspondientes  cargos  y,  por   supuesto,  demostrar  la  necesidad  de  intervención  de la Corte para lograr algunos de los fines establecidos para la  casación,  según  lo  previsto  en  el  artículo  180 de esa normatividad, es  decir,  la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los  intervinientes,  la  reparación  de  los  agravios  sufridos  por  éstos  y la  unificación  de  la  jurisprudencia,  propósitos  que,  como lo tiene dicho la  jurisprudencia  de  la  Corte,  son los mismos del proceso penal, lo que explica  que  las  causales  de  casación  tengan  un  diseño  dirigido  a  lograr esos  fines.   

Por ello, “el  recurso  extraordinario de casación  no  puede ser interpretado sólo  desde,  por  y  para  las  causales,  sino también desde sus fines, con lo cual  adquiere  una axiología mayor vinculada con los propósitos del proceso penal y  con   el   modelo   de   Estado   en   el   que   él   se  inscribe.   

“En  otros  términos,  las  causales  determinan  la  forma  en  que  procede  denunciar la  ilegalidad  o  inconstitucionalidad  del  fallo  y  de  conducir el debate   en    sede    extraordinaria,   pero   ellas   no   son   un   fin   en   sí  mismo para la viabilidad del  recurso,    pues    esta    debe    determinarse    por    la   manifiesta   configuración   de  uno  o  varios  de  los   motivos  normativamente  establecidos  para  lograr  el  desquiciamiento  de  la  decisión impugnada.   

“Claro que por  razón  de esto no puede llegar a entenderse que el recurso haya sido morigerado  en  extremo,  al  punto de quedar librado a la simple voluntad de las partes sin  referencia  a  ningún  parámetro  legal,  y  que  se convierta en una fórmula  abierta  para controvertir sin mas las decisiones judiciales según el albedrío  del   casacionista,   lo   cual   repugna   a   la  noción  de  debido  proceso  constitucional,  pues  la  admisibilidad  al  trámite  y  la  prosperidad de la  pretensión  queda condicionada a la demostración del interés en el censor, la  correcta  selección  de  las  causales, la coherencia de los  cargos   que   a   su   amparo   pretenda  aducir,  y   la   debida  fundamentación  fáctica y jurídica de éstos, además de la  necesidad  de  acreditar  cómo con su estudio se cumplirán uno o varios de los  fines      de     la     casación”.1   

En consecuencia, el recurso extraordinario  no  es  un  instrumento  que  permita  continuar  el debate fáctico y jurídico  llevado  a cabo en el agotado proceso, por lo que no es procedente realizar toda  clase  de  cuestionamientos a manera de instancia adicional a las ordinarias del  trámite,  sino que debe ser un escrito claro, lógico, coherente y sistemático  en    el    que,    al    tenor    de    los   motivos   expresa   y   taxativamente  señalados en la ley,  se  denuncian  errores  bien  sea  de  juicio  o de procedimiento  en   que    haya    podido    incurrir    el   sentenciador,  procediendo  a  demostrarlos  dialécticamente  y evidenciando su trascendencia,  para  de  esa  manera concluir que la sentencia no es acorde con el ordenamiento  jurídico,  cuya  desvirtuación,  se reitera, compete al libelista.     

2.  Teniendo en cuenta los anteriores  lineamientos,  advierte  la  Corte  que la demanda presentada por el defensor de  José     Alberto    Sánchez    Ortiz  no  reúne los requisitos de claridad, precisión y logicidad que  para  ser  admitida establecen las normas que regulan la casación, en la medida  en  que  los  reproches  que formula contra la sentencia de segundo grado buscan  oponerse  a  la  credibilidad  que  los  juzgadores  otorgaron  a  los medios de  convicción  en  que  se sustentó el fallo de condena y sin que logre demostrar  la  existencia  de  yerro  alguno  que  imponga la necesaria intervención de la  Corte.   

En efecto, en lo que atañe al único  cargo fundado en la causal  segunda  de casación, el censor  procede  a  elevar  una  serie de críticas respecto a la situación específica  presentada  en  el  juicio  oral,  consistente  en  que  el  fiscal  allegó una  documentación  a  través de la cual se informó sobre la renuencia de la madre  de  hacer  comparecer  a  la  menor  víctima para que declarara en el juicio y,  además,  para  que  fuera  sometida a las valoraciones médicas posdelictuales,  los  cuales  fueron  leídos  por  orden  del  estrado  y  que,  en su criterio,  influyeron en la imparcialidad de la juez de primer grado.   

Frente a tal aspecto, la Sala advierte que  la  inconformidad  del  censor  está  en  la  manifestación que el fiscal hizo  dentro  del  juicio  oral sobre dicha renuencia de la madre de la menor, pero en  manera  alguna  evidencia  cómo  tal  situación  afectó  de  manera  cierta y  concreta  las garantías del acusado y, por lo mismo, el único remedio procesal  es  la  declaratoria  de  invalidez  de  todo  lo  actuado  en  dicha  audiencia  pública.   

Y  si  bien  es  cierto  que  el libelista  precisa  que  la  lectura y aducción de los documentos anexos al oficio fechado  el  11  de septiembre de 2006 transgredieron el debido proceso por cuanto, en su  criterio,  nunca  fueron  objeto  de  descubrimiento ni los mismos se decretaron  como  medios  de  convicción  en  la audiencia preparatoria, también lo es que  dicha  afirmación  no  es  consecuente  con  la cronología propia de los actos  procesales  llevados  a  cabo  en  esta actuación, pues olvidó el actor que la  informada  renuencia   de  la  madre  para  hacer   comparecer   a  su  menor  hija  con el  fin   de    que    rindiera    testimonio,    fue   una   circunstancia   que   tuvo   lugar  con posterioridad a la citada  audiencia  preparatoria,  esto es, en el inicio del juicio oral, situación que,  por  simple lógica, no podía ser considerada en la etapa procesal propia de la  petición y admisibilidad de las pruebas.   

Siendo ello así, resulta entonces evidente  que  la  queja  del censor pierde fundamento y, por ende, descarta la pretendida  afectación  del  derecho fundamental del debido proceso, asumiendo el cargo una  ausencia de lógica frente a la planteada argumentación.   

Además, no resulta admisible que ahora, en  esta  sede  casacional,  se  acuse  una supuesta violación de la estructura del  juicio,  cuando  la  defensa  en ningún momento se opuso a la orden que la juez  impartió  respecto  de  la  lectura  de  la  citada documentación, lectura que  precisamente  se hizo con el fin de enterar a los intervinientes de su contenido  y  garantizar,  de  esa  manera,  el  derecho  de  defensa  y  el  principio  de  contradicción,  según  así   quedó  plasmado  en  los  correspondientes  registros técnicos.   

Tampoco en su argumentación el demandante  dedicó  comentario  alguno  respecto  de  los  derechos  y  deberes  que la ley  consagra   a   los  sujetos  procesales  frente  a  situaciones  como  la  aquí  acontecida,  es  decir,  el derecho que le asistía a la fiscalía para procurar  la  comparecencia  del  testigo renuente (prueba  de la acusación), aspecto que primero tenía que informar  al  estrado  judicial,  como  en  efecto  lo hizo,  para luego solicitar la  intervención   de   la   juez  con  el  fin  de  que  tomara  la  medida  legal  correspondiente,  como  también  así sucedió, ya que se ordenó a la madre de  la  menor  víctima procediera a llevarla al estrado para dicho fin, actuaciones  todas  éstas  que  tampoco  merecieron reproche alguno por parte de la defensa,  siendo  su  silencio  una  clara  conformidad  con  lo dispuesto por el juzgador   

De  otro  lado, tampoco evidencia cómo la  situación  aludida  afectó  la  imparcialidad de la juez de primer grado y, de  paso,  la  del  sentenciador de segunda instancia, al punto que dicho aspecto se  erigió  en  la columna vertebral del juicio de condena en contra del procesado.   

En otros términos, sin demostrar el yerro  anunciado,  procede  el actor a criticar las manifestaciones del fiscal en torno  a  la  renuencia  de  la  madre  para llevar a la menor agredida ante el estrado  judicial  y  a  las  valoraciones  médica  correspondientes,  argumentos que no  llevan  a  la  Sala  a  vislumbrar  la  pretendida vulneración del principio de  imparcialidad,  menos cuando de la lectura de los fallos de instancia se observa  con  claridad  que  tal  aspecto  no  fue  el sustento del juicio de reproche en  contra del acusado.   

Por consiguiente, ante la falta de claridad  y precisión el reproche se inadmitirá.   

En   lo   atinente  a  los  tres  cargos  siguientes  apoyados en la  causal  tercera  de  casación, se advierte que tampoco cumplen los presupuestos  de lógica y debida argumentación, por los siguientes motivos:   

En  efecto,  respecto del error de derecho  por    falso    juicio    de   convicción   (primer  cargo),  en  tanto  que,  a  juicio  del  censor, las  pruebas  que  fundamentaron la condena del acusado son de referencia, la censura  quedó  a  mitad  de  camino  en  punto  de la demostración, toda vez que en el  discurso  argumentativo  no  se  advierte  cuál  fue  o  en  qué consistió la  errónea  interpretación  en  que  incurrieron  los  juzgadores  al seleccionar  y   aplicar  a  este  caso el literal b) del artículo 438 de la Ley 906 de  2004,  esto  es, que dadas las circunstancias probatorias particulares en que se  surtió  el  juicio, destacándose, entre otras, el derecho que le asistía a la  menor  víctima  de  no  declarar  en  contra  de  su  padre, no encajaban en la  descripción típica contenida en la citada norma.   

Así  mismo,  si  bien  es  cierto  que el  libelista  afirma  que  el  juzgador  se  equivocó  en la interpretación de la  citada  preceptiva,  yerro  que  le permitió sustentar el fallo condenatorio en  los  testimonios  del  médico  forense y de la sicóloga, también lo es que no  dedica  argumentación  alguna  tendiente  a  ilustrar  a  la Corte cuál era la  correcta  hermenéutica  del literal b) del mencionado artículo 438 que llevara  a  colegir,  de manera correcta y atinada, a su no aplicación y, de esa manera,  entender  que  en este caso tales declaraciones no podían servir de apoyo de la  sentencia de condena.   

Además,  se  limitó  a  afirmar  que los  mencionados  testimonios  son  de  referencia  por  cuanto  que  “no  contaban con otros medios de prueba contra los cuales pudieran  ser  referenciados”, aseveración que así planteada  carece  de  claridad  y  en  manera  alguna demuestra su argumentación, máxime  cuando  el  sentenciador  de  segundo  grado,  dentro del análisis que realizó  sobre   el   punto,   consideró  que  tales  declaraciones  no  “son      concebidas     como     de     referencia     sino     de  acreditación”,   tema  este  último  que  no  le  mereció  comentario  alguno al libelista, situación que, sin discusión, erige  en incompleto e insuficiente el reproche.   

Tampoco  ilustró  a  la  Corte  cómo  la  supuesta  conclusión  del  juzgador,  según  la  cual,  la menor se abstuvo de  declarar    en    contra    de    su    padre    por   amenaza   “preconstituía  por  la madre”, fue la  razón  por  la  cual se aplicó la citada preceptiva y, de esa manera, el fallo  condenatorio  se fundó en los testimonios de los peritos, ni correlacionó este  aspecto   con   la   alegada   interpretación  errónea  en  que  incurrió  el  sentenciador   frente  a  la  aplicación  del  artículo  438  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  otorgándole un alcance jurídico que, en su criterio, no  contiene.   

En   fin,   la  Corte  advierte  que  la  inconformidad  del censor está centrada sobre el valor probatorio que se le dio  a  los  testimonios  de  los  peritos,  sin que demostrara que efectivamente, de  acuerdo  con  las  circunstancias  ocurridas  en  el  debate  del  juicio oral y  público,  los  mismos  tenían que calificarse como de referencia y como quiera  que  la  menor  agredida  optó  por no declarar, el fallo entonces tendría que  haber  sido  absolutorio,  procurando  de  esa  manera  confrontar  su  personal  perspectiva  con  las conclusiones adoptadas por el sentenciador, alegación que  en    manera    alguna    consulta    los   derroteros   propios   del   recurso  casacional.   

En   lo   concerniente  al  segundo  cargo  fundado  en los senderos  del  error  de hecho por falso juicio de existencia, a través del cual el actor  acusa  al   juzgador  de  haber  valorado  la  denuncia y el testimonio del  funcionario  que la recibió, siendo evidente que tales medios de convicción no  se  allegaron  al  juicio, también quedó a mitad de camino, toda vez que en el  punto   de   la  trascendencia  del  vicio  vuelve  nuevamente  a  criticar  las  conclusiones  probatorias  del  juzgador  con  base  en  las  cuales infirió la  existencia del acontecer fáctico y la responsabilidad del acusado.   

En  efecto,  el  casacionista  en  vez  de  demostrar  cómo  los  citados elementos de juicio fueron objeto de apreciación  para  construir  los correspondientes juicios de hecho y de derecho, no obstante  que  en  el  debate del juicio oral se hizo claridad sobre su exclusión por las  razones  allí  argumentadas, simplemente se limita a aseverar que fueron objeto  de  valoración  para  concluir  en  el  grado de certeza, arremetiendo al mismo  tiempo  contra  las consideraciones del juzgador, para lo cual, haciendo un giro  intempestivo  del  reproche,  vuelva  a insistir que los testimonios del médico  forense  y  de la sicóloga son pruebas de referencia, sin que la Sala encuentre  en  esta  forma  de  argumentación  vínculo  lógico  alguno  entre el acusado  “falso    juicio    de    existencia” y las declaraciones de los peritos.   

Ahora bien, la afirmación del actor no se  ajusta  a  la  realidad  de  las  consideraciones  consignadas  en  la sentencia  impugnada,  toda  vez  que  de  su  lectura  no  se  haya  referencia alguna del  contendido  del  texto  de  la  denuncia presentada por la menor víctima ni del  testimonio  del  funcionario  que la recibió, menos aún cuando la misma no fue  incorporada  en  el  juicio.  Por  el  contrario,  lejos  de  existir la alegada  valoración  de  esos elementos de juicio, la única mención que se hizo fue en  el  sentido  de  que  “a raíz de esa denuncia, se  inició    la    actividad    investigativa    de    la    Fiscalía”,  afirmación  que,  de  su  simple  observación,  no contiene  ningún juicio valorativo sobre la responsabilidad del acusado.   

Finalmente,  en  lo  que atañe al último  reproche   subsidiario   (cargo  tercero)  formulado  por  el censor a través de los senderos del error de  hecho  por  falso raciocinio, se hace más notoria su inconformidad frente a las  conclusiones  del  sentenciador,  en  tanto que presenta contra argumentos a las  consideraciones  plasmadas  en  el  fallo, sin que evidencie y demuestre que las  proposiciones  consignadas  en  las  sentencias fueron fruto de la arbitrariedad  como  consecuencia  del  desconocimiento  de los principios de la ciencia, de la  lógica y de las máximas de la experiencia.   

Frente a este punto, no sobra recordar que  cuando  el cargo se funda en el error de hecho por falso raciocinio, corresponde  al  censor señalar cuál fue la regla de la lógica, el principio de la ciencia  o  la  máxima  de  la  experiencia  vulnerada, de qué manera lo fue y cuál su  incidencia  en  la  parte conclusiva, en la medida en que se declaró una verdad  que no revela el proceso.   

Ante esas contraposiciones argumentativas,  como  lo  ha dicho la jurisprudencia de la Sala, no constituye yerro para fundar  una  inconformidad  contra la sentencia de segunda instancia, de acuerdo con las  causales  taxativamente  consagradas en la ley para denunciar el fallo ante esta  sede,  toda  vez  que el juzgador, dentro de este sistema de procesamiento, goza  de  libertad para justipreciar los medios de convicción, sólo limitado por los  citados principios que informan la sana crítica.   

Por     último,    no   sobra    recalcar    que   la   sentencia   llega   a    este    sede   precedida    de    la   doble   presunción   de   acierto   y   legalidad,  esto   es,    que   los   hechos   declarados   como   probados  encuentran  total  correspondencia    con    la    actividad   probatoria   desplegada   en  el  juicio oral  y  que  la   norma    seleccionada    era    la    llamada   a   gobernar    el   asunto,    presunción    que    debe   ser   desvirtuada   con   base   en   las  causales  de  casación  y  dentro  de los presupuestos de lógica y debida argumentación que  encierra cada una de ellas, derroteros que el actor no cumplió.   

En   esas   condiciones,   el   demandante   no   desarrolla  con  logicidad   los   cargos   ni  demuestra  que el fallo que se propone en esta sede  tiene  por  finalidad  la  efectividad  del  derecho material, el respeto de las  garantías  de  los  intervinientes,  la reparación de los agravios inferidos a  éstos  o  la unificación de la jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 180  de la Ley 906 de 2004.   

En  esas  condiciones,  como  el   actor   no   demuestra  que  el fallo que se propone en esta  sede  tiene por finalidad la efectividad del derecho material, el respeto de las  garantías  de  los  intervinientes,  la reparación de los agravios inferidos a  éstos  o  la unificación de la jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 180  de la Ley 906 de 2004, necesariamente la demanda será inadmitida.   

Resta    señalar    que   no   se   observa   que   con  ocasión  del   fallo  impugnado  o  dentro  de  la  actuación  se  violaron los derechos o las  garantías           del          procesado          José   Alberto   Sánchez         Ortiz,   como  para  que  tal      circunstancia     imponga     superar     los   defectos   del   libelo   para   decidir de fondo, según lo  dispone el inciso 3° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.   

Acotación  final   

Habida  cuenta  que contra la decisión de  inadmitir   la   demanda   de   casación  presentada  a  nombre  del  procesado  José     Alberto  Sánchez  Ortiz procede el  mecanismo  de  insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 186  de  la Ley 906 de 2004, impera precisar que como dicha legislación no regula el  trámite  a  seguir  para que se aplique el referido instituto procesal, la Sala  ha  definido las reglas que habrán de seguirse para su aplicación,2    como  sigue:   

a)   La  insistencia  es un mecanismo  especial  que  sólo  puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco  (5)  días  siguientes  a  la  notificación de la providencia por cuyo medio la  Sala  decida  no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que  ésta   reconsidere   lo   decidido.   También    podrá    ser   provocado   oficiosamente  dentro  del  mismo  término  por  alguno  de  los  Delegados  del Ministerio Público para la Casación   Penal               –siempre     que     el     recurso     no   hubiera    sido    interpuesto   por   el   Procurador   Judicial–,   el   Magistrado   disidente   o   el  Magistrado que no  haya   participado  en  los  debates  y  suscrito  la  providencia  inadmisoria.   

b)  La solicitud de insistencia puede  elevarse  ante  el  Ministerio  Público,  a  través  de  sus Delegados para la  Casación  Penal, o ante uno de los Magistrados que hayan salvado voto en cuanto  a  la  decisión  mayoritaria  de  inadmitir  la  demanda  o  ante  uno  de  los  Magistrados que no haya intervenido en la discusión.   

c)   Es  potestativo  del  Magistrado  disidente,  del  que  no  intervino en los debates o del Delegado del Ministerio  Público  ante  quien  se  formula la insistencia, optar por someter el asunto a  consideración  de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en  que   informará   de   ello   al  peticionario  en  un  plazo  de  quince  (15)  días.   

d)   El auto a través del cual no se  selecciona  la  demanda  de  casación  trae  como consecuencia la firmeza de la  sentencia  de  segunda  instancia  contra  la  cual  se  formuló  el recurso de  casación,  salvo  que  la  insistencia prospere y conlleve a la admisión de la  demanda.   

En  mérito de  lo     expuesto,     la     CORTE    SUPREMA    DE  JUSTICIA,   SALA   DE  CASACIÓN    PENAL,   

R  E  S  U  E  L  V  E   

1.         INADMITIR     la   demanda   de  casación  presentada por el defensor de   JOSÉ  ALBERTO        SÁNCHEZ       ORTIZ.   

2.  De  conformidad con lo dispuesto en el  artículo  184  de  la  Ley  906  de  2004,  es  facultad  del demandante elevar  petición de insistencia.   

Cópiese,  notifíquese         y        cúmplase.   

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO  

Cita medica  

                                                                                                          I  M  P  E  D  I  D  A   

SIGIFREDO  ESPINOSA  PÉREZ                       MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE  LEMOS   

AUGUSTO  J.  IBAÑEZ  GUZMÁN                           JORGE  LUIS  QUINTERO  MILANÉS                                    

YESID   RAMÍREZ   BASTIDAS                           JULIO  ENRIQUE  SOCHA  SALAMANCA                                   

JAVIER  ZAPATA ORTÍZ  

TERESA RUÍZ NUÑEZ  

                                                                      Secretaria     

1  Casación  24026  del 20 de octubre de 2005, casación 24610 del 12 de diciembre  de 2005, entre otras.   

2  Providencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24322.     

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