AP2140-2015(45753)

2015

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

Magistrado Ponente  

AP2140-2015  

Radicación N° 45753  

Aprobado acta No. 148.  

Bogotá,  D.C.,  veintinueve (29) de abril de  dos mil quince (2015).   

VISTOS  

Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad  de   la   demanda   de   casación   presentada  por  el defensor de     la  acusada   NELLY  PALACIO  MONSALVE,  en  contra  de  la  sentencia  de  segunda  instancia  proferida  por  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior del Distrito  Judicial    de    Armenia    (Quindío),  el  30  de  enero    de   2015,  mediante  la cual revocó el  fallo     absolutorio  emitido     por     el     Juzgado    Primero           Penal   del  Circuito    con   funciones   de   conocimiento   de  la   misma   ciudad,  el  31   de   julio  de 2014,  para      en      su      lugar      condenar  a     la  mencionada  procesada,     como  autora       responsable      de              la  conducta   punible   de  omisión   del   agente  retenedor    o    recaudador,    a   las            penas          principales         de        48  meses    de  prisión  y  multa    por    el    valor   de   $6’798.000.oo,  y  a  la  sanción  accesoria  de inhabilitación para el  ejercicio  de  derechos  y  funciones públicas por el  mismo  término.   

HECHOS  

Ocurridos   en   la   ciudad  de  Armenia  (Quindío),       en       el      proveído         impugnado      se     consignan  de la siguiente manera:   

“Mediante  denuncia     penal  interpuesta  por  Luz  Esperanza  Buitrago  Gallego,  Jefe  del Grupo Interno de  Trabajo  de Gestión Jurídica de la DIAN, se dio a conocer que la señora NELLY  PALACIO  MONSALVE  no  cumplió  con  la  obligación  de  consignar  las  sumas  recaudadas  por  concepto  de  IVA del periodo 6 del  año  2007  y  los  periodos  1  y 2 del 2008, dinero que ascendía a la suma de  $3’399.000.   Dichos  valores  se  conocieron  por  declaraciones  presentadas sin pago por la señora  PALACIO   MONSALVE   el   14   de   enero,   25   de  marzo  y  21  de  mayo  de  2008”.   

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE  

En  audiencia  preliminar llevada a cabo  el  11  de  agosto  de  2010    ante    el    Juzgado   Primero          Promiscuo  Municipal    con   función   de   control   de   garantías   de   Circasia  (Quindío),             se   le  formuló             imputación   a  NELLY     PALACIO     MONSALVE     por  el delito  de  omisión  del agente  retenedor  o  recaudador, tipificado en el artículo  402 del Código Penal.   

Como          la        procesada    no    se    allanó    a   dicho  cargo,    la    Fiscalía    presentó    escrito  acusatorio   el   8  de  septiembre  del  mismo  año,              ratificándolo.   

La  etapa de la  causa  fue  asumida  por  el  Juzgado  Primero          Penal  del  Circuito con funciones de  conocimiento     de  Armenia   (Quindío),  despacho  que  luego  de  realizar   las   audiencias   de   formulación   de  acusación                –el 4 de  octubre   de   2011-,  preparatoria    –el  15   de   noviembre  de  2013-     y     juicio     oral     –el   7  de  julio  de  2014-,  dictó  sentencia el 31        de        julio       siguiente,       absolviendo      a      la  incriminada               PALACIO      MONSALVE    del  ilícito  contenido en el  pliego          de         cargos.   

Apelado el fallo por los representantes de  la  Fiscalía y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de esa  ciudad,  la  Sala  Penal del Tribunal Superior de Armenia lo revocó, para en su  lugar    condenar    a   la   procesada  PALACIO  MONSALVE  por la hipótesis delictual por la cual se le  acusó judicialmente.   

Consecuente  con  su  determinación,  el  Ad  quem  le  impuso    las    sanciones    reseñadas   en   la   parte   inicial   de   esta  providencia,  y  le  negó el          beneficio  sustitutivo  de  la  suspensión  condicional de la ejecución de la pena.   

En    contra    de   la   sentencia  de  segunda  instancia,  el  defensor  de la enjuiciada  interpuso  oportunamente  el  recurso  extraordinario  de casación y allegó la  correspondiente demanda.   

RESUMEN DE LA IMPUGNACIÓN  

Con  fundamento  en  el  numeral  3°  del  artículo  181  de  la  Ley  906  de 2004, el defensor de NELLY PALACIO MONSALVE  acusa  al  fallo del Tribunal de haber violado indirectamente la ley sustancial,  a  causa  de  errores  de  hecho  en  la apreciación probatoria. En tal medida,  propone dos reproches que desarrolla de la siguiente manera:   

Cargo primero: falso juicio de existencia por  suposición.   

Tras  resaltar  la  importancia  del  debate  probatorio  en  el juicio oral y enunciar las normas que modulan dicha actividad  procesal   en   el   sistema   acusatorio   penal1,  el  casacionista asevera que  prueba  es  la que legalmente se produce en esa diligencia y ha sido sometida al  ejercicio  del  contradictorio. Por ello, exponer que la misma se adujo en otros  escenarios   procesales  -como  las  audiencias  de  imputación,  acusación  y  preparatoria-,   es   “un  desatino”   que   contraría  los  artículos  29  de  la  Carta  y  372  del  C.P.P.   

En  soporte de sus asertos, hace una extensa  transcripción  de  la  sentencia  C-144 del 2010 y diserta ampliamente sobre el  rol  del  juez  en  el  marco de la sistemática implementada a través del Acto  Legislativo   03   de   2002,   haciendo   especial   énfasis   en  el  aspecto  probatorio.   

Acto seguido, el demandante sostiene que para  la  emisión  de  la sentencia condenatoria, es exigencia mínima que el acusado  esté     “perfectamente    individualizado    e  identificado,  labor que se debe cumplir exclusivamente en desarrollo del juicio  oral”,      que      es      el     “escenario  procesal  y  probatorio  único  para su práctica y  donde    se   permite   el   sagrado   derecho   de   contradicción”.  Critica,  por  consiguiente, que en la audiencia de acusación  el  fiscal  haya anunciado introducir la tarjeta alfabética de la cédula de la  ciudadanía   de   su   defendida,  pero  posteriormente  renunció  a  hacerlo,  impidiendo el ejercicio del contradictorio.   

En  esa  medida,  estima  que  el  juez  de  conocimiento  “no  tuvo  la certeza a quien estaba  juzgando”, siendo esa una de las razones por las que  precisamente  absolvió  a la incriminada, pues, la Fiscalía no cumplió con lo  ordenado en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004.   

Asi, luego de ilustrar sobre la forma en que  debe  llevarse  a  cabo  la  labor  de individualización e identificación, con  miras  a cumplir con uno de los requisitos de la sentencia de conformidad con el  numeral   2°   del   artículo   170   de   la   Ley  600  de  20002,    el  impugnante  transcribe la parte pertinente del fallo del Tribunal, con el objeto  de  cuestionarlo  por  haber  considerado  que  ese  aspecto  se había tabulado  debidamente   en   las  diligencias  de  imputación  y  acusación,  es  decir,  “supuso  que  dicha  prueba en el juicio existía,  cuando  ello  no es cierto, verídico, el fiscal renunció a la introducción de  la tarjeta decadactilar de la acusada”.   

Opina,  para  terminar,  que  la valoración  errática   que   hizo   el   Ad   quem  configura  un  error  de  hecho por falso juicio de existencia por  suposición,  el  cual es trascendente, en tanto, si hubiese procedido de manera  diversa,  la  decisión  habría  sido  absolutoria,  tal  como lo consideró el  fallador de primer grado.   

Cargo segundo: falso raciocinio.  

Lo  plantea  el recurrente asegurando que al  “ínfimo    caudal    probatorio”  allegado  en  el  juicio, reflejado en tres declaraciones de renta  “que  no  se  sabe quien suscribió”  y  dos  testimonios,  se  le  asignó un valor que vulnera la sana  crítica,  ya  que  no  hubo una apreciación racional de la prueba y además se  desconoció  que  el  artículo  12  del  Código  Penal proscribe toda forma de  responsabilidad objetiva.   

En  orden  a  fundamentar  su  censura,  a  continuación  diserta  acerca  del  elemento  culpabilidad  y la sana crítica,  apoyado  en precedentes jurisprudenciales y cita doctrinal, con el propósito de  sostener  que  el  sistema  penal  acusatorio  está cimentado sobre la base del  convencimiento  del  juez  más allá de toda duda razonable, tal como lo prevé  el  artículo  381  del  C.P.P.  Dicho  conocimiento para condenar, agrega, debe  adquirirlo  el  juzgador de manera directa y personal, no inducido o manipulado,  “porque  la  irrupción  psicológica  que deja la  estructuración  de la prueba en el juez, se adquiere mediante un convencimiento  racional,  personal y presencial”, a diferencia de lo  que  ocurría  en  el  anterior  régimen,  en  el  que imperaba el principio de  permanencia de la prueba.   

Luego  de  las  anteriores  precisiones,  el  representante  de  la  acusada  anuncia  estudiar  si  de la prueba recaudada se  desprende   la   estructuración   de   la   conducta  punible  de  omisión    del    agente   retenedor   o   recaudador  tipificada  en el artículo 402 de la Ley 599 de 2000, valiéndose  para  ello  del  análisis  jurisprudencial  contenido  en la sentencia C-009 de  2003, de la que transcribe un extenso paginado.   

Su   conclusión   es   que  no  se  colma  “ninguno   de   estos  estamentos  probatorios  y  estructurales   del   tipo  penal”,  puesto  que  el  fallador,  con  violación  de los postulados de la sana crítica, determinó la  responsabilidad  de  su  prohijada  a partir de los testimonios de Luz Esperanza  Buitrago  Gallego  y  Pedro  Barón Orrego y del aporte de tres declaraciones de  renta,  dejando  de  lado que en el juicio “hay que  igualmente   probar  unos  elementos  normativos  del  tipo,  como  son  los  de  retenedor,   autoretenedor,   retención   en   la  fuente  y  que  los  dineros  recolectados     provienen     de     contribuciones    públicas”.   

Seguidamente,  el  censor consigna su propia  interpretación   del   verbo  rector  y  selecciona  algunos  apartados  de  la  providencia  atacada, para insistir en que se lesionó la sana crítica y aducir  que  los  errores de raciocinio se presentaron por haberse dado como probado que  la  enjuiciada  recaudó  diferentes valores por concepto del impuesto sobre las  ventas,  luego  de  asignarle  al  aporte  testimonial y documental referenciado  “un  valor  probatorio  que  no  poseen y por ende  trasgresor     del     sistema     racional     de     la     prueba”.   

Pide,  por  tanto,  que  tras  admitirse  la  demanda,  se  case  el  proveído impugnado y se absuelva a la acusada del cargo  formulado.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

1. Cuestión previa.  

Siendo   evidente   que   la  defensa  desconoce  absolutamente   los   requisitos   de  fundamentación  exigidos  para  la  admisibilidad  de  la demanda de casación,  desde ya anuncia la Sala que inadmitirá la misma.   

Pero, previamente a examinar las          censuras   que  presenta  en  contra  de  la  sentencia   demandada,   debe   reiterar   la  Corte  cómo, con el advenimiento de la Ley 906 de 2004, se  ha  buscado  resaltar  la  naturaleza de la casación en cuanto medio de control  constitucional  y  legal  habilitado  ya  de  manera  general  contra  todas las  sentencias  de  segunda  instancia  proferidas por los Tribunales, cuando quiera  que   se  adviertan  violaciones  que  afectan  garantías  de  las  partes,  en  seguimiento  de  lo  consagrado por el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, así  redactado:   

“Finalidad. El  recurso  pretende  la  efectividad  del  derecho  material,  el  respeto  de las  garantías  de  los  intervinientes,  la reparación de los agravios inferidos a  estos, y la unificación de la jurisprudencia”.   

Precisamente,  en  aras de materializar el  cumplimiento  de  tan específicos intereses, la Ley 906 de 2004 dotó a la Sala  de  Casación  Penal  de la Corte Suprema de Justicia de una serie de facultades  realmente  especiales,  como lo hizo con aquella consagrada en el artículo 184,  a  saber,  la  potestad de “superar los defectos de  la   demanda   para   decidir  de  fondo”  en  las  condiciones  indicadas  en él, esto es, atendiendo a los fines de la casación,  fundamentación     de     los     mismos,     posición     del    actor  dentro del proceso e índole de  la     controversia     planteada;    y  la referida en el artículo 191, para emitir un “fallo       anticipado”       en  aquellos  eventos en que  la  Sala  mayoritaria  lo  estime  necesario  por  razones  de interés general,  anticipando  los  turnos  para  convocar  a  la  audiencia  de  sustentación  y  decisión.   

Es  necesario,  sin  embargo, inadmitir la  demanda  si,  como  postula  el  inciso segundo de aquél precepto: “el  demandante  carece  de  interés,  prescinde de señalar la  causal,  no  desarrolla  los  cargos de sustentación o cuando de su contexto se  advierta  fundadamente  que  no  se precisa del fallo para cumplir alguna de las  finalidades     del     recurso”    (entre    otros,   en   CSJ  AP,  13  de julio de 2007, Rad. 27.737, y CSJ AP, 23 de julio  de 2007, Rad. 27.810).   

Atendidos estos criterios, ha señalado la  Corte:   

“De  allí que bajo la óptica del nuevo  sistema  procesal  penal, el libelo impugnatorio tampoco puede ser un escrito de  libre  elaboración,  en cuanto mediante su postulación el recurrente concita a  la  Corte  a  la  revisión del fallo de segunda instancia para verificar si fue  proferido o no conforme a la constitución y a la ley.   

Por lo tanto, sin perjuicio de la facultad  oficiosa  de  la  Corte  para prescindir de los defectos formales de una demanda  cuando  advierta la posible violación de garantías de los sujetos procesales o  de  los  intervinientes, de manera general, frente a las condiciones mínimas de  admisibilidad, se pueden deducir las siguientes:   

1. Acreditación del agravio a los derechos  o garantías fundamentales producido con la sentencia demandada;   

2. Señalamiento de la causal de casación,  a  través  de  la  cual  se  deja evidente tal afectación, con la consiguiente  observancia  de los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios  del motivo casacional postulado;   

3.  Determinación  de la necesariedad del  fallo  de  casación  para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el  recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 2004.   

De  otro  lado,  con  referencia  a  las  taxativas  causales  de  casación  señaladas  en  el  artículo  181 del nuevo  Código, se tiene dicho que:   

a)  La  de  su  numeral  1º  –falta      de      aplicación,  interpretación  errónea,  o  aplicación  indebida  de una norma del bloque de  constitucionalidad,  constitucional  o legal, llamada a regular el caso-, recoge  los  supuestos  de  la  que  se  ha  llamado  a  lo largo de la doctrina de esta  Corporación como violación directa de la ley material.   

b)   La  del  numeral  2º  consagra  el  tradicional   motivo   de  nulidad  por  errores  in  iudicando,  por  cuanto  permite  el  ataque  si  se  desconoce  el  debido proceso por afectación sustancial de su estructura (yerro  de  estructura)  o  de  la garantía debida a cualquiera de las partes (yerro de  garantía).   

En tal caso, debe tenerse en cuenta que las  causales  de nulidad son taxativas y que la denuncia bien sea de la vulneración  del  debido  proceso  o  de  las  garantías,  exige  clara  y  precisas  pautas  demostrativas.   

Del mismo modo, bajo la orientación de tal  causal  puede  postularse  el desconocimiento del principio de congruencia entre  acusación y sentencia.   

c) Finalmente, la del numeral 3º se ocupa  de  la  denominada  violación  indirecta  de  la  ley  sustancial  –manifiesto  desconocimiento  de las  reglas  de  producción  y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado  la  sentencia-;  desconocer  las  reglas  de  producción alude a los errores de  derecho  que  se  manifiestan  por  los falsos juicios de legalidad –práctica  o  incorporación de las  pruebas   sin  observancia  de  los  requisitos  contemplados  en  la  ley-,  o,  excepcionalmente   por   falso   juicio   de   convicción,   mientras   que  el  desconocimiento  de  las reglas de apreciación hace referencia a los errores de  hecho   que   surgen   a  través  del  falso  juicio  de  identidad          –distorsión  o  alteración  de  la  expresión  fáctica  del  elemento  probatorio-, del falso juicio de existencia  –declarar  un  hecho  probado  con  base  en  una  prueba  inexistente u omitir la apreciación de una  allegada  de  manera  válida  al  proceso-  y del falso raciocinio –fijación  de  premisas ilógicas o  irrazonables    por    desconocimiento    de    las    pautas    de    la   sana  crítica-.   

La  invocación  de  cualquiera  de  estos  errores  exige  que  el  cargo  se  desarrolle conforme a las directrices que de  antaño  ha desarrollado la Sala, en especial, aquella que hace relación con la  trascendencia  del  error,  es  decir,  que  el mismo fue determinante del fallo  censurado”.   

Establecidas  las  premisas  básicas  de  evaluación,    abordará    la    Sala    el   estudio   de   la   demanda   de  casación.   

2. El caso concreto.  

De acuerdo con los referentes normativos y  jurisprudenciales  que  vienen  de reseñarse, advierte la Sala varias falencias  en  el  escrito objeto de  estudio,  las  cuales dan al traste con la pretensión casacional del          defensor.   

Para empezar, se abstiene de concretar  cuál  es  la finalidad del  recurso  en los términos del artículo 180 de la Ley 906 de 2004, circunstancia  que  por  sí  sola amerita el rechazo de la demanda, la cual carece de los más  elementales  rudimentos  de  fundamentación,  constituyendo  en la práctica un  simple  alegato  de  instancia,  completamente ajeno a la sede casacional, en el  cual  pretende  entronizar  su  particular visión, obviamente interesada, de lo  que  estima ajeno a lo que  la  norma  sustancial  consagra,  absteniéndose  de  desarrollar  una verdadera  crítica.   

Al efecto, era absolutamente necesario que  explicara,  en acápite separado, qué pretendía con el recurso extraordinario,  esto  es,  si  la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías  de  los  intervinientes,  la reparación de los agravios inferidos a estos, o la  unificación de la jurisprudencia.   

Una declaración en tal sentido brilla por  su  ausencia,  pues, era  menester  que  explicara las razones que determinan la necesariedad del fallo de  casación  para  alcanzar  alguna de las finalidades señaladas para el recurso,  de acuerdo con el aludido precepto.   

Sin    duda    alguna,   el       casacionista  desconoce  que  a esta sede llega la  sentencia  prevalida  de  una  doble condición de acierto y legalidad, que para  desarticularla,      tal      como      se     expresa     en     sus         reproches,  es  necesario  que  compruebe  la  existencia   de   un   yerro   sustancial   con   virtualidad   de   socavar  la  decisión ya adoptada, y que fundamente los  cargos de manera tal que  a  simple  vista  sea  perceptible  el  motivo por el cual resulta inexorable la  casación    deprecada,    lo    que   no   sucede   en   este   evento,   pues,  examinadas las          censuras,          éstas    también    adolecen de crasos yerros en su postulación,  al  punto  de  impedir  conocer  de  la Corte cuál en concreto es la violación  trascendente  que  se reputa en las providencias de las instancias. En efecto,   

2.1.  Cargo   primero:  falso  juicio de existencia por suposición.   

Para  el impugnante, la acusada nunca fue  debidamente  individualizada e identificada, ya que en el juicio oral, que es el  escenario  habilitado  para  practicar las pruebas en la sistemática acusatoria  penal,  el  representante  de la Fiscalía no incorporó elemento de convicción  alguno sobre esa circunstancia.   

Por  ello, considera que el Tribunal  valoró  equivocadamente  la  prueba,  al  suponer que la  misma  había  sido  introducida,  valiéndose  al  efecto  de  las  actuaciones  realizadas  en  las  audiencias  de  imputación  y  acusación,  en  las que se  ventiló  ese  aspecto. Por ésta razón,  incurrió  en  un  error de hecho por falso juicio de existencia  por  suposición, con el que adicionalmente impidió el ejercicio del derecho de  contradicción.   

Ahora  bien,  la  Sala  ha  reiterado que  incurre  en falso juicio de existencia el fallador que ignora, desconoce u omite  el  reconocimiento de la presencia de una prueba procesalmente válida (falta de  apreciación  de  la  prueba),  o  cuando  supone  o  imagina  un hecho porque cree que la prueba obra en el proceso, es decir, cuando  reconoce  un  hecho  carente  de demostración (falsa  apreciación        de       la       prueba)3.   

En el falso juicio de existencia, el error  de  hecho, por ser protuberante, suele descubrirse con un examen sencillo de las  actuaciones,   o   con   la   confrontación   directa   y  física  del  acopio  probatorio y las motivaciones del fallo.   

Pues  bien,  el  falso  juicio  de  existencia que bajo la  modalidad  de  suposición denuncia la defensa, no es  tal,  puesto  que  parte  de  dos  premisas equivocadas.   

La   primera,   considerar   que   la  individualización  e identificación del sujeto pasivo de la acción penal debe  ser  objeto  de  tabulación  en  el  juicio oral, dejando de lado que es ese un  requisito   formal   para   los  actos  previos  a  esa  diligencia.  Y, la segunda, abogar por              la         aplicación  de  un  precepto de la Ley 600 de  2000   (el   artículo   170-2),  a  través  de  un contradictorio y farragoso  discurso  en  el  que  dedica  un extenso  paginado  a  exaltar  las  normas y  principios            contenidos  en la Ley 906 de 2004.   

Para  la  Corte, lo anuncia de una vez, a  pesar  de  que se verificó que en realidad en la audiencia de juicio oral no se  entronizó  elemento  probatorio  alguno  referido  a  la  individualización  e  identificación  de  la  incriminada,  se  tiene  que  ello  es absolutamente intrascendente, por cuanto el  tópico  en  mención  debe  estar  lo suficientemente dilucidado en diligencias  anteriores a ese acto procesal.   

En  efecto,  si  bien  es  cierto  que el  artículo   128  del  Código  de  Procedimiento  Penal  del  2004  consagra  la  obligación  para  la  Fiscalía  de  “verificar la  correcta  identificación  o  individualización del imputado, a fin de prevenir  errores  judiciales”,  también  lo  es  que dicha  exigencia   debe   cumplirla   desde   que   inicia   investigación.   

Lo anterior, porque sólo una vez obtenida  la  debida individualización o identificación del indiciado, puede acudir ante  el    juez   de  control  de  garantías  para  proponer   la  realización  de  algunas  audiencias  preliminares   que   así  lo  demandan.   

Una  de  ellas  es  la de formulación de  imputación,   regulada   en  los  artículos  286  y  ss.  de  la  Ley  906  de  2004,   y  que  en  su  artículo       288      exige      directamente   al  fiscal  que  exprese  oralmente  la  “individualización  concreta  del  imputado,  incluyendo  su  nombre,  los datos que sirvan para identificarlo y el  domicilio de citaciones”.   

Lo   dicho  quiere  significar  que  un  presupuesto  ineludible  para llevar a cabo la diligencia previa de imputación,  es  que  el  investigado esté debidamente individualizado e identificado, pues,  en  caso  contrario,  el  acto  en mención no podría llevarse a cabo, ni mucho  menos  ser  avalado  por  parte del juez de control de garantías.   

En  el  presente asunto no se discute esa  circunstancia,     en     tanto,     en     el     acta    respectiva  de  esa  audiencia,  celebrada  el  11  de agosto de 2010, se hace constar: “NELLY     PALACIO     MONSALVE,  identificada     con     la     cédula  de  ciudadanía No. 24.604.213 de Armenia, nacida el    26    de    septiembre   de   1070   en   Salento,       hija       de      Edelmira,      desempleada”4.   

Sobre   el   particular,  no  hubo  ninguna discusión en esa actuación, lo que refuerza que  desde  el comienzo se cumplió con dicha exigencia, teniendo en cuenta, además,  que  a  la  misma  acudió la propia PALACIO MONSALVE, despejando así cualquier  duda  acerca  de  la  persona vinculada en calidad de  imputada.   

Habiéndose  surtido  la  diligencia  de  imputación   con   la  concurrencia  de  todos  los  presupuestos  requeridos  para   su   validez,   el   fiscal   instructor   estaba   habilitado   para   dar   el   paso  siguiente,  consistente  en  la  presentación  del  escrito  de  acusación,  para  el  cual  nuevamente  se  demanda  cumplir  con  la  obligación  de  despejar la plena  identidad del procesado.   

Lo anterior, por cuanto el numeral 1° del  artículo   337   del   Estatuto   Procesal   Penal  de   2004,    categóricamente   dispone que  el  escrito de acusación  deberá  contener  “la individualización concreta  de  quiénes  son  acusados,  incluyendo  su  nombre,  los datos que sirvan para  identificarlo      y      el      domicilio     de     citaciones”.   

En  acatamiento  de  ello,  en  el citado  documento5,  allegado por la Fiscalía ante la judicatura el 8 de septiembre  de  2010, se consigna que NELLY PALACIO MONSALVE se identifica con la Cédula de  Ciudadanía        N°        24’604.213   expedida   en   Armenia  (Quindío),  nació  el  26  de  septiembre  de  1970  en  el municipio de Salento (Quindío), cuenta 39 años de  edad  –para esa fecha-,  y  reside  en  la  localidad de Circasia (Quindío), en la Manzana A Casa 10 del  barrio  La Milagrosa, pudiéndose ubicar también en los teléfonos 3104942795 y  3117462767.   

En refuerzo de  lo  anterior, en la diligencia de formulación de acusación llevada a cabo ante  el  juzgado  de  conocimiento el 4 de octubre de 2011, nuevamente se consignaron  los  datos  personales de la acusada PALACIO MONSALVE y al momento de concederse  el  uso  de  la palabra al defensor para que se pronunciara sobre los requisitos  formales   del  escrito  de  acusación,  manifestó  que  no  tenía  objeción  alguna6.   

Lo    dicho    es    conveniente        destacarlo,  toda  vez  que  quien  en  esa  diligencia  fungió como defensor de la implicada, es  el   mismo   profesional  del  Derecho  que  hoy  ha presentado la demanda de casación objeto de estudio,  al   parecer   olvidando   que  en  dicha  oportunidad  avaló todo lo atinente a la plena identidad de su  prohijada.   

En  síntesis,  tal como lo determinó el  Tribunal,  la  debida  individualización e identificación del sujeto pasivo de  la  acción  penal,  es  una obligación que debe cumplirse en las audiencias de  imputación  y  acusación, pero no en la del juicio oral, puesto que para éste  momento   procesal,   debe   entenderse   que  se  aspecto  está  completamente  clarificado.   

En el juicio oral, se le aclara al actor,  la  prueba  que  se  tabula  atañe  directamente  a la responsabilidad o no del  acusado,  sin  que sea necesario recabar en tópicos ampliamente superados, como  lo    es    el   de   la   plena   individualización   e   identificación   de  aquél.   

En esa medida, para la Sala resulta inocua  la  práctica  generalizada  en  múltiples  despachos  judiciales del país, de  permitir  que  las  partes  estipulen probatoriamente lo concerniente a la plena  identidad  del  procesado,  puesto  que  es ese, se repite, un tema que para ese  momento  ya  se  agotó,  en  tanto, fue presupuesto  indispensable  para  celebrar  exitosamente  las  diligencias  de  imputación y  acusación.   

De  ahí  que  cuando se afirma que en el  juicio  oral  se  aducirá  la  prueba  correspondiente a la responsabilidad del  enjuiciado,  se  parte  de  un  hecho cierto e incontrastable, cual es el que ya  está    debidamente    establecida   la   plena   identidad   de   la   persona  incriminada.   

Por  último, constituye un despropósito  del     casacionista,    que    luego    de    su  exhaustivo                –e    innecesariamente    extenso-  discurso  sobre  las  normas y principios que modulan la sistemática acusatoria  penal,  incurra  en  el  desafuero  de invocar como sustento de su pedimento una  norma   de   la   Ley   600   de   2000,   que   es  totalmente  ajena  a  éste  trámite.   

Recuérdese que para sustentar su postura,  el          demandante          indicó  que  la  debida individualización  e  identificación      era      un     presupuesto  necesario  para  la sentencia, porque así    lo    contempla    el    numeral    2    del    “artículo      170     del     Código     de     Procedimiento  Penal”,   cuidándose   de  no  concretar  a  que  codificación  adjetiva  se  refería,  esto  es,  si a la derogada –para  este  asunto- de 2000, o a la  vigente  de  2004,  cuya  aplicación reclamó con tanta vehemencia.   

Una  simple  verificación  a  las normas  respectivas,  permite  determinar  que el estatuto citado por el memorialista es  el  de  2000,  puesto  que  el  artículo  170  invocado  es el que reguló lo atinente a la redacción de  la  sentencia,  dejando de lado que la disposición aplicable en este caso es el  artículo  162 de la Ley 906 de 2004, que consagra los requisitos de los fallos,  no siendo uno de ellos el de la plena identidad del enjuiciado.   

En   tales   condiciones,   resulta  un  contrasentido  que  el  impugnante,  después  de defender con tanto ahínco las  disposiciones  del  sistema  acusatorio  penal,  como soporte de su deprecación  invoque la Ley 600 de 2000.   

En    conclusión,    el  yerro  que  bajo la modalidad del falso juicio de existencia se  denuncia,    carece    de   fundamento,   en   cuanto   la   prueba   que  se  dice  supuesta,     no     es    tal,  ya  que  la  misma  alude  a un aspecto que se decantó previa y  debidamente  en  el  proceso,  cual  es  el  de  la  plena  individualización e  identificación del sujeto pasivo de la acción penal.   

El   primer   reparo,   por consiguiente, será inadmitido.   

2.2.     Cargo    segundo:    falso  raciocinio.   

Según  la defensa, el Tribunal incurrió  en  un  error de hecho por falso raciocinio, toda vez  que  del  “ínfimo caudal probatorio”       allegado       en       el      juicio,      representado  en  tres  declaraciones de  renta     “que     no     se     sabe     quien  suscribió”  y  dos  testimonios, se le asignó un  valor que vulnera la sana crítica.   

El yerro en comento se concreta, dice, por  cuanto  no  hubo  una  apreciación  racional  de la  prueba,   y  se  desconoció que el artículo 12  del   Código   Penal   proscribe   toda   forma  de  responsabilidad  objetiva.  En  sustento  de  ello, transcribe, sin precisar las  razones,  un  proveído  de  la Corte Constitucional alusivo al delito imputado,  luego  de lo cual consigna su propio análisis probatorio, concluye en  tal forma que debió emitirse fallo  absolutorio a favor de su  defendida.   

Claro  está,  a  la hora de especificar     el     vicio,  el  recurrente     se     limita    a    aducir  genéricamente  el quebrantamiento de los postulados de la  sana      crítica      y     a     cuestionar  el  valor  suasorio  otorgado  a dos testimonios y tres  soportes  documentales,  desde  luego a partir de una  visión   sesgada,  que  pretende  anteponer  a  la  establecida por el juzgador.   

Nunca   concreta,  entonces,  cuál  es  ese     principio  de   la   sana  crítica  que  estima  vulnerado,  ratificando  de  esta forma su desconocimiento de los rigores argumentativos que  demanda  el  extraordinario  recurso, en tanto, dejó  de  lado  que  recurrir  al  error de hecho por falso  raciocinio  originado  en  la  violación de los postulados de la sana crítica,  como   ha   sido   suficientemente   destacado   por   la   Sala   en  pacífica  jurisprudencia,    lo  obligaba  a  señalar  lo que objetivamente expresa el medio probatorio sobre el  cual  se  predica  el error, las inferencias extraídas por el juzgador de él y  el  mérito suasorio que le otorgó. A renglón seguido, es necesario indicar el  principio  de  la  lógica,  la  ley  de la ciencia o la regla de la experiencia  desconocidas  o  vulneradas,  y  dentro  de  ellas  referirse a la correctamente  aplicable,  hasta,  finalmente, demostrar la trascendencia del error en punto de  lo   resuelto,   significando   cómo   la   exclusión   del  medio  criticado,  indispensablemente,  dentro  del contexto general de lo aducido probatoriamente,  conduciría   a  una  más  favorable  decisión  para  la  parte  actora7.   

Contrario   a   ello,  en  este  evento  todo  indica  que la inconformidad del libelista con  la  sentencia  de segunda instancia remite a la discrepancia con la apreciación  de     la     prueba,     puesto     que ninguna  de  sus  manifestaciones  destaca  asunto  diverso  al  simple  rechazo  de  las  consideraciones    que    dieron    pie    a    la  segunda  instancia  para  condenar  a  la procesada  por     la    hipótesis    delictual  imputada,  de  manera  que  no  es  viable  desarrollar  el  ataque bajo la forma del falso  raciocinio  en  el entendido genérico de que valoró  de  determinada  manera  los  elementos  materiales  probatorios,  cuando  es  evidente  que  para  la estimación de tales probanzas  nuestro  sistema  probatorio  predica la libre apreciación, dentro del contexto  de la sana crítica.   

Está   claro,   en  consecuencia,  que  el    censor   desacata   las   directrices  señaladas,  pues, además de que el soporte central de su alegato lo constituye  su  particular  apreciación  probatoria, nunca especifica cuál es el postulado  de la sana crítica infringido.   

Como  si  fuera  poco,  ni  siquiera da a  conocer  el  contenido  de  los  medios  probatorios  cuestionados, habida  cuenta que apenas los menciona,  como  tampoco  transcribe  lo   estimado   por   el  fallador,  con  el  fin  de determinar cuál fue, en últimas, el sustento de la  condena.   

En  síntesis,  como  ningún  yerro  de  raciocinio    logra   demostrar   el   casacionista,  éste  reproche  también  será desatendido.   

2.3. Precisiones finales.   

Como consecuencia de lo antes expuesto, la  Corte  inadmitirá  la  demanda  de  casación  presentada  por el     defensor     de    la  acusada  NELLY  PALACIO  MONSALVE,   no   sin   antes   advertir  que  revisada  la  actuación  en lo  pertinente,     no     se     observó     la    presencia    de    alguna   de  las  hipótesis  que  le  permitirían  superar  sus defectos para decidir de fondo, de conformidad con el  artículo 184 de la Ley 906 de 2004.   

Resta  anotar,  que  en  contra  de  este  proveído  procede  el  mecanismo de insistencia, en  los   términos   ampliamente   decantados   por  la  jurisprudencia     de     la     Sala.   

DECISIÓN  

En  mérito de  lo  expuesto,  la  Corte  Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,   

RESUELVE  

1.  INADMITIR  la  demanda  de  casación  presentada por el defensor de la procesada NELLY PALACIO  MONSALVE,  en  seguimiento  de  las  motivaciones plasmadas en el cuerpo de este  proveído.   

2. De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del  demandante elevar petición de insistencia.   

Cópiese,      notifíquese      y  cúmplase.   

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO  

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ  

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

EYDER PATIÑO CABRERA  

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR  

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

Nubia Yolanda Nova García  

Secretaria    

1 Al  efecto,  el  memorialista  cita  los  artículos  27  y  372  a 381 del Estatuto  Procesal Penal de 2004.   

2  Aunque     el     libelista     cita     genéricamente    el    “Código  de  Procedimiento Penal”, es  claro  que  alude a la codificación adjetiva de 2000, ya que de la misma es que  hace la transcripción del numeral 2° de su artículo 170.   

3 CSJ  AP, 30 nov. 1999, Rad. 14535.   

4  Folio 39, carpeta.   

5  Folio 1, carpeta.   

6  Folios 55, carpeta.   

7  Entre  otros, CSJ AP, 5 feb. 2007, Rad. 26382; CSJ AP, 11 jul. 2007, Rad. 27689;  CSJ  AP,  24  abril  2013,  Rad. 40.849; CSJ AP, 11 dic. 2013, Rad. 42755; y CSJ  AP4439, 30 jul. 2014. Rad. 42695).     

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