SP14545-2016(37895)

2016

Asistente Jurídico Inteligente

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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

Magistrado ponente  

SP14545-2016   

Radicación 37895  

Aprobado   acta   número   317   

Bogotá,  D.  C.,  doce    (12)    de    octubre   de   dos   mil   dieciséis   (2016).   

Resuelve la Sala el recurso extraordinario  de  casación  interpuesto por  el  apoderado de HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ contra el fallo proferido por el  Tribunal  Superior  del  Distrito Judicial de San Gil,  mediante  el  cual  disminuyó  a  trece (13) años y  cuatro  (4)  meses  de prisión la pena que le impuso a dicha persona el Juzgado  Tercero  Penal  del  Circuito  de Socorro   (Santander),  luego  de  declararlo  autor  responsable  de  la conducta punible de homicidio.   

I.     SITUACIÓN     FÁCTICA     Y  ANTECEDENTES   

1. HÉCTOR JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ,  de  veintidós  (22)  años  de  edad,  prestaba el servicio  militar  obligatorio  en  el  Ejército  Nacional  de Colombia como ‘soldado     campesino’  de  la  escuadra  Jungla  Uno  del  Batallón   de   Artillería  Número  Cinco,  Capitán  José  Antonio  Galán,  de    Socorro.   Los   otros   miembros  lo  consideraban  una  persona  tranquila,  sin problemas, que se  llevaba bien con todos.   

El  3  de  diciembre  de  2004,    después    de   patrullar   por   el   río   Suárez,  el escuadrón descansó en una base  militar  asentada  de  manera  provisional  en  la  finca  La Perica, vereda Las  Flores, del municipio de Guapotá (Santander).   

A  eso  de las seis de la tarde,      HÉCTOR      JOHAN     ARAQUE  MARTÍNEZ,     tras  acabar  labores  de  cocina,  se  retiró a hacer una  necesidad  del  cuerpo.  Vio  a   Gustavo  Becerra  Sarmiento,  que  prestaba  las  funciones  de  centinela  en  un puesto móvil situado cerca de la entrada de la  base,   hablando   con   Heriberto   Ayala   Rojas,   otro  soldado.    Les    preguntó    qué   estaban  haciendo.  Heriberto  Ayala  Rojas  le dijo a Gustavo  Becerra  Sarmiento  que  mejor  se  iba  “porque no  faltaba  el  que  le  dijera  a  mi  Cabo”. Becerra  Sarmiento   le   respondió  que  sí  y    utilizó    dos    (2)  veces  la  expresión  “sapo”  para  que  ARAQUE  MARTÍNEZ  la  oyera.  Este  le contestó  que     “subiendo     se     miraban     o    se  arreglaban”. Según Ayala  Rojas  y  ARAQUE  MARTÍNEZ,  dicha  conversación se  dio  en un tono normal, de  broma,    sin    connotaciones    de   agresión   o  amenaza.   

Minutos  más  tarde,  cuando HÉCTOR JOHAN  ARAQUE       MARTÍNEZ       regresó,  le disparó  con  su fusil Galil calibre  7.62     al     centinela     Gustavo     Becerra  Sarmiento   a   una   distancia   de   unos   cinco  (5)   metros.   El   proyectil  entró  por  el  lado izquierdo de la mandíbula y salió por el cuello. Le  produjo la muerte de forma inmediata.   

La    conducta   posterior  de  ARAQUE MARTÍNEZ fue de lamento y  consternación.   Más  tarde    afirmaría:  “vi  un  montón  y  ahí  fue  donde  lo  maté,  no  me  di cuenta a qué horas cargué el fusil o le  disparé,  como  si  algo  me hubiera impulsado a hacerlo, como si se me hubiera  metido  algo en el cuerpo, como si estuviera dormido, no sé qué me pasó a mí  en ese momento”.   

Un   psiquiatra  forense  del  Instituto  Nacional   de   Medicina  Legal  señalaría  al  respecto  que  “se   aprecia   más   un   mecanismo  conativo-volitivo reflejo, es decir, se presenta una  situación   que  no  fue  pensada  ni  actuada  con  la  intención  de  causar  daño”.   Y,   a  su  vez,    concluiría  que    el    soldado  “contaba  con  el  concurso  de  sus  capacidades  mentales   superiores  y  su  libre  capacidad  de  volición,  con  las  cuales  comprendió  y  se  determinó  de acuerdo con dicha comprensión, sin presentar  trastorno        mental        ni       inmadurez       psicológica”.   

2.  Por  lo  anterior,  un  juzgado  de  instrucción  penal militar dispuso abrir   el   proceso,  practicó  pruebas,  vinculó  por  medio de indagatoria a HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ  y  le  resolvió la situación jurídica. Clausurada  la  investigación,  la  Fiscalía  Penal  Militar  calificó el  mérito   del   sumario,  acusándolo  como  autor  responsable  del  delito  de  homicidio             culposo.   

Apelada   dicha   resolución   por   la  representante   de   la   parte   civil   en   cabeza   de   Olga  Sarmiento  de  Becerra   (madre   de   la   víctima)  y  por la  Procuraduría  General  de  la  Nación,  la Fiscalía Delegada ante el Tribunal  Superior  Militar, el 28 de marzo de 2006, la revocó  y  en  su  lugar llamó a juicio al procesado por la  conducta    punible   de   homicidio   simple  doloso.  Esta decisión quedó ejecutoriada el 26 de abril  de 2006.   

La   etapa  siguiente  le  correspondió  al  Juzgado  de  Primera Instancia Ciento Cuarenta y  Nueve del Departamento de  Policía  de  Santander,  despacho  que adelantó la Corte Marcial y  luego condenó a HÉCTOR JOHAN ARAQUE  MARTÍNEZ,  por  el  delito  materia  de  acusación,  a  quince  (15)  años de  prisión,   diez  (10)  años  de  interdicción  de  derechos  y  funciones, tres (3) años de privación  del  derecho  a portar armas de fuego y, por último,  la    separación    absoluta    del    Ejército  Nacional.   

Impugnado        el  fallo  por la defensa,   el   Tribunal   Superior   Militar,  mediante      providencia     de     28     de     enero     de     2008,  dispuso   abstenerse  de  resolver  el  recurso  de  apelación  y  devolver  el  expediente  al  juzgado  de  primera instancia para  remitirlo    a    su    homólogo   de   la   jurisdicción   ordinaria.   Lo   anterior,   después  de  argüir  que  la  acción  juzgada   no   se   ajustaba   a   los  presupuestos  del fuero constitucional  contemplado  en el artículo 221 de la Constitución  Política.   

3.          Enviada   la   actuación  por  reparto, el Juzgado Tercero  Penal de Socorro, en decisión  de   10   de   marzo  de  2008,  asumió  el  conocimiento del asunto, decretó  la  nulidad  del  proceso  a partir del cierre de la investigación y ordenó la  remisión     de    las    diligencias    a    la  Fiscalía.   

Cerrada  la  instrucción,  la  Fiscalía  Tercera  Seccional  de  Socorro  profirió  resolución  de  preclusión  de  la  investigación  luego    de   decir   que  la  conducta de HÉCTOR JOHAN ARAQUE  MARTÍNEZ correspondió a  «un  acto  de  defensa  putativa  por el peligro que se ideó erróneamente,  y   por   ello  la  eximente  de  responsabilidad  consagrada  en  el  artículo  32-10»1.   

Apelada   la   preclusión  de  la  investigación por la parte civil, la Fiscalía Delegada  ante  el  Tribunal,  en  providencia  de  17  de  junio  de  2010, la  revocó  para proferir «resolución  de  acusación  contra  HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ,  como  sujeto  inimputable,  por  la conducta  homicida  que  cometió  en  perjuicio  de Gustavo Becerra Sarmiento»2         (artículos     33     y  103  de  la  Ley  599 de 2000, actual  Código               Penal).   

De  acuerdo  con  la  Fiscalía  ad  quem,  «la  explicación de lo  sucedido  no puede ser otra que un trastorno mental de difícil ubicación en la  patología  mental  nubló  la  conciencia  del  actor, lo que lo hace un sujeto  inimputable,   responsable   en   esa   condición   del   delito   que   se  le  atribuye»3.   Agregó  que,    según   el   experto   de   Medicina   Legal,   «ARAQUE  pudo  haber  actuado bajo el  influjo   de   un  trastorno  transitorio  de  la  conciencia,  perturbado,  con  impulsión   homicida   que   le  surgió  de  manera  “súbita”»4.   

Esta   acusación  quedó  en  firme  el  25  de  junio  de  20105.   

4. El  Juzgado  Tercero Penal del Circuito  de  Socorro  llevó  a  cabo  la  audiencia pública.  Tanto  la  defensa  como  la  Fiscalía  y  el  Ministerio  Público solicitaron  sentencia  absolutoria  a  favor de HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ. El despacho,  en  fallo  de  2  de  junio  de 2011, lo condenó en  calidad     de     autor     responsable     del    delito    de    homicidio  a  dieciocho  (18) años de  prisión  e  inhabilidad  para  el  ejercicio de derechos y funciones públicas.  Así  mismo,  le  negó  tanto la suspensión condicional de la ejecución de la  sanción  privativa  de  la libertad como la prisión domiciliaria y lo condenó  al  pago de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes,  a   favor   de   Olga   Sarmiento   de   Becerra,   por   concepto   de   daños  morales.   

5.  Apelada la  decisión  por  el  defensor  y  el  Fiscal (ambos en el sentido de solicitar la  revocatoria  de  la condena con el fin de absolver al  procesado),   el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de San Gil, en providencia de 5 de agosto de 2011, la confirmó en los  aspectos  debatidos, pero redujo las penas de prisión e inhabilitación a trece  (13)  años  y  cuatro (4) meses, por cuanto el a quo había tenido en cuenta el  incremento  del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, inaplicable para los asuntos  sometidos al régimen de la Ley 600 de 2000.   

Conforme  al  ad quem, (i) la  muerte  del centinela Gustavo Becerra Sarmiento no se debió a  un  acto  reflejo  ni a un  caso   fortuito,  es  decir,  hubo  una  acción  en  sentido  jurídico  penal;  (ii)  tampoco se dio una  legítima   defensa   putativa   en  el  acusado  ni  este   obró  motivado  por  el  miedo;  (iii) por  el  contrario,  era  un sujeto imputable;      y      (iv)     actuó con dolo.   

Esto  último,  pues  «el  sindicado de  alguna  manera  censuró  la presencia de dos personas como centinelas por donde  él   pasaba,   lo   cual   significó  que  se  le  respondiera  que  no  fuera  “sapo”,  replicando  que  subiendo  se  miraban o arreglaban»6.   Ello  «quiere  decir  que  algún  efecto  causó  en  el  sentenciado  que  el  occiso  lo  tildara de sapo, y tan es así que de buenas a  primeras  le  disparó  a  corta distancia impactándolo en una zona vital de su  cuerpo»7.   

6.  Contra  el  fallo    de   segunda  instancia,   el   apoderado   de   HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ  interpuso,  al igual que sustentó, el recurso extraordinario de  casación.   

La   demanda   se   declaró     formalmente     ajustada     a  derecho el 28 de noviembre de 2011.   

Encontrándose  la  actuación  ante  el  Ministerio   Público  para  el  respectivo  concepto,  el  entonces  Procurador  Delegado    informó  el  21 de octubre de 2013  acerca  de  la pérdida del expediente junto con otros cinco (5) procesos que se  hallaban en trámite de casación.   

Iniciado    el   incidente  de  reconstrucción el 28 de octubre  de   2013,   este   culminó  de  manera  positiva  el 11 de diciembre siguiente.   

El  Procurador Delegado presentó concepto  el 13 de mayo de 2015.   

II. LA DEMANDA  

         1.   Propuso   el   recurrente   tres  (3)  cargos.  Los dos  (2) primeros,  al  amparo  de  la  causal  tercera  de casación (numeral 3 del  artículo  207  de  la Ley 600 de 2000), por haberse  dictado  el  fallo  de  segunda  instancia en un juicio viciado de nulidad. Y el  último,  con base en la causal primera cuerpo segundo, por violación indirecta  de  la  ley  sustancial  derivada  de  errores  de hecho en la valoración de la  prueba. Los sustentó así:   

         1.1.  Violación del principio de juez  natural.  En  este caso,  «lo  lógico  y  procedente  era  que  el  Tribunal  Militar,  en  razón  a  la competencia, hubiese decretado la nulidad de todo lo  actuado  y no abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto por la  defensa  contra  la  sentencia condenatoria y ordenar su remisión a la justicia  ordinaria  en el estado en  que  estaba el proceso»8.   

         

La  juez a quo, por su parte, se equivocó  «al  decretar  la nulidad a partir del cierre de la  investigación,  cuando  la  misma  debía  decretarse  desde  la resolución de  apertura  de  la  investigación». Lo anterior, por  cuanto  «a pesar de que el aquí sindicado no es una  persona  aforada  [y]  el  juez  natural para conocer de este asunto es la justicia ordinaria, […]   en  ninguna  manera  se  puede  adoptar  lo  hecho  por la justicia penal militar, porque en ningún momento fue  de  su competencia, ni de su naturaleza»9.   

1.2.  Falta de  congruencia  entre  acusación  y fallo. La Fiscalía  Delegada  ante  el  Tribunal  acusó  a  HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE MARTÍNEZ por la  conducta    punible    de    homicidio  a  título  de  inimputable.  Los  jueces  lo condenaron por ese  delito,  pero  en  calidad de imputable. Ello desconoció la consonancia exigida  entre   acusación   y   sentencia,   porque   al  procesado  no  se  le  podía  imponer pena de prisión, ni tampoco una  medida  de  seguridad,  ya  que  el  trastorno  mental que se le  atribuyó  en  la  acusación  de  segunda instancia  era transitorio.   

1.3.          Falsos  juicios      de  identidad. El  contenido  del  informe  pericial  del  Instituto  Nacional  de  Medicina  Legal  fue  tenido en cuenta parcialmente. Las instancias no valoraron  la  aserción  según la  cual  la  reacción  del  procesado  «correspondió  a  la  de  una  personalidad instintiva»10.  En  otras  palabras, hubo  «una  falsa representación de la realidad objetiva  en   que   actúa   el  sujeto  agente»11.   

Los   jueces   también   cercenaron  el  testimonio  de  Heriberto  Ayala Rojas, en el sentido  de  que el «cruce de palabras que hubo entre los dos  protagonistas  es sobredimensionado, visto que según el propio Ayala no generó  incidente  alguno  ni  alteración  de  ninguno  de  ellos,  dado  que asumieron  actitudes  pasivas  e  intercambiaron palabras que a menudo son utilizadas entre  soldados      como      lenguaje     común     y     corriente     […]  que  no  implica  agresión  ni  ofensa»12.  Esta  declaración,  sin  embargo,  fue  la base principal de la  decisión  condenatoria,  en  tanto  que  con ella se  sustentó  el  comportamiento doloso de HÉCTOR JOHAN  ARAQUE MARTÍNEZ.   

2.    En  consecuencia,    solicitó    a    la   Corte,   en  relación    con    los    dos    (2)    primeros  cargos,   decretar   la   nulidad  del  proceso,  declarar  el  estado  en  el  cual queda y remitir la  actuación  al  respectivo funcionario. En   cuanto   al   tercero,  casar  la  decisión        impugnada       para    en    su    lugar dictar fallo absolutorio.   

III.    CONCEPTO    DEL    MINISTERIO  PÚBLICO   

1.  El  representante  de la Procuraduría General de la  Nación  estimó frente a  cada  reproche  propuesto  por el censor lo siguiente:   

1.1.  Primer  cargo.   HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ  no  estaba  en servicio activo al momento de la comisión del  delito.   Mientras  Gustavo  Becerra  Sarmiento  se  hallaba  de  centinela,  el  procesado  «se  encontraba  cumpliendo  necesidades  fisiológicas»13 y, por lo tanto, no hay un  vínculo  claro  entre  el  delito  realizado  y  la  actividad del servicio. La  justicia   ordinaria,  entonces,  era  a  la  que  le  correspondía  asumir  el  conocimiento del caso, como en efecto sucedió.   

La  colisión  de  competencia,  por  otra  parte,  fue  suscitada por el Tribunal Superior Militar a raíz de una solicitud  del  Ministerio Público que obraba como sujeto procesal dentro de la actuación  de      la      justicia      penal     militar.  Adicionalmente,  «no se  encontraron  extralimitaciones  en  las  decisiones  emitidas   por   las   instancias   en  cuanto  a  la  incompetencia»14.   

1.2.  Segundo  cargo.  La calificación  jurídica  de  los  hechos  realizada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal  fue   por   el   delito  de  homicidio  en   calidad   de   inimputable.   En  la  audiencia  pública  de  juzgamiento,  no  se  hizo  comentario  alguno  acerca  de  la  aplicación  del  artículo   404   de   la   Ley   600   de  2000  a  fin     de     variar    dicha    atribución.  El  juzgado,  no  obstante,  condenó  a  HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ  como  sujeto   imputable.   Esta   variación  representó  una  sorpresa para la defensa y fue más grave para  sus intereses. Como el ad  quem   confirmó   tal   decisión,  desconoció  el  principio       de       congruencia.   

1.3.  Tercer  cargo.   Conforme   al  Tribunal,   la   declaración   de  Heriberto  Ayala  Rojas  constituyó  «la  prueba  fehaciente  de  que  el  procesado  tuvo  los  motivos  suficientes para  dispararle      a      su     amigo     en     plenas     facultades»15.   Sostuvo  que  el  tono  de  Gustavo Becerra Sarmiento y HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ al  hablar  era “normal” y  su  ánimo  “común  y  corriente”,    de  manera  que  jamás  notó  en el acusado intención  alguna    de   agredirlos   a   él   o   a   la   víctima.   El   cuerpo   colegiado   no  valoró   tal   testimonio   en  forma  íntegra.    Y   este,  apreciado   junto   con   el   del   procesado,  no  brinda  certeza  jurídica  en  cuanto  al  designio  de  disparar. De ahí que  hubo  «un  error de valoración probatoria al basar  la  supuesta  intención  del procesado en cometer el ilícito en una discusión  poco   trascendental»16.   

Por  otro  lado,  la  manifestación en el  dictamen  del  experto  forense conforme a la cual en  la  conducta  «“se  apreciaba  más  un mecanismo  conato-volitivo       reflejo      […]”          debió          favorecer         al         procesado»17,  no  en  el  sentido  de  «una  certeza del actuar  doloso  o  de  la  violación  al  deber  objetivo  de  cuidado,  sino más bien  […]  una duda respecto  de      estos»18.   

Es decir, aunque  está   demostrado  que  HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE MARTÍNEZ accionó  el  arma  de  fuego  y  segó  la vida del centinela,  la  presunción  de  inocencia  debe  prevalecer «ya  que  la  intención de matar a su compañero no quedó probada  por   la   Fiscalía   en   su   momento,   en   cambio   fue   calificado  como  inimputable»19.    Por    consiguiente,   hay   que  absolver  a  HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ.   

2. En este orden  de  ideas,  solicitó, en cuanto al primer cargo, no  casar   el   fallo   impugnado.  Y,  frente  a  los  otros  dos  (2)  reproches,  casarlo parcialmente por  las razones expuestas.   

IV.  CONSIDERACIONES   

1. Precisiones iniciales   

Como la demanda  presentada   por  la  defensa  de  HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ  fue declarada desde un punto de vista formal ajustada a derecho,  la  Sala  tiene  la  obligación  de  resolver de fondo los problemas jurídicos  planteados  en  el  escrito,  en  armonía  con  los  fines  de  la  casación  de  buscar la eficacia del  derecho   material,  respetar  las  garantías  de  quienes  intervienen  en  la  actuación,   reparar  los  agravios  inferidos  a  las  partes  y  unificar  la  jurisprudencia,  tal  como  lo  consagra  el  artículo  206  de  la  Ley 600 de  2000.   

Para   ello,   la   Corte   tendrá  que  desentrañar,  en aras del eficaz desarrollo de la comunicación establecida, lo  correcto  de  las  diversas  aserciones empleadas por  sus  interlocutores,  de  manera  que se referirá a  cada   postura   desde  la  perspectiva  jurídica  más  coherente  y  racional  posible.   

En   este  sentido,  el  profesional  del  derecho propuso tres (3)  temas   de   análisis   en   cada   uno   de   sus  cargos.   El   primero   está   relacionado   con  el  respeto al principio  de   juez   natural  en  dos       (2)       sentidos:      (i)  frente  a   la   decisión  (del  Tribunal       Superior      Militar)  de  remitir  el proceso   a   la   justicia   ordinaria  sin  decretar     la     nulidad    por    falta    de  competencia;  y    (ii)  ante  la  invalidación (de la juez  que  asumió  el  conocimiento del asunto)  a partir  del   cierre   de   la   instrucción,   en   lugar  de    la    apertura    del    proceso.   

El segundo tiene que ver con la violación  del  principio  de  congruencia  entre  acusación y fallo, en tanto que HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ  fue  llamado  a  juicio como sujeto inimputable por la  Fiscalía   Delegada   ante   el   Tribunal   y,   no   obstante,  los  jueces  lo  condenaron  como autor  responsable      de      la      conducta      punible      de      homicidio.   

Y     el     tercero    atañe  a la prueba con la  cual el Tribunal coligió  que  el comportamiento del procesado  fue   doloso,   debido  a  la  concurrencia  de una intención típica  determinada: la de  reaccionar  con  violencia  homicida  al  señalamiento  proveniente  de  la  víctima, el  centinela  Gustavo  Becerra  Sarmiento, de  ser  un  “sapo”.   

La Sala tendría  que  abordar los reproches en el orden propuesto por  el   demandante.   Sin  embargo,     por     motivos     de     solución  lógica,    y   pese  a   que  el  abogado  no  los  planteó       como      principales      ni      subsidiarios,   se  ocupará  en  un  inicio  del  primer  cargo,  seguirá  con el tercero     y  finalizará     con    el    segundo.   Lo   anterior,   debido  a  que  la  consecuencia  jurídica  en el evento de prosperar el  primero   sería   la   nulidad;  en  el  caso  del  siguiente,     la  absolución;  y,  en  el último, la sustitución del  fallo   en   lo   que   a   la   declaración   de  responsabilidad      respecta,      como      se  argüirá     más     adelante     (cf.           4.3).   

2.   De  la  competencia y el juez natural   

2.1.  En este caso, la actuación procesal fue adelantada,  en  un  principio, por la  justicia  penal  militar,  concretamente,  por  el  Juzgado  Treinta  y Cinco de  Instrucción     Penal     Militar,    despacho    que    dispuso    abrir    la  investigación20,    practicó    varias  pruebas21, admitió la demanda de constitución  de          la          parte         civil22,  vinculó  por  medio  de  indagatoria  al  procesado23,   le   resolvió   la   situación  jurídica  en  el  sentido  de imponerle       medida      de      aseguramiento      de      internación  en centro psiquiátrico24,  se  la  sustituyó  luego  por detención preventiva25,   e   incluso   lo  dejó   en   libertad   por   vencimiento   de  términos26.  Una   vez   consideró  perfeccionada    la    investigación,   remitió   el  proceso   a   la  Fiscalía  Penal  Militar27.   

El  14  de  octubre de 2005, la Fiscalía  Quince    Penal    Militar    declaró   cerrada   la   instrucción28.   Y  calificó  el  sumario el 9 de diciembre de 2005, en  el  sentido de acusar a HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ como autor responsable de  la  conducta punible de homicidio culposo29.  Esta  providencia  fue  revocada  por  la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior  Militar,  que  el  28 de marzo de 2006 les otorgó la  razón  a  los  apelantes  (parte civil y Ministerio  Público)  llamando  a  juicio  al  sindicado por el  delito       de      homicidio      simple             doloso30.   

La   Corte   Marcial   la   llevó   a  cabo    el   Juzgado   de   Primera   Instancia  Ciento  Cuarenta y Nueve del  Departamento  de  Policía  de Santander,  despacho que por el delito atribuido  en  la acusación de segundo grado condenó a HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE MARTÍNEZ a la pena principal de quince  (15)         años        de        prisión31.   

Dicho fallo fue  impugnado  por el defensor y el Ministerio Público.  El  representante  de la Procuraduría, en su escrito  de                    apelación32,   solicitó  abstenerse  de  desatar  el  recurso  y  remitir el proceso a la  jurisdicción  ordinaria,  por  cuanto  «el hecho es  totalmente  ajeno a la tarea de guarda y protección de la integridad del Estado  y   de   la   misión   constitucional»33, en tanto  no  era  propio  de  las  funciones  de  un  soldado  «atacar  o  segar la vida de otro compañero por la  mera     circunstancia     de     haberlo     tildado     de    sapo»34.   

El  Tribunal  Superior  Militar, en auto  de      28      de      enero      de      200835,     accedió  a  tal  pretensión.  Según  el  ad  quem, «no basta que el  actor  sea  miembro  activo de la Fuerza Pública, ni que efectivamente se halle  en  ese  momento  de servicio; además de esto, es indispensable que la conducta  esté  ligada  con  la labor militar o policial y se suscite en interrelación o  por       razón       de      las      funciones      desempeñadas»36.     Y,     en     este  asunto,  el uso del arma  de  dotación  por parte del procesado «no  obedeció  al  desarrollo  de  su  función,  ni a cancelar un  ataque  por  parte de grupos al margen de la ley, tampoco a una circunstancia de  rechazo   a  un  extraño  que  invadía  la  esfera  del  servicio,  porque  no  se  encontraba  en  ese instante en el desempeño de  tal,  fue  un  acontecer  aislado,   ajeno   a   cualquiera  de  las  circunstancias  vinculantes  con  el  servicio»37.   

Por   tal  razón,  dispuso, además  de  abstenerse de resolver la apelación, devolver el proceso al juez de primera  instancia   para   que   este,   a   su   vez,   lo   remitiera  a  la  justicia  ordinaria38.   

Repartido el expediente al Juzgado Tercero  Penal  del  Circuito  de  Socorro,  dicho  despacho,  en  auto de 10 de marzo de  200839,   aceptó   asumir   el   conocimiento   del   asunto   después  de      concluir  que    no    había  un  «vínculo  directo  entre  la  conducta  delictiva  desarrollada por el soldado HÉCTOR JOHAN ARAQUE  MARTÍNEZ     y     la     función    implícita    como    militar»40.  Así  mismo, decretó la  nulidad   de   lo   actuado   a   partir   incluso  de  la  clausura    de   la   instrucción   por   parte   de   la   Fiscalía     Penal    Militar41.   

2.2.  Teniendo  en  cuenta  el  recuento  anterior,  la Sala no advierte  vulneración  o  desconocimiento  alguno  del  principio de juez  natural.   

En  efecto,  fueron  ajustados  a  derecho  tanto  el  auto  de  disponer  la  remisión a la  jurisdicción  ordinaria  por  parte  del  Tribunal  Superior Militar como el de  asumir  conocimiento  por  parte  del  Juzgado  Tercero  Penal  del  Circuito de  Socorro.  Sus posturas de  ninguna  manera  riñen con la de la Corte en el tema del fuero penal militar de  que   trata   el   artículo   221  de  la  Constitución  Política42.   

De acuerdo con  la  jurisprudencia,  la  competencia  de la justicia  militar  se  determina, entre otros factores, por (i)  la  interpretación  restrictiva  de  la  aserción  “en   relación   con   el   servicio”   contenida   en   la   norma   constitucional;   (ii)  la existencia de un vínculo  claro, una relación directa,  un  nexo  estrecho,  entre  la conducta catalogada como punible y las             actividades  militares;  (iii)  la  noción de delito investido  por   el   fuero   militar   como   una  desviación  o  extralimitación  de  funciones,   de  suerte  que  no  abarca  los  eventos  en los cuales el sujeto  agente   desde   un   inicio  obra  con  propósitos  delictivos,  ajenos  a las  funciones;   y  (iv)  la  necesidad  de  descartar  el  fuero  cuando  la  relación con el servicio no se  deriva     con    claridad    de    las    pruebas  practicadas   o  cuando  persisten       dudas      en      esos        aspectos43.  Dichos  criterios  fueron los que motivaron, en el     presente     caso,      la     remisión  del  expediente  de  una  jurisdicción  a  la otra.  No  hubo  error en tal sentido.   

De   hecho,  en     sentencias  como  CSJ  SP,  11  abr.  2007,             rad.             2563044,  la  Sala  ha  dicho ante situaciones  similares   que   «lo  endilgado     [al     procesado]     no  puede  entenderse relacionado con el servicio que como soldado  regular  desempeñaba  para el día de los hechos, así se realizara la conducta  con  ocasión  de  una  dicha  adscripción  castrense, pues de ninguna forma es  posible  significar  que dentro de esas funciones anejas a la condición militar  que  de  él  se  revela  se  halla  la  de  atacar, al parecer embriagado, a su  superior,   dándole   muerte   una   vez  vaciada  la  carga  de  su  fusil  de  dotación»45.        Y añade:   

Cierto,  sí,  que  el  hecho se inscribe  dentro   de   la  órbita  del  servicio  encomendado  al  procesado,   cuando   incluso   se  realizaba  una  actividad  típicamente  castrense,  cual  se  reputa  la formación ordenada por el Teniente, comandante  del     pelotón,    para    […]    verificar   las   faltas  cometidas  por  sus  subalternos,  pero,  repetimos,  no existe extralimitación o desviación de la función, simplemente  porque  no  cobija  un hecho completamente extraño a ella, como debe entenderse  el  ataque  repentino  a  su superior, causándole de inmediato la muerte, desde  luego  en  circunstancias ajenas al combate o a la tarea de guarda y protección  de  la  integridad  del  Estado y la comunidad misma, encomendadas a las Fuerzas  Militares.   

En suma, los dos homicidios atribuidos al  procesado  asoman delitos comunes, aunque se reporten ejecutados en un escenario  particular,   la  prestación  del  servicio  militar,  y  dentro  de  un  campo  específico,   la  relación  subordinado-superior46.   

En  otras palabras, los delitos derivados  de  conflictos  internos  o  personales  entre soldados, así ocurran durante la  realización   de   actividades   propias  de  la  milicia,  no  son  por  regla general actos relacionados  con   el   servicio  y,  por  lo  tanto,  tampoco  están  cubiertos  por  el  fuero penal militar.   

Ahora  bien,  el  demandante   en   este   cargo   no  cuestionó  que  la  jurisdicción  penal  ordinaria asumiera la  competencia  del asunto.  Lo  que  el profesional del derecho reprochó fue la  manera,    para    él    irregular,    en    que  aquello se hizo efectivo.  En   primer   lugar,   manifestó   que  el  Tribunal Superior Militar, en lugar de disponer la remisión  del  expediente  a  la  jurisdicción ordinaria por falta de competencia, debió  decretar la nulidad de todo lo actuado por ese mismo motivo.   

Esta  postura  del  censor  es  contraria tanto a la ley como a la jurisprudencia. Por un lado,  el  artículo  97  de  la  Ley  600  de 2000, Código de Procedimiento   Penal   aplicable   a   este  caso,  señala  que     en     los    conflictos    de  competencia    «las  nulidades  a  que  hubiere  lugar  solo  podrán  ser  decretadas  por  el  funcionario  judicial  en quien  quede  radicada  la  competencia». Y, por otro lado,  la  Sala  ha ratificado el  tenor  literal de dicho postulado en decisiones como  CSJ  AP, 21 ene. 2003, rad. 20316. Según la Corte:   

De  manera  previa  a  su  definición es  preciso  reiterar  lo  que  de  tiempo  atrás viene  siendo  expresado  por  la  Sala,  sobre  la  posibilidad  de declarar nulidades  derivadas  de la falta de competencia, decisión que de suyo implica  que  el  funcionario judicial que tome una determinación de tal  naturaleza  debe  tener  competencia,  es  decir,  la  facultad  para decidir un  determinado asunto que solo la otorga la ley.   

Es  por  ello  que  cuando el funcionario  aduce  la falta de competencia no puede pronunciarse en torno a la legalidad del  trámite  surtido, así lo dispone de manera expresa el artículo 97 del Código  de  Procedimiento  Penal  al  señalar  entre  los  efectos  de  la colisión de  competencia  que  “las  nulidades  a que hubiere a  lugar  solo  podrán  ser  decretadas por el funcionario judicial en quien quede  radicada    la   competencia”,   ya   que   está  reconociendo   que   carece   de   un   presupuesto  necesario  para  asumir  su  estudio47.   

En segundo lugar, adujo el demandante que  el  Juzgado Tercero Penal del Circuito de Socorro debió decretar la nulidad por  ausencia  de  competencia de los funcionarios instructores desde la apertura del  proceso   y  no  a  partir  de  la  clausura  de  la  investigación.   

El   censor   no   tuvo  en  cuenta  la  tesis  jurisprudencial,  citada   en   el   auto   del   juez   que   anuló   la  actuación48,  según   la   cual   la   invalidación   por  incompetencia  del  instructor  se  dicta  desde  el  acto  del  cierre,  a menos que  obedezca  a  la existencia de un fuero no reconocido  al    procesado    en    razón   de   su   cargo,  evento  en  el  cual  la  nulidad  opera  a  partir  de  la  apertura  de  la  actuación.     En     palabras    del  fallo  CSJ  SP,  17  ag. 2006, rad.  22135:   

[L]a  jurisprudencia de esta Sala ha sido  uniforme  y reiterada en abstenerse de extender hasta  los   inicios   de   la  actuación  los  efectos  invalidantes  que  genera  la  incompetencia  del  fiscal  instructor,  decisión  reservada solo para aquellos  eventos  que  comprometen el desconocimiento del fuero por razón del cargo dada  su      naturaleza      puramente      objetiva49.   

Y,     en     el    fallo  CSJ  SP,  6 may. 2001, rad. 13004, se  dijo:   

No existe ninguna razón para acceder a la  invalidación  de  toda la actuación, que fue lo que  solicitó  el  Procurador  Delegado  en  su  concepto.  Uno  de  los fines de la  investigación   es   el   esclarecimiento  de  los  hechos  y  naturalmente  la  determinación  de  si  se ha infringido o no la ley penal, por lo que los actos  de  instrucción  orientados  a  esa  finalidad  se  consideran válidos ante la  eventualidad  de  que  como  producto de los mismos se genere una conclusión de  cambio  de  competencia.  La  jurisprudencia  de  la  Sala  ha sido reiterada al  respecto  y ha considerado que solo es viable extender el vicio de incompetencia  al  auto  de apertura de la instrucción en casos de fuero por razón del cargo,  en  atención  a  que en los mismos el privilegio se deriva de una circunstancia  puramente  objetiva,  que como tal se puede advertir antes de la iniciación del  proceso50.   

Este   criterio   es   el  que  debe aplicarse cuando la anulación obedece a la instrucción  adelantada  contra  persona a quien de manera errónea se le reconoció el fuero  penal  militar, siendo que  tenía  que  ser  de  conocimiento  de  la  jurisdicción  ordinaria. Así lo ha  contemplado  la  Sala en providencias como CSJ SP, 11  abr.  2007,  rad.  25630,  y  CSJ  SP, 27 oct. 2008, rad. 30641, entre otras. De  acuerdo con la Corte:   

En la demanda, el casacionista solicita se  decrete  la nulidad desde el momento mismo en el cual se decretó la apertura de  la   investigación   por  parte  del  Juez  45  de  Instrucción Penal Militar.   

Empero, no es  este  el  entendimiento  que la Corte da al remedio máximo, pues ha significado  que   la   potestad   del   funcionario  instructor  competente  se  materializa  trascendente   en   la  posibilidad  de  cerrar  la  investigación  y  formular  acusación,  actos  que  no  pueden  ser  ejecutados  legítimamente por persona  distinta.   

[…]  Precisamente,  sobre  este  particular,  la Corte ha  limitado  la  invalidación  total de lo adelantado en la fase instructiva a los  casos  específicos en los que, contando con fuero la persona, la investigación  se    adelantó    por   funcionario   instructor   incompetente.   […]   

En   los  demás  casos,  la  Corte  ha  establecido  el  límite  a  partir  del  cual,  en la instrucción, se entiende  posible   de   saneamiento  la  actuación  cuando  ella  ha  sido  surtida  por  funcionario incompetente.   

[…]         Evidenciado  que  el asunto ahora sometido a examen no comporta el  presupuesto   de   tratarse   de   persona  aforada  el  encartado  –todo  lo  contrario,  como  se  ha  referenciado      a     lo     largo     de     esta     providencia–, la decisión nulificante no tiene  por  qué  abarcar  la investigación en su desarrollo, sino apenas los momentos  procesales  en  los  cuales  se demanda de competencia objetiva del fiscal, vale  decir,  el  cierre  instructivo  y  consecuente  calificación  del  mérito del  sumario51.   

El   demandante,   en  su  escrito,  no  confrontó  esta  tesis,  en  la  cual  (se  repite)  se apoyó la decisión del  juzgado   de   primera   instancia   de   anular  a  partir  del  cierre  de  la  investigación.  Tampoco  la Sala encuentra ahora  la      necesidad     de     precisarla  ni de  corregirla.   

El  reproche,  en  consecuencia,  está  destinado al fracaso.   

3.  De  la  violación indirecta de la ley sustancial   

3.1.  Los  fundamentos  de  condena  en  el fallo impugnado. El  Tribunal  confirmó  el  sentido  de  la decisión adoptada contra HÉCTOR JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ luego de argumentar lo siguiente:   

3.1.1.  En  primer  término,  «de  alguna  forma  se ha aludido a que el acusado pudo haber obrado bajo el contexto  de  un  acto reflejo»52.       Sin  embargo, hubo una acción con dominio de la voluntad, puesto  que    «el   mismo  sentenciado    aceptó    que    disparó    voluntariamente    y   […]  por ello no se discute si hubo  un    acto    accidental    o    no»53.  Es  decir,   como   HÉCTOR   JOHAN   ARAQUE   MARTÍNEZ   admitió   «que   disparó  a  un  bulto,  […]  no   es   dable   hablar   de   ausencia   de   la  voluntad»54;      tampoco      de  «una   reacción  en  corto  circuito»55,   ya   que en esta la voluntad participa, así sea fugazmente.   

3.1.2. No se  configuró  la  eximente  de  responsabilidad  prevista  en  el  numeral  10 del  artículo  32  del  Código  Penal.  En  la  indagatoria,  el procesado afirmó:  “yo  no  sentí  que me iban a atacar”.       Además,  «previamente había pasado por el  lugar  donde  a la postre fue muerto Gustavo Becerra y pudo constatar que era el  centinela  asignado,  de  modo que si debía retornar lo más lógico y probable  era  que  se  lo  encontrara  de nuevo»56.   E  incluso «el tiempo que  permaneció     alejado    del    lugar    no    fue    considerable»57    y    «la  zona  no  tenía  mayores  problemas de afectación del orden  público»58.  Tampoco  concurrió  un  actuar imprudente por parte de la víctima.   

Así  mismo,  la  explicación  «de  haber  sentido  miedo  no  se  compadece con el desarrollo y el entorno mismo de  consumación  de  los  hechos, como quiera que, se repite, era consciente de que  el  occiso  estaba  en  la  zona  por  donde  retornaba  a  su sitio de descanso  [y]   el   episodio  aconteció    en    una    zona    controlada   por   el   Ejército»59.   

3.1.3.        HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ  era  capaz  de entender la  naturaleza   de  sus  actos  porque  «a   pesar   de   haberse   intentado   demostrar   un  estado  de  inimputabilidad  del  sujeto, la prueba científica  […]    determinó  que   gozaba  plenamente de sus facultades  mentales»60.    Dicho    de    otra  manera,  «nada sugiere  que  el  procesado  no  obrara  libremente  y  bajo  la  comprensión  de que su  comportamiento      se      apartaba     del     orden     jurídico»61.   

3.1.4.  Por  último,  obró  dolosamente.  Si bien es cierto que  «la  no  comprobación  del  móvil no descarta el  dolo»62,    en    este    caso  «se  desveló  la razón que indujera al acusado a  obrar»63:   

Recuérdese  que en el breve diálogo el  sindicado   de  alguna  manera  censuró  la  presencia  de  dos  personas  como  centinelas por donde él pasaba, lo cual significó  que      se      le     respondiera     que     no     fuera     “sapo”,  replicando que subiendo se  miraban  o  arreglaban,  según lo certificó el testigo de excepción Heriberto  Ayala  Rojas,  de  modo  que, descartadas las razones que insinuó el condenado,  esa es la causa que emerge como manantial del insuceso.   

Los apelantes alegan que el contexto del  incidente  no  era  suficiente  para  que  se  disparara  contra alguien a quien  estimaba.  Una  tal  argumentación  no  es sugestiva, porque los hombres suelen  ejecutar  acciones  como  la que dio lugar a este proceso por motivos baladíes.  Tan  cierto  es  esto que el legislador estatuyó como causal de agravación del  homicidio   obrar   por   motivos   fútiles,  es  decir,  de  poca  monta,  sin  trascendencia,  y  si  ello  es  así es porque no son pocas las veces en que se  atenta  contra  la  vida  de  alguien por algo sin importancia, ya que los seres  humanos suelen reaccionar de diversa manera.   

La expresión de que subiendo se miraban  o  arreglaban  quiere  decir  que  algún efecto causó en el sentenciado que el  occiso  lo tildara de sapo, y tan es así que de buenas a primeras le disparó a  corta  distancia  impactándolo  en  una zona vital de su cuerpo, causándole la  muerte,   incurriendo   por   tanto   en   el  delito  de  homicidio64.   

3.2.  Los  errores   de   hecho  aducidos     por    el    demandante.  El abogado, por una parte, formuló  un   falso   juicio   de  identidad  por  cercenamiento  respecto  del  dictamen  medicolegal, en el cual  el  psiquiatra  forense  concluyó  acerca  del  comportamiento de HÉCTOR JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ que tenía capacidad para comprender la naturaleza ilícita de  sus  actos,  así  como para adecuarse conforme a dicha comprensión, sin que el  día   de   los   hechos   presentara   trastorno   mental   alguno.  Según  el  experto:   

1-.  Se  trata de un experticiado, quien  desarrolla una personalidad dentro de parámetros normales.   

2-. Para el momento del hecho  legalmente descrito, contaba con el concurso de sus capacidades  mentales   superiores  y  su  libre  capacidad  de  volición,  con  las  cuales  comprendió  y  se  determinó  de acuerdo con dicha comprensión, sin presentar  trastorno mental ni inmadurez psicológica.   

3-. El examen mental actual se encuentra  dentro  de  parámetros normales, conserva sus capacidades mentales superiores y  su  libre  capacidad  de  volición,  siendo  capaz de comprender, determinarse,  ubicarse  y  subsistir  por  sus  propios  medios65.   

De acuerdo con el recurrente, en criterio  respaldado  por el Ministerio Público, el Tribunal mutiló de la valoración de  este  medio  de  prueba las aserciones del médico forense, en el sentido de que  la   conducta  del  procesado  pudo  obedecer  a  un  acto  reflejo,  o  a un caso fortuito,  en  el  cual  no  se  apreciaba  la  intención   de  causar  daño.  Esta  fue    la    postura,    en   su   parecer,   omitida por el juez de segundo grado:   

Considero de buen proceder que se analice  desde    el   punto   de   vista   clínico   y   se   tenga   en   cuenta   las  condiciones  ambientales respecto del daño causado  que  tuvieron  que  ver  en  cuanto  al  accionar,  en  donde se aprecia más un  mecanismo  conativo-volitivo  reflejo,  es decir, se presenta una situación que  no  fue  pensada  ni  actuada con la intención de causar daño, se dio desde el  punto     de     vista     clínico     forense     como     una    respuesta  condicionada  de  defensa  sin  intención de causar daño, lo cual se contextualiza o se asemeja más a un  caso    fortuito    que    a    una    intención  dirigida66.   

El  contenido  material  de esta postura  nunca   fue  omitido  en  la  parte  motiva  de  la  sentencia   recurrida.   El   Tribunal  aludió  a  este  cuando sostuvo en el fallo que «de  alguna  manera  se  ha  aludido  a  que el acusado pudo haber  obrado     bajo     el     contexto     de     un    acto    reflejo»67   y  que  «un  caso  fortuito […] también           se           ha          insinuado»68.       Simplemente,  no  asimiló el concepto  medicolegal,  en  lo  que  al  caso en particular se  refiere, a un asunto de  falta  del  elemento  volitivo  del  dolo  (como lo  sugirió  la defensa en el escrito de demanda), ni a  un  problema de inimputabilidad por trastorno mental  transitorio  (como  lo  interpretó  el  Fiscal  ad quem en la calificación del  mérito      del      sumario      –cf.        4.1),    sino   a   un   alegato   de  ausencia  de acción en  el   sentido   jurídico   penal  dado   un   caso   fortuito,   por   un   lado,   o  bien   a   uno   de  legítima  defensa  putativa, por el otro.   

En     efecto,     el     cuerpo  colegiado   en   la  decisión  de  segunda  instancia  no  solo tuvo en  cuenta   el   criterio   del   recurrente   según  el    cual   HÉCTOR   JOHAN   ARAQUE   MARTÍNEZ  «obró    en    respuesta    a    un   mecanismo  conativo-volitivo        reflejo»69,  que  fue     en     últimas     el     planteamiento  sustancial    del  psiquiatra  forense,  sino además lo analizó bajo  la    perspectiva    de   presentarse  «con  miras  a  evitar un peligro  proveniente   de  una  posible,  imprevista  e  inminente  agresión  contra  su  humanidad»70.   

En  relación  con  el  primer  aspecto,  sostuvo  el  Tribunal  en  sus  consideraciones  que  «son  los  propios recurrentes quienes se encargan  de   desvirtuar   la  configuración  de  un  acto  reflejo,  pues  […]  el  mismo sentenciado aceptó  que  disparó  voluntariamente  y […] por   ello   no   se   discute  si  hubo  un  acto  accidental  o  no»71.  De  ahí  que descartó «cualquier  posibilidad   de   un  caso  fortuito»72.   

Este  enfoque  jurídico  penal,  que no  coincide  con  el  del  demandante en el  escrito  ni  con  el del Procurador  Delegado  en  su  concepto,  de ninguna manera riñe  con   la   tesis   de   la   Sala,   expuesta   en  sentencias  como CSJ SP, 5 dic. 2007, rad. 26513, y  CSJ   SP,   6  mar.  2013,  rad.  39559,  de  acuerdo  con  la  cual   «el  caso  fortuito  se  refiere  directamente  a  circunstancias en las que desde el  punto  de  vista  dogmático  se  presenta  una  ausencia de acción»73.   

Frente  al  segundo               tema,  la  segunda instancia  descartó  la configuración de una  legítima   defensa  putativa    (como    causal   excluyente   de   la  responsabilidad  prevista  en  el  numeral  10 del artículo 32 de la Ley 599 de  2000)   con   base   en   el   contexto   lógico  dentro  del  cual     se    desarrolló    la    conducta    atribuida,  esto es, en circunstancias como el  encuentro  previo  de HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ con Heriberto Ayala Rojas y  el  centinela  Gustavo  Becerra  Sarmiento,  el  tiempo  transcurrido  entre  la  conversación  sostenida  entre ellos y el disparo con el fusil de dotación, la  poca    peligrosidad    de    la    zona   en   materia   de   orden   público,  etcétera.   

En  este  orden  de  ideas,  el tema del  “mecanismo  conativo-volitivo reflejo”  fue  suficientemente  abordado, y descartado, por la segunda  instancia.  El  yerro, entonces, jamás se configuró.   

En    segundo    lugar,     formuló     el     defensor  otro    falso    juicio    de    identidad    por  mutilación   de  las  manifestaciones   del   testigo   Heriberto   Ayala   Rojas,   en   el   sentido  conforme  al  cual  el  diálogo  sostenido  con  el  procesado  y  la  víctima  (que  para  el Tribunal fue lo que motivó  el  proceder  doloso del primero) se dio en un tono  normal,  de  no  agresión  ni  amenaza.  Este fue el contenido   material   que,   en   criterio   del  demandante,        solo       habría   tenido  en  cuenta  el  ad  quem:   

Estaba  en  el  puesto  de centinela del  soldado  Becerra,  estábamos  hablando  de  la  Navidad cuando bajó el soldado  ARAQUE y nos dijo que qué hacíamos los dos allí,  yo  le  dije  que  yo  no era centinela, yo le dije a Becerra que me iba por que  [sic] no faltaba el que  le  dijera  a mi Cabo que yo estaba allá, yo le dije que yo me venía, él dijo  2     veces     más     que     ‘sapo’  cuando  ARAQUE  pasó  el  portillo. ARAQUE le dijo que subiendo se miraban o se  arreglaban.  Me fui yo para el cambuche y no supe más nada, me acosté y cuando  escuché  un  disparo  salimos  a mirar qué había pasado y hiendo [sic]  de para abajo nos encontramos  a   ARAQUE   que   venía   y   se   quedó  con  León,  y  yo  pasé  a  mirar  qué  tenía o qué le  había  pasado a Becerra y cuando lo vimos así nos pusimos a gritar que habían  matado             a            Becerra74.   

Y   estas   fueron,   en  sentir  del recurrente,  las  aserciones  pretermitidas  o  no valoradas por la segunda  instancia:   

Preguntado.  Indique   al  despacho  al  momento  de  escuchar  que  el  soldado  ARAQUE  les  decía   que   por   qué   estaban   ahí,    ¿qué    tono    notó    en   su   voz?   Contestó.     Estaba     normal.  Preguntado.  Y con las  palabras  que dijo después de haber pasado el portillo, ¿qué estado de ánimo  le  notó?  Contestó.  Común  y  corriente, normal. Preguntado.  Indique  al  despacho  si  usted en algún momento notó en el  soldado  ARAQUE  alguna  intención  de  agredirlo a usted o al soldado Becerra.  Contestó.    No.  Preguntado. Indique al  despacho  si el soldado Becerra le dijo algo al soldado ARAQUE en esos momentos.  Contestó.  No. Preguntado. Indique  al  despacho  si  usted al pararse para irse al cambuche escuchó que el soldado  ARAQUE  y  el  soldado  Becerra tuvieran alguna discusión o pelea. Contestó.   No,   nada.       […]      Preguntado.  Indique  al despacho si  estos  soldados  ARAQUE  y Becerra tenían algún problema de índole personal o  laboral.  Contestó. No,  eran         amigos         y         todo75.   

Dichas        manifestaciones    apoyarían   la  versión  del  acusado  según la cual nunca tuvo la  intención   de   atacar  al  centinela,  en  tanto  que  la  conversación  entre    ellos    fue   trivial,   de   simple  broma.  En  palabras  de  HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ:   

Estaba en la finca La Perica con todo el  pelotón,   estaba   de   ranchero,   preparé   la  comida,  la  serví  a  los  soldados, fui y lavé las ollas y me fui a armar el  cambuche  […], estuve  un  rato  ahí y después me fui a hacer mi necesidad, bajé por donde estaba el  centinela  Becerra  y lo vi con el soldado Ayala, le dije a Ayala que se viniera  para  dentro  porque  lo  pillaba  mi  Cabo  y  lo  atajaba, yo nunca paré para  decirles  eso, seguí caminando y abrí el falso o portillo, lo cerré de nuevo,  escuché  que  Ayala  dijo  que  me  voy, seguí caminando y Becerra dijo que no  fuera  lambón, yo le dije que ahorita nos vemos, ya estaba más abajo, ya iba a  hacer  mi  necesidad, hice mi necesidad, duré como 15 o 10 minutos allá, subí  nuevamente  y ahí detrás del portillo vi un montón y ahí fue donde lo maté,  no  me  di  cuenta  a qué horas cargué el fusil o le disparé, como si algo me  hubiera  impulsado  a  hacerlo,  como si se me hubiera metido algo en el cuerpo,  como  si  estuviera  dormido,  no  sé  qué  me  pasó  a  mí  en ese momento.  Reaccioné  al  rato que escuché el disparo, solté el fusil, abrí el portillo  y  corrí  hacia  donde estaba Becerra, lo toqué de un lado de la cara, le dije  ‘qué    pasó,  hermano’,  me  miré  las  manos  y las tenía sangradas, empecé a gritar  ‘maté     a  Becerra’. Yo solo le  toqué  la  cara,  ahí  fue  cuando llegaron todos, cuando empecé a gritar, me  devolví  y  cogí el fusil y León llegó y me lo quitó, se lo entregué a él  de   una,  ahí  llegó  mi  cabo  Castillo  y  me  llevó  para  allá  dentro.  […]                  Preguntado.  Indique  al  despacho,  cuando  usted  bajó  a  hacer  sus  necesidades  y le dijo que ahora hablamos a  Becerra,      ¿a      qué     se     refería?  Contestó.   A   chanza,   nosotros   siempre  nos  chanceamos  así,  cada… la mayoría de las veces se está uno insultando pero  por  joder,  por  chancear, yo no le dije tratando de decir que ahorita hablamos  de   eso   que   él   me   había   dicho,  simplemente  le  dije  que  ahorita  hablamos76.   

De hecho, la defensa había planteado que  el  contexto  de  la  situación,  analizado en conjunto, no daba para creer que  HÉCTOR  JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ le había disparado al centinela Gustavo Becerra  Sarmiento   por   haberle   dicho   este   último   al   primero   ‘sapo’       o       ‘lambón’.  Lo  anterior,  conforme  a las  declaraciones  que  se referían al comportamiento no agresivo del procesado y a  la    relación   de   amistad   existente   entre  los     sujetos  implicados.               Por       ejemplo,  las  de los soldados Juan de Jesús  Arena  Machuca  («[e]s buen amigo, no es malgeniazo  [sic], no es agresivo,  es   compañerista»77)       y  Román  Andrés  León  Hernández  («[l]a  forma de ser de él es bacana [sic],  es  buena  gente,  de  buen  genio,    no    es   pelión   [sic]»78), así  como   la  del  cabo  Yeihisson  Fernando  Castillo  Montero  («eran  buenos  amigos, cuando recibí el  pelotón  vi  que  eran muy unidos, no se veían problemas de agresión ni malas  palabras»79    y    «[m]uy  serio,  no  contesta para nada, cumplidor de las órdenes,  tranquilo,     no    es    agresivo»80).   

El Tribunal, en cualquier caso, sí tuvo  en  cuenta  tales planteamientos. De hecho, no solo  aludió  de  manera  expresa  al argumento de acuerdo con el cual «el   contexto  del  incidente  no  era  suficiente  para  que  se  disparara     contra     alguien     a     quien     se     estimaba»81,  sino  que  además  lo  especificó  en el sentido de reconocer    que,    para   el   a   quo,   había   sido   «difícil  desentrañar  la motivación que indujo a HÉCTOR JOHAN  a  causar  la  muerte  de su compañero, máxime si se da cuenta de un excelente  trato  entre  ellos»82,       o   que,   para  la  defensa,  la  intención  típica  no  pudo  haberse  originado  con  el  calificativo      de      “sapo”,  «porque  el testigo Heriberto  Ayala  Rojas  sostuvo,  que  no  obstante eso, asumió un comportamiento normal,  para  significar  que no  percibió    alteración    alguna   o   intención   de   agresión»83.   

El  ad quem  rechazó tales posturas  tras  aludir  que «los  hombres  suelen  ejecutar  acciones  como  la  que  dio lugar a este proceso por  motivos  baladíes»84   y  que  «no  son  pocas  las veces en que se atenta la vida de alguien por  algo       sin       importancia»85.  Agregó  que  la  alteración  en  el ánimo debido a la conversación sostenida  entre  el  procesado  y  el  centinela  se demostró por la acción en     últimas     exteriorizada  («algún  efecto  causó  en el sentenciado que el  occiso  lo  tildara  de  sapo,  y  tan  es  así  que  de  buenas  a primeras le  disparó»86). No hubo entonces mutilación.   

Descartada       cualquier   pretermisión  del  contenido  material de los  medios  probatorios, la  Sala    tampoco    encuentra   algún   error   de  sana  crítica    en    las    inferencias   correspondientes.     La    jurisprudencia,    en  principio, ha dicho que  la  prueba  del  móvil  «no constituye un elemento  indispensable   para  la  configuración  típica  de  la  conducta  punible  de  homicidio»87.  Pero   también   ha  señalado  que «las motivaciones tienen importancia  en  cuanto demuestran el  ingrediente          subjetivo»88   o  que  en  determinadas  circunstancias pueden   constituir   «elemento  útil para comprobar la existencia del dolo»89.    Y,   en  este  caso, el Tribunal identificó  el  episodio  de  diálogo  previo al disparo con la  intención       típica,       es       decir,  contempló      la      motivación     como    indicador  de  la  tipicidad  subjetiva. Así,  si  desestimaba  dicho  móvil    en    el   sujeto   agente,     tampoco     podría    derivar   la   concurrencia  de un obrar doloso.   

Sin embargo,  faltan   datos  para  colegir  que  la lectura de los hechos por parte del Tribunal frente al tema del  dolo   fue   contraria   a   la   razón  o  al  orden  jurídico.  Ni  la  buena  conducta anterior del  procesado   ni   la  apariencia       de      un      comportamiento  incompatible    con  reacciones      violentas      a      diálogos  cotidianos eran   motivos   suficientes   para  refutar    una   atribución   fundada    en    la    índole    fútil   del   acto   por   él  ejecutado. Y sobre todo  cuando  todas  las  demás  propuestas  dogmáticas  orientadas  hacia  una  decisión  diferente  a  la  adoptada    (caso    fortuito,    legítima     defensa     putativa,     inimputabilidad)     fueron     a    su   vez   descartadas  por  los  jueces  con  base  en el  material probatorio recaudado.   

El cargo, por  consiguiente, no prospera.   

4.  De  la  vulneración       del       principio      de  congruencia   

4.1.           Remitida  la  actuación  por  competencia  a  la  justicia penal  ordinaria,  y decretada  la  nulidad  por  parte del juzgado de conocimiento,  la   Fiscalía   Tercera   Seccional   de   Socorro  dictó    el    cierre    de    la   investigación90. Luego, el 10 de junio de  2009,  calificó  el  mérito  del  sumario  decretando  la  preclusión  de  la  investigación    a    favor    del    procesado91.   

De  acuerdo  con el calificador, HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ  habría  incurrido  en la circunstancia de ausencia de  responsabilidad  penal consistente en la legítima defensa putativa. En palabras  de la Fiscalía:   

[N]os  remontamos  al  momento  en  que  HÉCTOR   JOHAN  regresa  de  realizar  su  necesidad  fisiológica.   No   advierte  la  presencia  de  Gustavo,  sino  que  percibe  “un bulto” o sombra  que  lo  hace  en fracción de segundos cargar su fusil y disparar, pues ningún  santo  y  seña  le  fue lanzado por el centinela como para advertir  que  tal  sombra  correspondía  a  la figura que proyectaba la  víctima Gustavo Becerra.   

Los soldados que salen a zona rural viven  en  permanente  y  constante  alerta  frente  al accionar del enemigo. Cualquier  movimiento  extraño  deviene para ellos en un potencial peligro; de ahí que se  realicen  turnos  o  guardias  entre  ellos para vigilar y a su vez alertar a la  tropa sobre presencias extrañas o que pongan en peligro al grupo.   

[…]  Todo  ello  permite inferir en el actuar de HÉCTOR JOHAN ARAQUE un error acerca de la  existencia  del  acto  de  ofensa  o  peligro  y,  llevado  por  el  instinto de  conservación  que  emanaba  de  tal acto, cometió el delito. Existe, pues, una  falsa  representación  de  la realidad objetiva en que actuó el sujeto agente,  error  en  que  bien  hubiese  podido  incurrir  cualquiera que estuviese en una  situación  similar  a  la  suya. La reacción del procesado se explica entonces  como  un  acto  de  defensa putativa por el peligro que se ideó erróneamente y  por  ello la eximente de responsabilidad consagrada en el art. 32-10,  en  cuanto que obró con error invencible de que concurren los  presupuestos  objetivos de una causal que excluya la responsabilidad92.   

Apelada   dicha   resolución  por  la  apoderada  de  la  parte  civil,  la  Fiscalía Delegada ante el Tribunal, el 17  de  junio  de  2010,  la  revocó  para en lugar de  ello         proferir         «resolución   de  acusación  contra  HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ,  como  sujeto  inimputable,  por  la conducta  homicida  que  cometió  en  perjuicio  de Gustavo Becerra Sarmiento»93.   

Según el ad quem, el acusado obró bajo  el     influjo    de    un    trastorno    mental  transitorio     con    base    patológica    no  precisada:   

Como  puede  verse,  para  el  perito,  “se presenta una situación que no fue pensada ni  actuada  con  la  intención  de causar daño”, lo  que  resulta  compatible con las circunstancias que  se    evidencian    en    el   expediente   según   las   cuales   (1)  el  procesado no tenía ningún  motivo,  por  leve  que  fuera,  para  disparar  contra su compañero y amigo; y  (2) en ningún momento  pasó  por  su  mente  que fuera a ser atacado. De manera que hasta cierto punto  resulta   inexplicable  el  comportamiento  del  actor;  de  una  parte,  porque  aparentemente  gozaba  de sus plenas facultades mentales y de su libre capacidad  de  volición  para  comprender y determinarse; y de otro lado, porque no se vio  abocado  a  ninguna  situación  externa o interna ni había antecedentes que lo  impelieran  a  disparar.  Es decir, no es normal que en las condiciones anotadas  una persona produzca el resultado que produjo.   

[…] En este  orden     de     ideas,    la    “respuesta  condicionada  de  defensa  sin  intención  de  causar daño”, que es como el  psiquiatra  califica  la  conducta  del  procesado,  aparejada  al hecho de que este no es consciente de la forma como se desarrolló  el  proceso  y de que ningún motivo tenía para ejecutar el homicidio, a juicio  de  este  despacho se explica en la medida en que ARAQUE pudo haber actuado bajo  el  influjo de un trastorno mental transitorio de la conciencia, perturbado, con  impulsión    homicida    que    le    surgió    de    manera   “súbita”,   ya  que  su  versión  encaja  perfectamente  en la descripción que hace el autor citado acerca de las  impulsiones como modalidad de perturbación de las percepciones.   

En conclusión, visto que no es valedera  la  tesis  de  que  el  procesado cometió una conducta típica, antijurídica y  culpable,  bien  sea  como  homicidio  doloso  o culposo, ni tampoco aquella que  señala  que  su  proceder  se  enmarca  dentro  de  la  causal  de  ausencia de  responsabilidad  consagrada en el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal,  porque  habría  actuado  en  error  invencible  sobre  la antijuridicidad de su  accionar,  para  el suscrito Fiscal, la explicación de lo sucedido no puede ser  otra  que  un  trastorno  mental  de difícil ubicación en la patología mental  nubló  la  conciencia  del  actor,  lo  que  lo  hace  un  sujeto  inimputable,  responsable  en  esa  condición  del delito que se le atribuye. Por lo tanto la  providencia     recurrida     se     revocará94.   

Ejecutoriada  esta  acusación  el 25 de  junio              de             201095, el Juzgado Tercero Penal  del   Circuito   de   Socorro   adelantó   la  audiencia  preparatoria  el  1º  de septiembre de 201096.       En       ella  decretó    las    pruebas    pedidas  por  la  parte civil en el término  de  traslado,  entre  otras,  una nueva valoración  psiquiátrica    al    procesado   «con   el   fin   de   establecer   si   para  el  4  [sic]  de  diciembre  de  2004  este  padecía  alguna  patología  o alteración orgánica que haya podido alterar su  conciencia,  en  especial  de  las  aludidas  por  la Fiscalía Delegada ante el  Tribunal»97.  También pidió ampliar  el  dictamen  ya  obrante  en  el  expediente  en  el  sentido  de  precisar  si  «los    elementos  externos   ambientales  o  derivados  de  una  enfermedad  física,  corporal  o  neurológica   nublaron,  disminuyeron  o  alteraron  la  conciencia»98.   

En  cuanto  a  lo  primero, el Instituto  Nacional  de  Medicina  Legal,  en  informe de 7 de  diciembre  de  2010,  no  pudo llegar a conclusión  alguna acerca de lo solicitado. En palabras de la perito:   

Aunque  según  examen físico actual se  encuentra  dentro de límites normales y no presenta  manifestaciones  clínicas  de  enfermedad  alguna, no es posible determinar con  este  solo  examen  la  presencia de alteraciones orgánicas que hubieran podido  alterar  su  conciencia y su estudio no hace parte de la pericia medicolegal del  servicio  de  clínica  forense. Su estudio debe ser realizado por especialistas  médico  asistenciales  en las áreas de neurología o medicina interna para que  confirmen  o  descarten  la  presencia  de síndrome mental orgánico incluyendo  enfermedades parasitarias.   

En conclusión, con la documentación por  usted  aportada, con un examen físico actual del señor ARAQUE MARTÍNEZ dentro  de  límites  normales,  y  sin registros adecuados de historia clínica para la  fecha  de  los  hechos  (diciembre  de  2004) que incluyan exámenes clínicos o  paraclínicos  que evidencien enfermedades orgánicas o parasitarias que afecten  la  capacidad  de comprensión y autodeterminación, no es posible determinar de  manera  retrospectiva  la  presencia  de  la misma99.   

Y, respecto a  lo  segundo,  el  forense  encargado  de aclarar el primer dictamen sostuvo  el  22  de  septiembre  de  2010 que «[s]i   bien   existieron   “elementos  externos  ambientales  o  derivados  de  una  enfermedad  física,  corporal  o  neurológica”, estos no  alteraron  de  manera  significativa  sus  capacidades mentales superiores ni su  libre    capacidad   de   volición,   es   decir,  estaba  en  capacidad de comprender y se determinó  de  acuerdo con dicha comprensión sin presentar trastorno mental transitorio ni  inmadurez         psicológica»100:   

Es  cierto,  el experticado [sic]    presentó   síntomas   de  enfermedad  mental, pero estos fueron posteriores al  caso  que  nos  ocupa;  por lo anterior, y a la luz de las ciencias forenses, se  conceptúa   que  para  el  momento  del  actuar  del  caso  que  nos  ocupa  el  experticiado  contó con la plenitud de sus capacidades mentales superiores y de  su  libre  capacidad  de  volición, sin presentar trastorno mental ni inmadurez  psicológica,  a  tal  punto  que  trata  de  explicar  y de manera insustancial  justificar  su  actuar  sin  respaldo  científico101.   

La audiencia pública se llevó a cabo el  4        de        mayo        de       2011102.   La   juez  declaró  cerrada  la  etapa  probatoria  del  juicio  y  corrió  traslado  a los sujetos  procesales   para   que  presentaran  sus  alegatos  de  conclusión103.  No  hizo  manifestación  alguna  acerca de  la  necesidad  de  variar  la  calificación  jurídica.  El Fiscal tampoco  lo hizo. En cambio, aseguró que se  apartaba  de  la postura de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal para insistir  en  la suya propia: exonerar de toda responsabilidad penal al procesado debido a  que    actuó    en    legítima    defensa    putativa.    De   acuerdo   con   el   alegato  del  ente  acusador:   

Se tiene conocimiento procesal de que el  vocatorio  a  juicio en esta causa se suscitó en la  Fiscalía  Tercera  Delegada  ante el Tribunal Superior de San Gil, toda vez que  revocó   la   providencia   del   fiscal   de   primera   instancia  y  en  su  lugar  profirió  resolución  de  acusación contra  HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ  como  “sujeto  inimputable  por la conducta  homicida  que  cometió  en  perjuicio de Gustavo Becerra Sarmiento”. En forma  respetuosa,  este  modesto  Fiscal  se aparta de las consideraciones fácticas y  jurídicas   de   la   segunda   instancia   […].  Y  sea  del  caso  exponer  acá  que  […]   la   Fiscalía  de  primera  instancia  va  a seguir sosteniendo su tesis de que el acá procesado actuó sin  culpabilidad  [sic]  de  acuerdo  con lo previsto en el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal que  se   refiere   a   las   causales  de  ausencia  de  responsabilidad       […].      Entonces,  con  fundamento  en las anteriores manifestaciones, en  forma  respetuosa me aparto de la argumentación del Fiscal de segunda instancia  como    lo    expresé    al    inicio   de   la   investigación   [sic]  y le solicito a la distinguida  juez  que  se  absuelva a HÉCTOR JOHAN ARAQUE con base en la tesis expuesta por  este       modesto       Fiscal.      Gracias104.   

El representante del Ministerio Público,  por   su   parte,   solicitó  la  aplicación  del  principio    de    duda    a   favor   del   reo105.      El       apoderado  de  la  parte  civil, condena  «por  el  tipo penal en la  modalidad       de       culposo»106. Y el  defensor,       absolver      al      acusado107.   

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de  Socorro,  en fallo de 2 de junio de 2011, reconoció  que  la Fiscalía Delegada ante el Tribunal «dictó  resolución  acusatoria  contra  ARAQUE MARTÍNEZ como sujeto inimputable por la  conducta   delictiva  de  homicidio  en  Gustavo  Becerra  Sarmiento»108.    Y   lo  condenó como autor responsable de  dicho  delito  a  la  sanción principal de dieciocho (18) años de prisión. No  hizo   mención  alguna  acerca  de  la congruencia.   

El  Tribunal,  en  el  fallo  impugnado,  confirmó  la  decisión  de  primera  instancia  en  aquellos  temas que fueron  materia  de apelación.  Y,   a   pesar   de   reseñar  que  el  procesado  fue  acusado  «por  el delito de homicidio en calidad de inimputable»109       pero      no  obstante  condenado «a  la  pena  de 18 años de prisión como autor del delito de homicidio»110,  tampoco  aludió  al  problema de la consonancia entre acusación y sentencia.   

4.2.   En este asunto, el desconocimiento  por   parte  de  las  instancias  del  principio  de  congruencia  es  más  que  evidente.   

En  la Ley 600 de 2000, la regla general  en  materia  de  la  consonancia predicable entre acusación y fallo consiste en  que  el  núcleo  central  de  los  hechos  atribuidos  en  la  acusación  o su  equivalente  debe  conservarse  intangible  (aspecto  fáctico),  a  la  vez  que es posible condenar por  cualquier   modo  atenuado  o  delito  no  previsto  inicialmente,   siempre  y  cuando  no   implique  agravar  la  situación  del  procesado (aspecto  jurídico).  Pero  si  durante  el  juicio surge la  necesidad    de    adoptar   una   decisión   que  supere tales límites, el juez podrá hacerlo en la  medida   en   que  (i)  no  altere  su competencia por la de un funcionario  de     superior     jerarquía    u    otra    especialidad    y    (ii)  haya  observado el trámite de  la   variación   de  la  calificación  jurídica  contemplada  en  el  artículo  404 del estatuto procesal.   

Ni  el elemento fáctico ni el jurídico  fueron  observados  en el presente caso. Por un lado, la imputación proveniente  de    la    Fiscalía    Delegada    ante    el    Tribunal    incluía,    como  circunstancia  de hecho  primordial, la de haber  disparado       HÉCTOR       JOHAN      ARAQUE      MARTÍNEZ      su  fusil  de  dotación  contra  el  centinela   Gustavo  Becerra  Sarmiento  «bajo  el  influjo   de   un  trastorno  transitorio  de  la  conciencia,  perturbado,  con  impulsión   homicida   que   le  surgió  de  manera  “súbita”»111.   

Los jueces se  apartaron   de   esta  postura  tras  concluir,  en  detrimento   de   los   intereses   del   procesado,   que  este  «gozaba  plenamente  de  sus  facultades  mentales,  es  decir, se  encontraba  en  condiciones  de  discernir  acerca  de lo que hacía»112,      como       lo      adujo      el  Tribunal.  Declararon  otro     estado     mental     en    el         agente.   

Por    otra    parte,    el    ente  acusador  acusó  al  procesado  por  el  delito de  homicidio a    título    de    «sujeto   inimputable»113.    Se    trata    de  una        categoría        jurídica,  prevista  en  el  artículo  33  de  la  Ley 599 de  2000,  que  incide  en  las consecuencias  punitivas     de     la    conducta,   pues  a  quien  haya  actuado  en  calidad  de tal no se le  podrán    imponer  penas,  sino  tan  solo  medidas    de    seguridad,   y   eso      cuando      el      trastorno      mental      fuese     permanente     o    transitorio     con     base     patológica     que     no    hubiere    desaparecido  antes  de  dictarse la  sentencia  (artículos  70, 71 y 75  del Código Penal).   

Teniendo   en   cuenta  la  prueba  que  al  respecto sobrevino  durante  el  juicio,  la  única manera  con  que  el  juez  o  los sujetos  procesales       interesados      podían   apartarse  de  la  atribución  de inimputabilidad  por     trastorno    mental    transitorio    que  obraba  en  el  pliego  acusatorio,  sin desconocer por ello la consonancia  exigida,          era          acudir         al   (o   suscitar   el)  mecanismo  de  la variación de la  calificación jurídica.   

Para ello, el artículo 404 de la Ley 600  de  2000  establece  que  el fiscal está facultado  para  variar la calificación, una vez concluida la  práctica  de  pruebas,  durante  su  intervención  en  la  audiencia  pública  (numeral  1).  Así  mismo,  si  es  el  juez  el  que  advierte la necesidad de  variarla,  se  lo  hará saber al fiscal en la diligencia, sin que ello implique  valoración  alguna  acerca  de la responsabilidad, caso en el cual el organismo  acusador  podrá  aceptar dicha postura u oponerse a ella (numeral 2).   

El Fiscal, en  este   asunto,  no  consideró  la  posibilidad  de  modificar   la  calificación  jurídica  que  como  inimputable  obraba  en  la  acusación  proferida  por  la Delegada ante el Tribunal, pues en su criterio no  había  que  condenar  a  título  alguno  al  procesado,  sino  absolverlo  por  legítima  defensa  putativa.  La  juez, que en el fallo declaró la  responsabilidad penal en calidad de  imputable,    nada    comunicó    en    audiencia  pública   acerca   de   la  necesidad  de  variar  la calificación en tal  sentido.  Y  la parte civil, que pidió condena como  autor  responsable de un delito imprudente, también  guardó silencio al respecto.   

Dicho  sea  de  paso,  ya  no es posible  invalidar  el  proceso a fin de corregir  la  pretermisión,  por  parte del  juez  y  del  fiscal,  relativa  al  no  adelantamiento  de  la variación de la  calificación  jurídica.  A  este  respecto,  la  Sala,  en decisiones como CSJ  SP,  20 mar. 2003, rad.  19960,  y  CSJ  SP,  17  oct.  2007,  rad. 20026, ha  señalado  que ello desconocería los principios de  preclusión   de   los   actos   procesales   e  imparcialidad  del  funcionario  judicial:   

[E]l   juez   antepuso   su   propia  discrecionalidad  sobre  la  estructura  misma  del enjuiciamiento, que, como es  bien  sabido, constituye una preciosa garantía para  el  procesado,  puesto  que  ella  implica  seguridad y certeza sobre las reglas  aplicables,  de  tal  manera  que  en  su  curso  no  puede  haber  sorpresas ni  estratagemas   o   insidias,  menos  aun  cuando  de  ellas se desprenda el  desconocimiento  del  equilibrio  indispensable  para el contradictorio, como en  este  caso  sucedió,  puesto  que cumplida ya la audiencia pública    bajo   los   auspicios   de   la   nueva   ley   [Ley  600  de  2000],  con todas las  facultades  y  oportunidades  para  efectuar  variaciones  en  la  calificación  jurídica  o  en  las  formas de participación, superada la etapa que permitía  concentrar  la controversia sobre todos los aspectos debatibles y refutables, el  juez  la  invalidó para retrotraer el proceso de nuevo a la audiencia pública,  para  introducir  los cambios que por equivocación o descuido no se realizaron,  cuando  pudieron  y  debieron  producirse.  Quebrantó  así  la  estructura del  enjuiciamiento,  incurriendo,  además,  en  un  desconocimiento  a  la  lealtad  procesal,   que   como   principio   rector  del  proceso  lo  obliga  sin  duda  alguna.   

El  juez, en  virtud  de  la  imparcialidad  a  que  está  obligado,  no  puede anteponer, so  pretexto  de  un  interés público o institucional, uno de carácter particular  que  revele  su  celo  por la acusación, por consiguiente, no puede ostentar su  poder  ejercitando  simultáneamente  funciones  judiciales  y acusatorias, como  seguramente     se     lo     permitiría    un    régimen    predominantemente  inquisitivo114.   

Como  las  instancias  no  observaron la  imputación   que  obraba  en  la  resolución  de  acusación  ni  variaron  la  calificación  jurídica  de  la conducta en el momento oportuno, violentaron la  congruencia.   Ello   le  ocasionó  un  perjuicio  concreto   a   HÉCTOR   JOHAN  ARAQUE  MARTÍNEZ,  pues   la   acusación  reconocía  el  estado  de  inimputabilidad  por un  «un  trastorno mental de difícil ubicación en la  patología  mental»115  del  sujeto activo, es  decir,  por un trastorno  mental    transitorio    con   base   patológica  que   la   Fiscalía   ad  quem  nunca      concretó.     Al  respecto,  el  inciso  1º  del artículo 75 de la Ley 599 de  2000     contempla     que     cuando    la    inimputabilidad    «proviene  exclusivamente de trastorno mental transitorio sin base  patológica,    no    habrá    lugar   a   la   imposición   de   medidas   de  seguridad».  Y el inciso 2º señala que idéntica  consecuencia   procederá   «en   el  evento  del  trastorno  mental transitorio con base patológica cuando esta desaparezca antes  de   proferirse   la   sentencia».  Como  en  este  caso  no se precisó la  base   patológica  que  había  ocasionado  el  trastorno  mental  en  HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ ni  tampoco   se   estableció   su   desaparición  o  permanencia   para   la   época   de   los   fallos   de  instancia,  no  era  posible imponerle,  en  razón  del  principio  de  duda  a  favor  del  reo,   pena   o   medida   de   seguridad  alguna.  El  Tribunal, sin embargo, lo condenó a trece (13)  años  y  cuatro (4) meses de prisión e inhabilidad  para   el   ejercicio   de  derechos  y  funciones  públicas.     El     agravio    entonces es incuestionable.   

El  reproche,     por     consiguiente,        está        llamado        a       prosperar.   

4.3.  La  consecuencia  jurídica  de  este error (violación del principio de congruencia  entre  acusación  y  fallo)  no puede ser, en todo  caso,   la   anulación   que  a  partir  de  un  momento  jamás  definido  solicitó el demandante en  su  escrito  con fundamento en la causal tercera de  casación.     Por     una     parte,  esta  clase  de vicio   debía  ser  invocado  al  amparo de la causal segunda del artículo 207 de la Ley 600  de  2000 («[c]uando la  sentencia  no  esté  en consonancia con los cargos formulados en la resolución  de   acusación»),  a  menos  que  el  recurrente  estableciera  que  se  trataba  de un error de trámite sancionable con nulidad,  evento  que no probó el abogado en este asunto ni la Sala advierte.  Por  otra parte, la jurisprudencia  de  esta  Corporación  ha  reiterado  que,  cuando  se  viola  el  principio de  congruencia,  lo procedente no es declarar la invalidez sino ajustar en el fallo  la  calificación  jurídica  a  la  contemplada  en  la  acusación116. De ahí que sea procedente aplicar  el  numeral  1  del artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo  con   el   cual,   si   la   Corte   acepta   como  probada  la  causal  segunda,  casará la sentencia  dictando           su           remplazo117.   

Procederá  entonces  la Sala a efectuar  los respectivos ajustes.   

El  fallo de segunda instancia confirmó  la     sentencia     de     primera,  con  la  única  modificación de  reducir la pena privativa de la libertad, así como  la         accesoria         de         ley118.  En  la  decisión  de  primer  grado,  a  su  vez, se había declarado a HÉCTOR JOHAN ARAQUE MARTÍNEZ  «sujeto  responsable  del  delito de homicidio  en    Gustavo    Becerra    Sarmiento»  (numeral primero del resuelve) y fue condenado a las penas de  prisión  (numeral  primero)  e inhabilidad (numeral segundo), así como al pago  de  perjuicios  morales  por  concepto  de  indemnización  (numerales  cuarto y  quinto).  También  se le negó cualquier mecanismo sustitutivo de ejecución de  la   sanción   privativa   de   la   libertad   (numeral   tercero)119.   

En   aras   de   asegurar  la sujeción a la consonancia entre  acusación  y  fallo,  la Sala casará la sentencia  impugnada en el sentido  de  declarar a HÉCTOR  JOHAN    ARAQUE    MARTÍNEZ   autor   penalmente  responsable,  en  calidad de inimputable, de la conducta punible de homicidio  prevista  en el artículo  103  de  la  Ley  599 de 2000, actual Código Penal.  A  su vez, revocará  las  penas  principal  y  accesoria  impuestas  en  su  contra,  para  en  vez de ello no  afectarlo  con sanción  ni   medida   de   seguridad   alguna.   

Se dispondrá  que   por  medio  de  la  primera  instancia  se  efectúen  las  anotaciones  y  cancelaciones   que  haya  lugar  a  raíz  de  las  decisiones  adoptadas,  en particular, las  relacionadas  con  la garantías  del   acusado,   persona   a  la  cual   se   le  concedió  la  libertad  provisional        por        vencimiento        de        términos.   

Por otra parte, se mantendrá la condena  por  concepto  de daños derivados de la ejecución de la conducta punible, toda  vez  que  el  artículo 96 de la Ley 600 de 2000 no excluye de la obligación de  reparar  a quienes se les atribuya el perjuicio civil a título de inimputables,  tal  como  lo  ha  contemplado la Sala en fallos como CSJ SP, 18 mar. 2015, rad.  33837.   

Por último,  se  precisará  que  el  fallo  de segunda instancia  seguirá  incólume  en  aquellos  aspectos  que no  fueron objeto de modificación.   

V.  DECISIÓN   

En   mérito   de   lo   expuesto,  la  CORTE     SUPREMA     DE    JUSTICIA,      SALA     DE     CASACIÓN  PENAL,  administrando  justicia  en  nombre  de  la  República y por autoridad de la ley,   

RESUELVE  

Primero.        Casar  la  sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal  Superior  del Distrito Judicial de San Gil en razón  del  segundo  reproche  propuesto por el demandante.   

Segundo. Como  consecuencia  de  lo  anterior,  declarar a HÉCTOR  JOHAN  ARAQUE MARTÍNEZ autor responsable, en calidad de sujeto inimputable, del  delito de homicidio.   

Tercero.        Igualmente,  declarar que no hay lugar a imponer pena o medida de  seguridad  alguna  al  procesado, en atención de la  atribución  de inimputabilidad por trastorno mental  transitorio  con  base  patológica      no      determinada contenida en la resolución acusatoria.   

Cuarto.  Disponer  que  por medio de la primera instancia se  realicen  las  anotaciones y cancelaciones que haya lugar a raíz de la presente  decisión.   

Quinto.  Precisar  que el fallo  del  Tribunal  se mantendrá incólume en los demás  aspectos que no fueron materia de modificación.   

Contra  esta  providencia,  no  procede  recurso alguno.   

Notifíquese y cúmplase  

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA  

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

FERNANDO      ALBERTO      CASTRO  CABALLERO   

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA  

EYDER PATIÑO CABRERA  

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR  

Impedido  

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria    

1    Folio    116    del    cuaderno    III    de   la   actuación  principal.   

2 Folio 154 ibídem.   

3  Ibídem.   

4  Ibídem.   

5  Folio 155 ibídem.   

6 Folio 29 del cuaderno del Tribunal.   

7 Ibídem.   

8 Folio 94 del cuaderno de la Corte.   

9  Ibídem.   

10 Folio 100 ibídem.   

11  Folio 101 ibídem.   

12  Folio 103 ibídem.   

13 Folio 193 del cuaderno de la Corte.   

14  Folio 196 ibídem.   

15 Folio 202 ibídem.   

16  Folio 207 ibídem.   

17  Folio 208 ibídem.   

18  Ibídem.   

19 Folio 209 ibídem.   

20 Folio 5 del cuaderno I de anexos.   

21  Cf. folios 7-14 ibídem, entre otros.   

22  Folios 234-235 ibídem.   

23  Folios 18-20 ibídem.   

24  Folios 40-46 ibídem.   

25  Folios 278-284 ibídem.   

26  Folios 18-19 del cuaderno II de anexos.   

27  Folio 41 ibídem.   

28  Folio 43 ibídem.   

29 Folios 65-89 ibídem.   

30  Folios 135-146 ibídem.   

31  Folios 276-287 ibídem.   

32  Folios 26-35 del cuaderno III de anexos.   

33  Folio 32 ibídem.   

34  Ibídem.   

35  Folios 36-49 ibídem.   

36 Folio 47 ibídem.   

37  Folios 46-47 ibídem.   

38  Folio 49 ibídem.   

39  Folios 169-173 ibídem.   

40  Folio 170 ibídem.   

41  Folio 171 ibídem.   

42  Artículo  221 [modificado por el Acto Legislativo 02 de 1995]-.  De  los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo,  y  en  relación  con  el  mismo  servicio,  conocerán  las  Cortes Marciales o  Tribunales  Militares,  con  arreglo  a  las  prescripciones  del  Código Penal  Militar.  Tales  Cortes  o  Tribunales  estarán  integradas  por miembros de la  Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.   

43  Cf.,  entre  muchas  otras,  CSJ  SP,  11 abr. 2007, rad. 25630, CSJ SP, 27 oct.  2008,  rad.  30641,  CSJ  SP, 1 nov. 2007, rad. 26077, CSJ SP, 18 ag. 2010, rad.  29934, y CSJ SP, 14 oct. 2015, rad. 37748.   

44  Los  hechos  de  ese  caso fueron los siguientes: «a  las  10:30  a.m. del 3 de junio de 2003, varios soldados que se  encontraban  temporalmente  en  Villanueva (Santander) se evadieron del sitio de  concentración  para  ingerir  cerveza y escuchar música en una tienda cercana,  mas  al  percatarse  los  comandantes  de  su  irregular alejamiento dispusieron  ubicarlos,  lográndose  este cometido aproximadamente a la 1:30 p.m., hora para  la  cual  [el procesado],  quien  era  uno  de  los  ausentes,  ya  había  regresado  con el propósito de  acostarse.  /  Sin  embargo,  al  ordenar  un  cabo  que  formaran, [el  procesado]  se  presentó  con su  armamento  y,  luego de admitir que había tomado cerveza, el suboficial le dijo  que  pasara  a  la  fila.  /  Una  vez  formados,  el  Comandante  del Pelotón,  Subteniente    […],  dispuso  que todos le soplaran en la cara para reconocer los bebedores y, cuando  apenas  faltaban  pocos  turnos  para  examinar  [al  procesado],  este abandonó la fila, le dijo que iba  a  darle  muerte  y  disparó su fusil en ráfaga hasta derribarlo, pero como el  soldado  ***  quiso  proteger  de  alguna  forma  [al  Subteniente]   también  recibió  varios  impactos  mortales».   

45  CSJ SP, 11 abr. 2007, rad. 25630.   

46  CSJ SP, 11 abr. 2007, rad. 25630.   

47  CSJ AP, 21 ene. 2003, rad. 20316.   

48  Folio 171 del cuaderno III de los anexos.   

49  CSJ SP, 17 ag. 2006, rad. 22135.   

50  CSJ SP, 6 may. 2001, rad. 13004.   

51  CSJ SP, 11 abr. 2007, rad. 25630.   

52  Folio 9 del cuaderno de segunda instancia.   

53  Folio 20 ibídem.   

54  Folio 21 ibídem.   

55  Ibídem.   

56  Folio 24 ibídem.   

57  Ibídem.   

58  Ibídem.   

59  Folio 27 ibídem.   

60  Folio 28 ibídem.   

61  Ibídem.   

62  Ibídem.   

63  Folio 29 ibídem.   

64  Folios 29-30 ibídem.   

65  Folios 189-190 del cuaderno I de anexos.   

66  Folio 189 ibídem..   

67  Folio 19 del cuaderno de segunda instancia.   

68  Folio 21 ibídem.   

69  Folio 15 ibídem.   

70  Ibídem.   

71  Folio 20 ibídem.   

72  Folio 21 ibídem.   

73  CSJ  SP,  5 dic. 2007, rad.  26513: «Cuando se  hace  alusión  a un caso fortuito, lo que se quiere expresar en términos de la  teoría  de  la  imputación  objetiva es que la lesión o puesta en peligro del  bien  jurídico  no  se puede determinar en el ámbito de competencia de persona  alguna,  entendida ésta como la portadora de un rol socialmente comprensible, o  bien  la  imposibilidad  de  establecer la relación entre el sujeto activo y el  resultado  típico  para  que  se le pueda atribuir al primero como ‘obra       suya’  lo  segundo.  Es decir, el caso  fortuito  se  refiere directamente a circunstancias en las que desde el punto de  vista    dogmático    se   presenta   una   ausencia   de   acción».   

74  Folio 13 del cuaderno I de anexos.   

75  Ibídem.   

76  Folios 18-19 ibídem.   

77  Folio 10 ibídem.   

78  Folio 11 ibídem.   

79  Folio 15 ibídem.   

80  Ibídem.   

81  Folio 29 del cuaderno de segunda instancia.   

82  Folios 11-12 ibídem.   

83  Folio 16 ibídem.   

84  Folio 29 ibídem.   

85  Ibídem.   

86  Ibídem.   

87  CSJ  AP,  30  jun.  2010, rad. 33658. En el mismo sentido, CSJ SP, 20 oct. 2005,  rad. 19646, y CSJ SP, 4 abr. 2002, rad. 11829.   

88  CSJ SP, 20 oct. 2005, rad. 19646.   

89  CSJ SP, 4 abr. 2002, rad. 11829.   

90  Folio 176 del cuaderno III de anexos.   

91  Folios 101-119 ibídem.   

92  Folio 116 ibídem.   

93  Folio 154 ibídem.   

94  Folios 152 y 154 ibídem.   

95  Folio 155 ibídem.   

96  Folios 176-178 ibídem.   

97  Folio 177 ibídem.   

98  Ibídem.   

99  Folio 182 ibídem.   

100  Folios 184-185 ibídem.   

101  Folio 185 ibídem.   

102  Folios 272-289 ibídem.   

103  Folio 272 ibídem.   

104  Folios 272, 273 y 278 ibídem.   

105  Folios 280-281 ibídem.   

106  Folio 288 ibídem.   

107  Folios 253-271 ibídem.   

108  Folio 3 del cuaderno IV de anexos.   

109  Folio 6 del cuaderno de segunda instancia.   

110  Folio 4 ibídem.   

111  Folio 154 del cuaderno III de anexos.   

112  Folio 28 del cuaderno de segunda instancia.   

113  Folio 154 del cuaderno III de anexos.   

114  CSJ SP, 20 mar. 2003, rad. 19960.   

115  Folio 154 del cuaderno III de anexos.   

116  Cf.,  al   respecto,  CSJ  SP,  17  oct.  2007, rad. 20026,  y  CSJ SP, 5 dic. 2007, rad. 26513, entre otras.   

117    Artículo    217-.    Decisión.  Cuando  la  Corte aceptare como demostrada alguna de  las  causales  propuestas, procederá así: / 1-. Si la causal aceptada fuere la  primera,  la  segunda  o  la  de  nulidad  cuando  esta afecte exclusivamente la  sentencia    demandada,    casará   el   fallo   y   dictará   el   que   deba  remplazarlo.   

118  Folio 31 del cuaderno del Tribunal.   

119  Folio 27 del cuaderno IV de los anexos.     

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