SP3005-2014(36106)

2014

Asistente Jurídico Inteligente

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Eyder Patiño Cabrera  

Magistrado Ponente  

SP3005-2014  

(Aprobado Acta No. 74)  

Bogotá D.C.,  doce (12) de marzo dos mil  catorce (2014).   

MOTIVO DE LA DECISIÓN  

La  Corte  decide  el  recurso extraordinario  de  casación  interpuesto  por   el   apoderado   de   Armando  López  en contra  del    fallo   de   segunda   instancia,  del  18  de  noviembre   de   2010,   proferido   por   la   Sala  Penal   del   Tribunal   Superior   de  Armenia,  que  revocó   la   sentencia  absolutoria  emitida por el Juzgado Quinto Penal del  Circuito   de  esa ciudad,  y   en   su   lugar,  lo  declaró   responsable  de  los  delitos  de  fraude  procesal   y   abuso  de  confianza.   

HECHOS  

1.    El  día   14   de   septiembre  de  2006,  Jairo   Duque   Ojeda   y  Olga   Patricia  Franco  Gómez,             formularon  denuncia  penal en contra del  abogado         Armando        López.   

2.  A  términos de  la    queja,   se   sabe  que,  por virtud de la sentencia proferida en  su      contra     dentro     del     proceso     de     restitución   de  inmueble  arrendado,         el         denunciado, en  su  condición de apoderado  de    la    contraparte,  el  22 de noviembre de 2002  inició   proceso       ejecutivo,   en   el   que  incurrió       en       las       siguientes  irregularidades  constitutivas  de delito:   

a. Incluyó dentro  de    los    cánones  de                    arrendamiento    las    cuotas    de  administración,  cuando  éstas   eran objeto  de        recaudo        en       proceso    independiente,        adelantado    por    parte    de   la   administración   del   conjunto  residencial.   

b.          En   los  hechos      de      la      demanda,             señaló  que  el día 4 de febrero  de   2002,   los   demandados   realizaron  un abono por $800.000,  fecha  que  no  corresponde  a  la  verdad,    toda    vez    que,    tuvo   ocurrencia  el  1  de  octubre  de  2001.   Adicional  a  ello,  se dejó   de   mencionar   una    segunda    suma    por         $400.000.   

c. El  28  de  febrero de 2003, estando en  trámite      el  cobro   ejecutivo,  los  obligados          le          pagaron   $8.000.000,   monto     que    correspondía    al  pago     total     de     la    obligación,  según  les   había  informado  el  abogado, sin embargo,  la     misma     se     excedió     en  $4.000.000.    

d.  A  pesar  de  haberse  cancelado  la  cuenta,  el  procesado  siguió  adelante  con el  proceso    ejecutivo,   tan   es   así,    que   el   1   de   septiembre      de     2006     se  ordenó  el  remate  del  predio rural de    su    propiedad    llamado   La  Titina.   

e.  En la misma  fecha   —28  de  febrero  de 2003—le  entregaron  al  acusado $3.000.000  para  que  les  cancelara un crédito con Davivienda,  sin   embargo,   aquél   lo   realizó   solo   hasta   el   mes  de  junio  del  mismo  año  y  por  un  valor  de $2.500.000,      sin      que      les     hubiera     devuelto el excedente.   

f.  De otro  lado,   al   tener   su  residencia  en Medellín y  la  necesidad de vender el apartamento 402 ubicado en  el      Conjunto  María     Ximena     de     Armenia,    y  merced     a     la  confianza          que          depositaron     en     el  togado,  le  otorgaron  poder para que enajenara el mencionado  inmueble,          mandato          que         no         satisfizo,  por     cuanto    lo  arrendó  durante     dos    años  y recibió  los  cánones sin haberles  entregado los dineros correspondientes.   

ANTECEDENTES  

1.         Mediando      diligencias  preliminares,   el   20   de   febrero  de  2007,  la Fiscalía 11 Seccional  de      Armenia,  inicio   investigación  formal      en     contra     de     Armando        López    a   quien   vinculó       mediante      indagatoria1.   

2.  El 12  de   mayo   de  2009  calificó  el  mérito    del    sumario    en    la   modalidad   de   resolución  de   acusación  en  su  contra,  como presunto autor del concurso de conductas punibles de fraude  procesal      y      abuso     de     confianza2,     decisión   que   al   ser   recurrida  fue  confirmada  por  la   Fiscalía   Delegada   ante  los  Tribunales  Superiores  de  Pereira y Armenia el 6 de  enero  de  20103.   

3.   La    actuación   le  correspondió  al Juzgado  5     Penal  del  Circuito  de  Armenia,   autoridad  que  el    26  de  agosto del   mismo  año  absolvió   al   acusado   de   los   cargos4.   

4.   Por  virtud  del  recurso  de  apelación             interpuesto   por   la   Fiscalía    y    el    apoderado   de   la   parte   civil,  el  fallo  fue  revocado  en  su  integridad  el 18 de  noviembre  de  2010,  por  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior del Distrito  Judicial  de  esa  ciudad,  al  declararlo  responsable de los delitos de fraude  procesal  y  abuso  de  confianza  e  imponerle una pena principal de 5 años, 6  meses  de prisión, multa equivalente a 310 S.M.L.M.V. e inhabilitación para el  ejercicio  de  derechos y funciones públicas por un lapso de 5 años, 4 meses y  15  días.   Igual,  lo  condenó  al  pago  de  $5.148.000  por perjuicios  materiales  y  el equivalente a 10 S.M.L.M.V. por perjuicios morales5.     

Le  negó  la  suspensión condicional de la  pena y le concedió el sustituto de la prisión domiciliaria.   

5.  Contra  el  fallo   de   segundo   grado,   el   apoderado   del  acusado      interpuso      el      recurso        extraordinario        de       casación,   cuya  demanda       fue       declarada       ajustada      a      derecho,   mediante  auto  del  30        de        septiembre     de    20116,         por  lo que la Procuraduría  General  de  la  Nación            —18  de  noviembre  de 20137—            emitió   el   concepto   respectivo.   

LA DEMANDA  

1.  Después  de  identificar  los  sujetos  procesales,  la  sentencia  materia  de  impugnación,  y  de resumir los hechos  objeto  del  proceso y la actuación llevada a cabo en las instancias ordinarias  del trámite, el recurrente plantea cuatro cargos, así:   

Abuso   de  confianza.    Primer  cargo.    Nulidad8.   

1.          Con    fundamento   en   la   causal  tercera        de        casación,   el  demandante   acusa  la  sentencia        de        segunda        instancia        de       inaplicar  los  artículos  31  y  34  de  la  Ley  600 de 2000  (condiciones        de        procedibilidad        y       caducidad  de la querella) y 38 del  Código Penal (extinción  de  la  acción  penal),             y, para el  efecto      formula      tres      hipótesis.   

Primera.-        Empieza  por  destacar que, no obstante  la  denuncia  se instauró  el   14   de  septiembre  de  2006  y  la     apertura    formal    de    la    investigación      se     originó    el   20   de   febrero    de    2007,   la   Fiscalía          desatendió     la     vigencia de  la  Ley  906  de  2004  y  dispuso           el           adelantamiento       de       las  diligencias  bajo  la  Ley 600 de 2000, normativa   que   a   su   turno,   le  exigía   convocar   a  audiencia  de conciliación, sin embargo y a pesar de  tal  imperativo  se  abstuvo  de hacerlo.   

Tal      irregularidad,  repercutió en forma desfavorable a  los  intereses  del  acusado,  al  impedirle  un  acuerdo  entre las partes y el  consecuente archivo de las diligencias.   

Es esta  la  razón  por  la  que  pide la  declaratoria   de   nulidad   de   la  actuación.   

Segunda.- Si al  momento  de  presentar la denuncia estaba vigente la  Ley    906    de   2004,   se   imponía       su      aplicación,  debiendo,  por  tanto, los  denunciantes  satisfacer  previamente  el  requisito  de la conciliación, pues  de    lo    contrario,  era        deber        del       funcionario        rechazarla         o         dar  aplicación  al artículo  522  ibídem.   

Tercera.-   La  querella,  al momento de ser formulada por los  presuntos          afectados          se         encontraba         caduca,  al  no concurrir en su actuar  fuerza  mayor, por tanto,  es                    desafortunada       la      tesis      del     Tribunal     al    interpretar  erróneamente     el     material    probatorio.   

2. Las   razones   expuestas   llevan  al  demandante           a          solicitar     que    se  case  la  sentencia  y,  en  su  lugar,  declarar  la  nulidad de la actuación.   

Segundo   cargo.   Causal   primera   de  casación.   

   1.  El  libelista  invoca la  prescripción   de  la  acción   penal   frente  al  delito  de  abuso  de  confianza.  Las razones: los hechos se materializaron  para   esta   conducta  punible  el  28  de  febrero  de 2003 —fecha    que    corresponde  al  momento  en  que  según  los  denunciantes     le     hicieron     entrega    de   ocho   millones   de  pesos         al         abogado—  y  la  acusación   adquirió  firmeza  el 6 de enero de  2010,  ello significa que  transcurrieron       6      años,    11    meses,    tiempo    superior    al    término       prescriptivo      que  sería        de       5       años.   

2.         Peticiona    por   tanto, casar la sentencia y declarar  la  prescripción del delito de  abuso       de      confianza,      análisis         que        el       Tribunal obvió.   

Fraude  procesal.     Primer    cargo.   Violación   indirecta   de   la  ley  sustancial por error de hecho por falso raciocinio.   

1.     Bajo   el   rótulo  de  teatro  uno  y  tras destacar  algunos  apartes  de  la  denuncia,            la califica  de  falsa  al considerar  que  «existen documentos  elaborados  el  11  de febrero del 2003»9    que  así  lo demuestran, toda  vez     «que    no  existió   un   previo   acuerdo   con  el  abogado  Armando  López»10.   

2. A  continuación,  enlista algunas     de     sus     propias  conclusiones:   

(i)   El  hecho        que        se       le  enrostra  al  acusado  no  se  sucedió en los primeros cinco  días de noviembre de 2002.   

(ii)   No   se   dejaron   llaves   en  portería.   

(iii)     La    administradora    no  autorizó  la  salida  y  mucho  menos  se  sacaron  los enseres.   

(iv)          El       valor       de       la  administración     no     estaba    incluido    en    el    canon de arrendamiento   

Lo  dicho         cobra        fuerza, si se tiene en cuenta que    el  acusado   exhibió  en  su  intervención     en     audiencia     pública  distintos  documentos  que ratifican lo anotado, los  que   sin   embargo   no   fueron  incorporados  ni  valorados,  al aducir el  funcionario    de    primera    instancia   su   extemporaneidad,   empero,  los  anexa  a  la demanda, en  procura      de      que     la     Corte     los    analice  como  medio  de  prueba,  toda  vez  que  el  juez  –contrario     a    lo    debido-  privilegió  el  derecho  procedimental  sobre  el  sustancial.   

Mírese,    entonces,   cómo   los  denunciantes   poseen  «cierta  facilidad para  mentir»11 al punto que manipularon a  la      administradora      del     Conjunto         Residencial        Nisa        Bulevar,  para  que declarara ante el Consejo  Superior  y la             Fiscalía    hechos    contrarios    a    la  verdad.   Idéntica  situación                —destaca—        ocurrió  con  los  vigilantes  de  la  época  «al presentar una prueba  mutilada   a   la   cual   el   Honorable   Tribunal  la  consideró   plena   prueba   en   el  caso  de  la cuantificación de los  perjuicios»12.   

3.       Teatro     dos.  En           este          acápite,  hace  referencia  a la presunta entrega al  acusado  de $8.000.000,             y,   para   el   efecto   cita  algunos  apartes de la denuncia,  al  término  de  lo cual se interroga, «si      no     tenían   para   pagar  arrendamiento  en  Nisa  Bulevar  y  el  apartamento de propiedad del esposo estaba en perfecto   estado   porqué  (sic)  no lo habitaban?»13   

Enseguida,  aborda  nuevamente  el  tema  relacionado  con  el dicho de los denunciantes,   para  insistir  que  aquellos  manipularon,  indujeron,  influyeron  o estimularon  el    error,      tanto      en    la    doctora    Fanny       González,  quien  era su apoderada,  como  en  Omar  de  Jesús  Trejos  Duque,   «únicos   testigos  que  afirman  con  varias   contradicciones   que   estuvieron   en   la   presunta   entrega   del  dinero»14.   

De   ahí  que,   concurrieron  dos escenarios distintos en  la       versión       de       los  esposos  Duque Franco:      el      primero,   “toda   una   serie   de  falsos  testimonios»15,        aseveración        perfectamente   demostrable   con   los   documentos   que  la  Juez  5  Penal del Circuito no permitió     incorporar,     y     el    segundo,    las    diversas       contradicciones en que incurrieron   los   testigos  Fanny  González  de  Franco y Omar   de   Jesús  Trejos,    los    que    le   sirvieron         al      ad     quem     de   fundamento   para   revocar   la  decisión absolutoria.   

4. Pero    ahí   no   se   quedan   las  inconsistencias  del  fallo, puesto que el      Tribunal      tan      solo  apreció    los   testimonios   de   los    querellantes,   sin   detenerse  en  analizar  la  totalidad  del material probatorio  aportado  por  el  procesado. De no haberse incurrido  en    tal    yerro,    la   corporación   de   segundo   grado  hubiese  tenido  que  aceptar  la tesis  sobre            la           presunción  de inocencia.   

Cita    como   normas   violadas   los  artículos  6,  7, 9, 16, 20, 232, 238 de la Ley 600  de  2000,  6 y 13 de la Ley 599 de 2000 y 4, 13, 29 y  228  de  la  Constitución  Política.   

5. Frente  a lo que denomina demostración  del  cargo, trae      algunos     apartes   de  la  jurisprudencia  de  la  Sala  relacionados  con  las  reglas  de  la  sana  crítica   y   con  la  costumbre,      a      cuyo      término     precisa:     «[e]s  costumbre  que  cuando  alguna  persona  entrega  dinero  reclame  el  recibo  o  comprobante.     No   es   costumbre   que   una   persona   profesional      como     el     caso     de     la     denunciante   y   asesorada  por  una  abogada      acepten      entregar      dinero      y     no     exigir            comprobante o recibo por el dinero que  entregan»16   

.  

6. Finalmente,        en      relación      con          la          necesidad         de         intervención      de         la        Corte  puntualiza: (i)            aclarar  el    tema         relacionado  con  la incorporación de pruebas  por    parte    del   procesado   en   la   etapa   del   juicio;   (ii)            concluir si  el   análisis      probatorio  realizado  por    el   Ad   quem  respetó las reglas de la  sana               crítica,  e  igual,  para  que  la  Sala  se  pronuncie   sobre   el  principio  del  in dubio pro reo.   

Segundo          cargo.   Violación  directa de la ley sustancial,     por     error    de hecho.   

1. Para empezar,  destaca,  cómo  el  juez  plural  no estudió  el  tema relacionado con  la    prescripción   de   la   acción   penal,   violando   de   esta   manera  los  artículos  6,  9,  16,  20  y  24  de  la  Ley     600     de  2000;  6, 13,  83,  84,  86  y  88 de la Ley 599 de  2000,      y     4,     13,     29     y     228     de     la     Constitución     Política.   

2.   En  lo  que      denomina      demostración,      precisa      que        los        hechos        ocurrieron        —a          términos       de       la      sentencia      del      Tribunal—     el     14    de   noviembre   de  2003,  que  corresponde a la orden del Juzgado  2   Civil  Municipal  de  Armenia    de   seguir  adelante con la ejecución   

Entonces, si  el   delito  de  fraude  procesal  es  de    mera    conducta,      se     ha     de  concluir  que para el 6 de enero  de  2010, “momento  para  el  cual,   se  INTERRUMPIO  EL  TERMINO  DE  PRESCRIPCION”17        habían      transcurrido      6  años,    1    mes    y    20    días,  cuando  lo  cierto  es  que  el  término  prescriptivo  era  de  5  años;   luego,  la  acción   penal   prescribió   antes  de  adquirir firmeza el pliego acusatorio.   

3.   La  trascendencia  descansa     en  que,    el    juez  plural  no tuvo en cuenta que la acción  penal  estaba  prescrita,  por  lo  que  la  Corte  debe  ejercer  su  facultad  constitucional  y  legal  a fin de  restablecer   las   garantías   vulneradas.    

4.  En  ese  sentido  solicita        casar   la   sentencia   respecto    del    delito    de    fraude   procesal.   

Concepto  de  la   Procuradora  Tercera  Delegada para la casación penal.   

1.   Indica,     que  frente     al     primer     reparo,  relacionado  con  la violación de  garantías         fundamentales,  al no  celebrarse       la       audiencia       de       conciliación      como     requisito     de  procedibilidad,   es  solicitud que se debe acoger.   

Su     agotamiento    en  los  delitos  querellables  hace  parte  del  debido proceso,  garantía de raigambre  constitucional, lo que  implica,    ciertamente,   un   derecho   sustancial   del   investigado,   cuya  omisión  «genera  una  flagrante  violación  al  debido proceso que  dado  el  momento procesal no puede subsanarse mas (sic) que con la declaratoria  de     nulidad»18,        predicable,  únicamente   frente   al   delito  en  donde  era  exigible.   

2.  En  relación   con   la   segunda   hipótesis  anulatoria,     referida     a     la    forzosa  aplicación  de la Ley  906      de      2004,     la     Delegada         exhibe    una    distinción      necesaria:   

Si  se trata  del   fraude    procesal,   el      cual     tuvo  su  génesis en el año    2003   y   sus   actos   ejecutivos   se  extendieron  hasta   el   1  de  septiembre  de  2006,  ello,  constituye               «razón  suficiente  para  que  la  fiscalía  le  diera  al  trámite  la  ritualidad  prevista en la ley 600 de  2000»19,  de  donde  el  reproche  deviene impróspero.   

Empero,  la  situación se  ofrece distinta frente al punible  de  abuso de        confianza,   toda   vez   que  la  modalidad  de comisión  es  diversa. La razón:  algunos apoderamientos,  referidos  estos    a   las   sumas   entregadas   por   los  denunciantes  como pago  por  lo  adeudado,  se  concretaron  en el año 2003, en tanto, los  relacionados  con  los   cánones   de   arrendamiento  que   mes   a  mes  se  iban  causando,  desde  el  año     2003    hasta    el    2006,  momento  último  para el cual ya  estaba    en    vigencia    la    Ley   906   de   2004   en   el   Distrito   judicial   de   Armenia,  normativa    —por  tanto—  llamada  a  regir         esta         conducta.   

Lo  anotado,  genera  un  nuevo motivo de nulidad que se suma a la  ausencia      de      conciliación  en  el  abuso de confianza.   

3.   Concluye,   entonces,   que   el  cargo  no  tiene  vocación    de    prosperidad    frente   a   la  caducidad   de   la  querella   para   el  delito  de  fraude  procesal,  más  sí  respecto de  la omisión   en   la  celebración          de         la  conciliación   y   el   procedimiento     para     el     abuso     de  confianza.   

4. En cuanto  al        segundo        reproche,            referido         a         la  prescripción     de    la    acción      penal     para    el    delito    de  abuso  de  confianza, en postura de  la  Delegada,     el     reclamo     resulta  impertinente:   los  hechos   constitutivos  del mismo se ejecutaron  hasta  el  año  2006,  luego  para  el  año 2010, fecha     en    que   adquirió   firmeza  la               decisión  calificatoria,    tal   circunstancia      no      había acontecido.   

5.  El   criterio   no   es   distinto   en   cuanto   hace   al      falso     raciocinio          (tercer  cargo)  el  que  aun cuando  satisface    las    exigencias    técnicas  que  su  invocación demanda,  lo    cierto    es    que    los    eventos    planteados    como   costumbres      no      tienen      la     característica de  generalidad   que  el  censor              predica.   

De    otra    parte,   incumple   el  libelista    con    las    exigencias       que       la       senda       escogida      impone,         al  plantear manipulación      de      los      testigos,     lo     que     haría  referencia,        eventualmente, a un falso juicio de existencia.   

Igual,    si   su   inconformidad apuntaba a la negatoria de  incorporar             algunos  documentos     en     el     juicio,   ha  debido  acudir  a  la  causal  tercera de casación.   

Por estas razones y al no tener el yerro  demostración,        el       mismo no debe prosperar.   

6.  En  el  cuarto         cargo,         referido         a         la         prescripción    de    la    acción    penal    para   el   delito   de   fraude   procesal,  considera       que       basta       la      mera      constatación  entre  la  fecha  de  los hechos y la resolución de  acusación         para         desestimar     la    prédica,  toda  vez que la pena máxima para  la   misma   es   de   8   años,  los  cuales  no  habían  transcurrido  para  la  fecha  en  que  adquirió  ejecutoria  la  resolución    de  acusación.   

El  cargo  no tiene vocación de prosperidad.   

7.   Para   finalizar,   la   Agente  del  Ministerio      Público     invoca     se  case  parcialmente la sentencia para declarar la nulidad frente al delito de abuso de  confianza,  debiéndose  por  ende  redosificar        la        pena  impuesta         para       el fraude procesal.   

CONSIDERACIONES  

Precisiones iniciales y planteamientos de  los problemas jurídicos por resolver:   

1.   Teniendo  en  cuenta  que  la  demanda  presentada  por  el  apoderado  de  Armando               López  fue  declarada  desde el punto de vista formal ajustada a  derecho,  la  Sala  considera  que no viene al caso  pronunciarse  acerca  del cumplimiento o no de los requisitos de lógica          y          debida         argumentación.   

La        razón:    a    esta   altura   de   la  actuación,   el  procesado  adquirió  el  derecho a que se le analicen de  fondo  los  problemas  jurídicos traídos   a  colación  en  el  libelo, en armonía con  los   fines   de  la  casación  de  garantizar  la  efectividad  del  derecho  material,  respetar  las  garantías  mínimas de  las    personas    que    intervienen    en    la  actuación,  buscar  la  reparación de los agravios inferidos a los sujetos  procesales   y   unificar   la   jurisprudencia,   tal   como  lo  establece  el  artículo     206     de     la     Ley 600  de  2000,  Código  de  Procedimiento Penal vigente  para este asunto.   

2.   Previo  a  resolver  el  caso  concreto,  la  Corte  se  ocupará de fijar el alcance de la  jurisprudencia  frente  al  sistema  procesal  penal  aplicable  en  el presente  asunto.    

Luego,    analizará    las   presuntas  vulneraciones  que  se  reclaman  frente  a cada uno de los delitos —en  los  términos planteados por el  recurrente—   y   con  estricto apego al principio de prioridad.   

         I.   Del  sistema  procesal penal aplicable en aquellos eventos  en  que  concurra  coexistencia  de  leyes  procesales  respecto de un delito de  carácter permanente.   

1.   Para  empezar,  importa  destacar,  que  contrario a lo que sucedía con la entrada en  vigencia  en  nuestro  país  de  otras legislaciones procesales penales que nos  precedieron,  en  cuyos  casos  el  legislador  expresamente  derogaba la que le  antecedía,  tal mandato no concurrió para la expedición de la Ley 906 de 2004  (CSJ  AP, 12 Dic 2009, Rad. 32846).   

De  ahí  que, la jurisprudencia de la Sala  haya  venido  entronizando  el  concepto  de coexistencia de sistemas procesales  penales  para habilitar que en Colombia rija coetáneamente, tanto la Ley 600 de  2000 como la 906 de 2004.   

2.  Dilucidado  este  aspecto, el primer cuestionamiento que se impone realizar es, ¿cuál  es la ley procesal penal aplicable en aquellos casos en que  se  juzgue  un  delito  de  carácter permanente en el que durante su ejecución  transitaron los dos sistemas procesales?   

Pues  bien,  esta  temática  no le ha sido  ajena  al  estudio de la Sala, por ello tiene establecido y de manera pacífica,  en  postura  que  hoy  prohíja,  que  en  tratándose  de  delitos permanentes  o  cometidos  en  concurso se  impone  (CSJ  AP,  9 Jun 2008, Rad. 29586; CSJ AP, 15 Dic 2008, Rad. 30665;  CSJ  AP, 10 Mar 2009, Rad. 31180; CSJ AP, 29 Jul 2009, Rad. 31519, y, CSJ AP, 11  Dic 2013, Rad. 41187):   

acudir   a   criterios   objetivos   y  razonables,   edificados  éstos  esencialmente  en  determinar  bajo  cuál  de  las  legislaciones se iniciaron las actividades de investigación,  la  que  una  vez detectada y aplicada, bajo su inmodificable  régimen   habrá  de  adelantarse  la  totalidad  de  la  actuación, sin  importar  que  (al  seleccionarse por ejemplo la Ley  600)  aún bajo  la comisión del delito -dada su  permanencia- aparezca en vigencia el nuevo sistema.   

Ya    la    iniciación  de  las  pesquisas  por  los  senderos de aquella normatividad  marcará  el  rumbo  definitivo del procedimiento a  seguir.   Piénsese   en   un  secuestro  cometido  en   un   distrito  judicial  que  aún  estuviera  bajo  el régimen de la  Ley  600  y  dentro  de  ese  contexto se recibe la  notitia    criminis,   dándose   inicio   a   una  investigación previa y por su propia iniciativa en  la    misma    resolución   el   fiscal   ordena  interceptación        de       líneas      telefónicas,   desde   luego  sin  ningún  control     judicial    específico    pues    no  está  normativamente  previsto.  Ya -sin duda- con  ello,   el   servidor  está  ejerciendo  funciones  jurisdiccionales  de  las  cuales  carece  en  esencia  bajo  la Ley    906.    Y    mucho    más   si  dentro de aquella fase  preprocesal  recibe por lo menos el testimonio de los parientes del secuestrado,  como  que  en  tal caso se estará ante el aporte de  verdaderas  pruebas  (con  vocación de permanencia)  cuyo  carácter  o naturaleza no podría        ser        desconocido        en        adelante   al   tratar   de  variar  el  procedimiento   hacia  las  nuevas  reglas,  y  considerar  ahora  que  aquellas  versiones no ostenten la calidad de pruebas.   

Lo    propio   ocurriría  si  las  indagaciones  se inician bajo el procedimiento de las  nuevas   normas,  pues  el  cambio  de  sistema  de  enjuiciamiento  resultaría  (al  igual  que  en la  hipótesis     anterior)    a    más   de  refractario  a  un  verdadero  debido  proceso,  como  la  más  clara  muestra  de  las dificultades respecto  -por  ejemplo-  del acopio de información, como que  de     las     personas     se     obtendría   información  a  través de entrevistas, mas no  en  calidad  de  verdaderos  testimonios,  surgiendo  a  la  par  dificultad  en  relación    con    la   intervención  de  peritos,  en la medida en que a sus conceptos -recogidos a  la   luz  de  la  Ley  906-  no  podría     dárseles     el          carácter   de   prueba   como   sí  la  tendrían    bajo    el   imperio   de   la   Ley  600.   

Así  las  cosas,  la  Sala se inclina por estructurar la tesis  de  razón  objetiva como mecanismo para solucionar  el  eventual  problema  de  selección  del sistema  procesal  a  desarrollar  en  el  caso  del  delito  permanente  cuando  en  desarrollo  de su ejecución  surge    a    la    vida    jurídica   la   nueva  normatividad.   

3.  Como viene  de  verse,  la  Corte  ha fijado la regla según la cual, en aquellos eventos en  que  se  juzgue  un  delito  de  carácter  permanente,  en  el  cual durante su  ejecución  hayan transitado los dos regimenes procesales, será la ley adjetiva  que gobernó la primera actuación la que se continuará aplicando.   

O,  lo  que  es  lo  mismo,  verbi  grattia,  si  por  razón de una  denuncia  formulada contra desconocidos por el delito de secuestro, el Fiscal de  Ley  600  dispuso  apertura  de  investigación  previa, con independencia de la  fecha  hasta  la  cual  perduré la ejecución de esa conducta, esto es, si para  cuando  se  agote ya estaba vigente la Ley 906 de 2004, ello no impedirá que la  primigenia  normatividad,  esto  es,  el  sistema  procesal penal de 2000 sea el  llamado a gobernar el trámite.   

4.    La  situación  es idéntica y abarca igual solución cuando se trata de un concurso  de   delitos   y   uno  de  ellos  o  los  dos,  hayan  transitado  —por     su     condición     de  permanentes—  por  dos  sistemas procesales penales distintos.   

II.      Del     delito        de       abuso       de       confianza.   

1.  Siguiendo  el  orden  lógico  que  impone  el  principio de prevalencia de las causales en  casación,  la  Corte  analizará  inicialmente el cargo planteado al amparo del  motivo  tercero,  pues de prosperar éste, dada su mayor cobertura y sus efectos  para  la validez de la totalidad del trámite judicial, ningún sentido tendría  aprehender   el  estudio  del  segundo  reproche,  se  insiste,  frente  a  este  punible.   

PRIMER CARGO.  Nulidad.  

   

1.-  Como  se recuerda en el resumen que se  hizo   de   la   demanda,   el   libelista   lo  formula  bajo  tres  hipótesis  distintas.   

        La      primera,  las  diligencias debieron ser  gobernadas     por     la     Ley     906     de     2004;    la    segunda,  si  tal  normatividad  era la  aplicable,  ello  le  imponía  a los demandantes satisfacer previamente el  requisito       de       la      conciliación,      y      la      tercera,  la sentencia fue proferida en  un  juicio  viciado  de  nulidad  por haber operado el fenómeno jurídico de la  caducidad  de  la  querella, el cual, sin embargo, no fue declarado en las fases  de  instrucción  y  juzgamiento, dando lugar a que el proceso avanzara hasta el  proferimiento    del    fallo   de   mérito   que   ahora   recurre   en   sede  extraordinaria.   

2.-   Pues  bien,  frente  a  la  primera, ab initio  la  Sala  anuncia  que  se  ofrece  desafortunada  la prédica del  recurrente por las razones que pasan a verse:   

(i)  El  demandante  acusa la actuación de  nulidad  al  considerar  que  la misma debió gobernarse por la Ley 906 de 2004,  teniendo  como  soporte  de su tesis: el 14 de septiembre de 2006 se formuló la  denuncia,  y  el  20  de  febrero  de  2007, se dispuso la apertura formal de la  investigación,  luego,  según  su  dicho,  tales  fechas marcaron la normativa  procesal aplicable.   

(ii)  Si  bien  el  acaecimiento de las dos  situaciones  ocurrió  en  los tiempos señalados por el recurrente, no es menos  cierto,  que  aquél  desatiende  un  aspecto medular para la determinación del  sistema  procesal  aplicable  al  asunto  y  es  que el abuso de confianza es un  delito  considerado  de  comisión  instantánea,  toda  vez  que la conducta se  consuma  cuando  el sujeto agente se apropia en provecho propio o de un tercero,  de  la  cosa  mueble  ajena,  cuya  custodia  o  tenencia  se  le  ha confiado o  entregado  a título no traslativo de dominio.   

Evento en el cual, la normatividad procesal  vigente  para el momento de ocurrencia del hecho (ley procesal preexistente), es  la  que  lo  gobierna,  resultando  de  esta  manera  indiferente la fecha de la  denuncia  o  la  de  apertura  de  investigación,  a  tono  con la prédica del  recurrente.   Luego,  si  los  mismos  acontecieron  el  28  de  febrero de  200320,  ninguna duda asoma frente al sistema procesal aplicable, esto es,  la  Ley  600  de  2000, como bien lo dispusieron los funcionarios que conocieron  del asunto.   

3.  La dificultad  surgiría,  y  de  ahí  la  necesaria  reflexión  que  a  la Sala se le impone  realizar,  tiene  que  ver  con los cánones de arrendamiento del apartamento de  propiedad  de  los denunciantes, de los cuales el acusado se apropió por virtud  del  contrato  de  mandato,  como que allí la discusión se ofrecería distinta  respecto  de  las  fechas  de ocurrencia.  Estos fueron los términos de la  providencia              calificatoria21:   

por   último  los  canones  (sic)  de  arrendamiento   en   cuantía   indeterminada  por  concepto  de  la  renta  del  apartamento  402  del edificio MARIA XIMENA de propiedad de los denunciantes, lo  que  probado  esta  (sic)  con  prueba testimonial y documental como contratos y  facturas del predio aportadas por los quejosos.   

Y  precisamente esos dineros, entregados  por  los  denunciantes  y  por los arrendatarios del apartamento de propiedad de  estos  que  desconocio (sic) y aun (sic) desconoce el sindicado, son los que con  base  en  las  probanzas se puede afirmar fueron apropiados indebidamente por el  señor   ARMANDO  LOPEZ,  constituyen  a  no  dudarlo  el  delito  de  ABUSO  DE  CONFIANZA.   

Hasta ahí, todo apuntaría a pensar que el  acusado  soportaría  un  pliego  calificatorio  por  el concurso homogéneo del  delito   de  abuso  de  confianza,  empero,  ello  no  aconteció  así,  en  un  lapsus    calami   se  desentendió  la  Fiscalía  del fenómeno concursal, lo que le impide a la Sala  —como    ya    se  anunció— cualquier tipo  de corrección.   

Lo   propio   sucedió  con  el  Tribunal  —aun   cuando   con  argumentos  distintos— se  abstuvo   de   emitir   condena   por   la  misma.   Esto  dijo22:   

Ahora,  si  bien  por  la  descripción  contenida  en  el  canon 241 del C.P. no puede tipificarse en el delito de Abuso  de  Confianza la decisión del abogado ARMANDO LÓPEZ de arrendar el apartamento  de  “María  Ximena”  sin  contar  con  autorización  para  el efecto, pues  solamente   se   le  había  conferido  poder  escrito  para  que  realizara  su  enajenación,  toda vez que la norma es clara en determinar como objeto material  del  delito únicamente “bienes muebles”, debe advertirse que dicha conducta  de  manera  alguna se adecua al tracto normal de los negocios; por el contrario,  es  evidente  que  es  constitutiva  del  delito  de  Estafa  establecido por el  legislador en el artículo 246 ibídem.   

4.  De otro lado,  según  la  tesis  que  la  Delegada  plantea  en  su  concepto,  en  el  evento  —que    no    fue  así—  en que el censor  extendiera  su  queja  al  delito  de  fraude  procesal,  como  ya  se vio, nada  impediría  que  tales  conductas  concursantes se hubieran gobernado por la Ley  600  de  2000,  si  en cuenta se tiene que la primera actuación de la Fiscalía  fue guiada por tal normatividad.   

5. Así, la primera  hipótesis  del  censor,  encaminada  a  obtener la nulidad de lo actuado, al no  haberse  gobernado  el  proceso  por  los lineamientos de la Ley 906 de 2004, no  tiene  vocación  de prosperidad, postura que por las razones expuestas se aleja  ostensiblemente del criterio del Ministerio Público.   

6.    A  continuación,  y  por  virtud  del  principio de prioridad, acomete la Corte el  estudio  del  tercer fenómeno invalidatorio propuesto por el demandante, el que  comportaría    —de  prosperar—  una  mayor  amplitud que el segundo de los postulados.   

Pues  bien, de entrada la Sala anuncia, que  el  reproche  relacionado  con  la  caducidad de la querella frente al delito de  abuso de confianza prospera, lo que implica, previamente, examinar:   

La oportunidad para la interposición de la  querella.       Alcance     —a   términos   de   la   jurisprudencia   de  la  Corte—  de  los  plazos fijados por la Ley  600 de 2000.   

   

(i). El punible de  abuso   de  confianza,  conforme  al  precepto  contenido  en  el  artículo  35  íbidem    es    de  aquellos:   

«Delitos  que requieren querella.   Para  iniciar  la  acción  penal  será  necesario  querella  en  los  siguientes  delitos,  excepto  cuando el sujeto pasivo sea un  menor  de  edad:  lesiones  personales  sin  secuelas,  (…) abuso de confianza  (C.P.,art. 249)».   

Ésta,  constituye  una categoría especial  asignada  por  el  legislador a conductas que clasifica de bajo impacto social o  de  poca  lesividad  a  los  bienes  jurídicos,  en cuyos eventos, prevalece la  voluntad  de  la  víctima  para  poner  en movimiento el aparato jurisdiccional  frente  al  interés  general  de que se investigue todo comportamiento social y  jurídicamente reprochable y punible.   

Se  le  tiene,  igual,  como  una  de las  excepciones  al  principio  de  oficiosidad,  que obliga al Estado a perseguir y  sancionar  todo  comportamiento que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos  tutelados   por   el   legislador   dentro   del   ejercicio   del  ius puniendi.   

(ii).   Al  tiempo  que  el  legislador  enlistó las conductas punibles que habrían de ser  consideradas  querellables,  estableció unos condicionamientos para el oportuno  ejercicio de la acción penal por parte del afectado:   

«Art.    34.    Caducidad   de   la  querella.  La querella debe presentarse dentro  de  los  seis  (6) meses siguientes a la comisión de la conducta punible.   No  obstante,  cuando  el  querellante  legítimo, por razones de fuerza mayor o  caso  fortuito  acreditados, no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el  término  se  contará  a  partir del momento en que aquéllos desaparezcan, sin  que en este caso sea superior a un (1) año.»   

         (iii).   La  Corte,  para  una  mejor  comprensión  de  dicha  temática  y  dentro  de  su  función  orientadora, ha  estudiado  in  extenso  la  referida  norma,  en  postura  que  hoy  reitera  (CSJ  SP,  03  Feb. 2010, Rad.  31238):   

La disposición regula dos eventualidades  distintas  relacionadas  con  la caducidad de la querella. La primera, cuando el  querellante  legítimo  se entera acerca de la comisión del punible en la misma  fecha  de  su  ocurrencia.  Y  la segunda, cuando razones de fuerza mayor o caso  fortuito  le  impiden  conocerla  en  ese  momento.  Para  el  primer evento, el  precepto  determina  que  la  querella  debe  presentarse dentro de los seis (6)  meses    siguientes.    Respecto   del   segundo,   dispone   que   ‘el  término se contará a partir  del  momento  en que aquéllos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a  un (1) año.   

La primera hipótesis no reviste ninguna  dificultad.  Se  trata  de  una  situación  meramente objetiva, que consiste en  verificar  si la querella se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a  la  comisión  del  delito.  Tal  eventualidad  no sucedió en el presente caso,  según  quedó  analizado  en  el  acápite  precedente,  de  manera que por ese  aspecto  debería  darse  razón  al  casacionista, en el sentido de encontrarse  caducada la querella cuando se activó la jurisdicción.   

Ahora  bien, una lectura desprevenida de  la  segunda hipótesis conduciría a afirmar que el interesado cuenta con un (1)  año  para  presentar  la  querella,  contado  desde  el  momento  de conocer la  ocurrencia  de  la  conducta  punible, sin importar la época en que obtiene ese  conocimiento.  Tal entendimiento de la disposición, sin embargo, es equivocado.  Su   examen   detenido   y   contextualizado   permite   arribar  a  conclusión  diversa.   

En  efecto,  la  norma  en  esa  segunda  hipótesis  se  refiere a dos circunstancias temporales, una cuando establece el  término  a  partir del cual debe contarse la caducidad, situación que acontece  tan  pronto  las  razones de fuerza mayor o caso fortuito desaparecen y entonces  el  querellante  legítimo  conoce  la  ocurrencia  del hecho punible, y la otra  cuando  dispone que ese lapso, en todo caso, no puede exceder de un (1) año. Es  obvio  que  el  primero  de  esos términos debe ser inferior al segundo o, a lo  sumo,  igual  a  este  último;  no otra cosa se deduce de la última expresión  contenida    en    la    disposición    examinada,   es   decir,   ‘sin que en este caso sea superior  a un (1) año.   

Pero, ¿cuál es ese primer lapso al cual  se  refiere  la  segunda  hipótesis regulada en el artículo 34? La norma no lo  dice  expresamente,  sino  que  se  limita  a  señalar que el término no puede  exceder  de  un  (1) año. Sin embargo, su lectura integral indica que se trata,  en  principio,  de  los seis (6) meses señalados en su primera parte, es decir,  en aquella donde se establece la regla general.   

Los  diversos  segmentos  de un precepto  -ello  es  claro-  no  pueden  examinarse  aisladamente,  sino en función de la  figura  que  allí  regula.  Para  el  caso, el mencionado artículo se intitula  ‘caducidad  de  la  querella’   y,  en  efecto,  su  contenido  versa  sobre  la  oportunidad  en  la  cual  debe  ésta  presentarse, so pena de operar su caducidad.   

Por  eso,  como  la  segunda parte de la  disposición  no  señala  taxativamente  el  término  de  caducidad  cuando el  interesado  conoce  la  ocurrencia  del ilícito después de su comisión, será  necesario  entender  que  alude  a  los  seis  (6) meses reseñados en su primer  segmento,  única  parte  de  la norma en donde se contempla explícitamente tal  aspecto.   

Pero  se afirma que el precepto procesal  examinado  se  refiere,  en  principio,  al  lapso  de seis (6) meses, porque en  cuanto  en él se determina que el término de caducidad no puede ser superior a  un  (1)  año,  significa  ello  que  oscilará  dentro  de  esos  dos  límites  dependiendo  de  la  fecha  en  que  el  afectado conoce la ocurrencia del hecho  punible.   

En  otras  palabras,  la pretensión del  legislador  se  orientó a establecer un término de caducidad de seis (6) meses  en  la  segunda hipótesis regulada en el artículo 34, contados desde cuando el  sujeto  pasivo  se entera de la ocurrencia del delito, con la posibilidad de ser  inferior  a ese lapso si el enteramiento se obtiene después de transcurrir seis  (6)  meses  desde  la  comisión  del  mismo. Sin duda, porque de acuerdo con la  disposición,  el tiempo transcurrido hasta antes de conocerse la existencia del  ilícito  y  el corrido con posterioridad no puede en absoluto, sumados los dos,  exceder de un (1) año (se destaca).   

Para  facilitar  la  comprensión  de lo  dicho,     se     mencionan     los     siguientes     ejemplos:    i)  Si  el conocimiento se obtiene a  los  dos  meses de ocurrida la conducta delictiva, el interesado cuenta con seis  (6)  meses  más  para presentar la querella, es decir, en total ocho (8) meses;  ii) Si el conocimiento  se  obtiene  a  los  seis (6) meses, tendrá otro tanto para promover la acción  penal;   iii)  si  el  perjudicado  conoce  el  delito  a  los diez (10) meses de cometido, tendrá tan  sólo    dos   (2)   meses   para   activar   la   jurisdicción;   iv)           finalmente,   si   la   ocurrencia   del   ilícito  llega  a  su  conocimiento  después  de transcurrido un (1) año de perpetrado, habrá en ese  caso   operado   el  fenómeno  de  la  caducidad  de  la  querella. (se destaca)   

Como  se  observa,  el  legislador  al  establecer  ese tratamiento diverso tuvo en mente, de todas maneras, respetar la  esencia  de  la  caducidad de la querella, no otra diversa a la de establecer un  término  restringido  para la activación de la jurisdicción, lapso que en las  regulaciones  procesales  inmediatamente  antecedentes  a  la  Ley  600  de 2000  osciló   entre   seis   (6)   meses   y   un  (1)  año,  según  lo  visto  en  precedencia.   

Recuérdese    que    ‘la  querella  es la solicitud que  el  ofendido o agraviado con la conducta punible formula en contra del autor del  comportamiento,  como  condición  necesaria  de  procesabilidad prevista por el  legislador  en relación con determinados tipos penales, porque considera que en  ciertos  específicos casos debe primar la voluntad de la víctima del ilícito,  cuyo  interés podría verse vulnerado en forma más grave con la investigación  que  sin  ella.  Por  ello, en tales eventos el legislador restringe la facultad  investigativa  del  Estado,  condicionándola  a  la  previa  formulación de la  querella  como  medio  de  protección  de  dicho  interés personal23.   

La facultad que el Estado deja en cabeza  del  afectado  para  acudir  en  tales  casos  a la jurisdicción no es de todas  maneras  absoluta,  pues  la  ley  por  razones de seguridad jurídica limita su  ejercicio  en  el  tiempo,  en  tal  forma que de no presentar la querella en un  determinado  plazo  opera  su  caducidad, castigando la inactividad o incluso su  desinterés  por los asuntos personales. Ese lapso no puede ser demasiado amplio  (y  así  lo  ha  entendido  el  legislador),  pues  el  tema  quedaría  en  la  indefinición,   al   punto   que  terminaría  confundiéndose  con  el  de  la  prescripción,  incluso,  reemplazándolo en algunos casos, como acontecería si  se  aceptara  que  el  término  de  caducidad  podría empezarse a contabilizar  faltando  unos  pocos  días  para  operar el referido fenómeno enervante de la  acción  penal,  con  el  argumento  de que apenas en ese momento la víctima se  enteró de la realización del delito.   

Debe aclararse aquí que las situaciones  de  imposibilidad  del sujeto pasivo para presentar la querella, como es el caso  del  secuestro, desaparición forzada, etc., se regulan por lo establecido en el  inciso  segundo  del  artículo  32  del Código de Procedimiento Penal de 2000,  norma  que  habilita  para  promover la acción penal al Defensor de Familia, al  Agente  del  Ministerio  Público,  al  Defensor del Pueblo o a los perjudicados  directos.   

         

         Entonces,  dígase,  que  frente al segundo plazo, con independencia  de  que hayan concurrido casos de fuerza mayor o caso fortuito, opera una regla,  la que la Sala destaca en esta oportunidad:   

         El  término para la presentación de la querella en delitos como el  de  abuso de confianza, considerado de ejecución instantánea, en todo caso, no  puede  superar  un  año  después  de  ocurrido el hecho; plazo que ciertamente  busca  frenar  la  indefinición de tales asuntos y la perentoriedad para que el  afectado acuda a la jurisdicción penal.   

                                             7.-  La  calificación jurídica impartida  en  la  acusación  y  respetada  en  el  fallo  de  segunda  instancia, ninguna  objeción    le    comportó    a    las   partes24:   

[d]e  donde  se  tiene  que  si  (sic)  efectivamente  se  encuentra  probado que le fueron entregadas sumas por valores  de  OCHO  MILLONES  DE  PESOS,  en  primer término de TRES MILLONES DE PESOS en  segundo  lugar dinero este del cual solo hizo entrega a DAVIVIENDA de la suma de  DOS  MILLONES  TRESCIENTOS  CINCUENTA  MIL  PESOS  (folio 10 del Anexo 1 Proceso  Disciplinario)  y  durante  un  lapso  prolongado  usufructuó  los  cánones de  arrendamiento  que  le pagaba la señora HEIDI CATALINA SALAZAR MARIN, todo ello  producto  de  la  CONFIANZA  depositada  en él por quienes eran sus demandados,  pero  que  a  la  postre  se  convirtieron  en  víctimas  de sus maniobras poco  edificantes,  es  innegable  predicar  que nos encontramos frente a un delito de  ABUSO DE CONFIANZA.   

         Ahora  bien, se hace necesario examinar un aspecto determinante para  la  solución  de  la temática propuesta: el momento consumativo del punible de  abuso de confianza.   

         A  términos  de  la  jurisprudencia de la Sala (CSJ SP, 3 Feb 2010,  Rad.  31238)  es  considerado  de  comisión  instantánea, en cuanto se consuma  cuando  el  sujeto  agente  se apropia en provecho propio o de un tercero, de la  cosa  mueble ajena, cuya custodia o tenencia se le ha confiado o entregado   a título no traslativo de dominio.   

         8.-   Entonces,  si  la  apropiación  indebida    por    parte    del    acusado   data25   del   28  de  febrero  de  2003,   fecha  en  que  los denunciantes entregaron al acusado dos sumas de  dinero,  cabe  concluir, por tanto, que en las condiciones acabadas de reseñar,  la querella se encontraba caduca al momento de   

su presentación.  

         Por  tanto,  la  Fiscalía  como  los  jueces  de  primera y segunda  instancia,  no  se  hallaban  facultados por la ley procesal penal para iniciar,  adelantar  y  culminar las fases de investigación y juzgamiento, por razón del  delito  de  abuso  de  confianza atribuido a Armando  López,  al haber operado  el  fenómeno  de  la  caducidad  de la querella, toda vez que ésta se erige en  condición   de  procesabilidad,  pues  ninguno  de  los  afectados  ostenta  la  condición  de  menor  de edad, como para que dicha ilicitud pudiera perseguirse  oficiosamente.   

         9.  De  manera que, con total apartamiento  de  la  oportunidad  para  su  interposición,  por la que aboga la Delegada del  Ministerio  Público,  cuyo criterio —como   viene   de  verse—  no  resulta  afortunado  ante la demostración del yerro propuesto  por  el  demandante,  no  cabe  más alternativa que declarar la prosperidad del  cargo  y  decretar,  en  consecuencia, la cesación del procedimiento seguido en  contra      de      Armando     López           respecto   del   delito   de   abuso   de   confianza,  lo  cual,  por sustracción de materia, releva a la Sala de tener  que  referirse al segundo reproche, el que hace relación a la obligatoriedad en  la  celebración de la audiencia de conciliación.        

     

III.  Del delito de fraude procesal.   

1.           Aun     cuando    el    demandante  denunció  en  primer  lugar     la  violación indirecta      de     la     ley  sustancial   bajo  la  senda   de   un   falso  raciocinio,  la   Sala,   por  razón   del   principio   de   prioridad  que  rige  el  recurso  extraordinario  invertirá  el  orden  propuesto  y  abordará el  cargo  de  violación  directa  de  la ley sustancial, el  que  de  prosperar  —a  términos       de       la       solicitud—        conllevaría      la     declaratoria     de  prescripción     de    la    acción penal.   

2.   Con   ese  propósito,  de  manera  previa,  la  Corte  realizará  algunas  precisiones en  relación con esta conducta y la fase de ejecución.   

         

2.1. Para empezar,  dígase,  que  es  considerada  de  ejecución  permanente,  luego  la  fecha de  comisión  del  último  acto determina, entre otras, la sanción a imponer y el  término  de prescripción de la acción penal (CSJ SP, 25 Ag 2010, Rad. 31407).   

2.2.  Durante  su  ejecución,  el  primigenio  artículo  453  de  la  Ley  599 de 2000 sufrió la  modificación  contenida  en  el  artículo 11 de la Ley 890 de 200426,    al  establecer  la  sanción de 6 a 12 años, multa de 200 a 1.000 salarios mínimos  legales  mensuales  vigentes  e  inhabilitación para el ejercicio de derechos y  funciones públicas de 5 a 8 años.   

Este  aumento  de  penas,  el  que  en  un  principio  y  sin  distinción  alguna,  la  jurisprudencia  de  la  Sala había  señalado  que sólo se aplicaba a los casos regidos por la Ley 906 de 2004 (CSJ  SP,  20  Jun  2007, Rad. 25667;  CSJ SP, 21 Mar 2007, Rad. 25133 y, CSJ AP,  23  Feb  2006, Rad. 24890),  trámite que no gobierna la actuación.   

Empero,  a esta postura se le imprimió una  aclaración  válida   que la Sala ratifica en esta decisión en cuanto que  la  misma  no  cobijaba,  entre otros, la sanción establecida para el delito de  fraude procesal (CSJ AP, 27 Jul 2011, Rad. 36720).  Así dijo:   

Si  bien es cierto, esta Corporación ha  sostenido  que  el  incremento de penas insertado en el Código Penal para todas  las  conductas delictivas por vía del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, sólo  es  aplicable  a  comportamientos cuya investigación y juzgamiento se haga bajo  el  rito  de  la  Ley  906  de  2004,  es   necesario  aclarar  que  dicha  interpretación  sólo  hace  alusión  al  aumento  generalizado  de penas para todos los delitos, más no al  referido  a  ciertas  conductas  en  particular  y que son las señaladas en los  artículos  7º  al  13 de la Ley 890, ya que el legislador no quiso condicionar  su  vigencia  al  sistema  que definiera el procedimiento a seguir, pues resulta  claro  que  para  julio 7 de 2004, fecha de expedición de esa ley y vigencia de  sus  artículos  7º  al  13,  aún  no  había entrado a regir el sistema penal  acusatorio en ninguna parte del país.   

Del caso concreto.  

         1.  Según se indicó en el resumen que se  hizo  de  la demanda, el censor sostiene que el Tribunal incurrió en violación  directa  de  la ley sustancial por aplicación indebida de las disposiciones que  definen   el  instituto  de  la  prescripción  de  la  acción  penal,  al  considerar  que  dicho  fenómeno operó en la etapa de la instrucción antes de  que   adquiriera  firmeza  la  pieza  calificatoria,  sin  que  el  Ad   quem   emitiera   el   respectivo  pronunciamiento   frente   al   delito   de  fraude  procesal,  no  obstante  su  perentoriedad.   

Ello por cuanto, al ser considerado de mera  conducta,  cuya  pena  de  prisión oscila entre 4 y 8 años, el cómputo que se  impone  debe tener como base el 14 de noviembre de 2003, fecha que corresponde a  la  emisión  de  la  sentencia  proferida  por  el Juzgado 2 Civil Municipal de  Armenia,  que  ordenó  seguir  adelante con la ejecución, lo que significa que  para  el  6  de  enero de 2010, había transcurrido un término superior a los 5  años a que hace alusión el artículo 83 de la Ley 599 de 2000.   

2.  Veamos, la  conducta  atribuida  al  encausado se enmarcó en el artículo 453 de la Ley 599  de  2000, aplicado al caso, sin las modificaciones punitivas establecidas por el  artículo 11 de la Ley 890 de 2004, cuyo tenor es el siguiente:   

ART.      453.-     Fraude   Procesal.   El   que   por  cualquier  medio  fraudulento  induzca  en  error  a  un  servidor público para  obtener  sentencia,  resolución  o  acto  administrativo  contrario  a  la ley,  incurrirá  en  prisión  de  cuatro  (4)  a ocho (8) años, multa de doscientos  (200)   a   mil   (1.000)   salarios   mínimos  legales  mensuales  vigentes  e  inhabilitación  para  el  ejercicio  de derechos y funciones públicas de cinco  (5) a ocho (8) años.      

                    

         En  relación  con  este delito, la jurisprudencia tiene sentado que  al  ser  incluido  en  el  catálogo  contra  la  eficaz y recta impartición de  justicia,  encuentra realización cuando se utiliza el engaño o la mentira para  inducir  en  error  a un servidor público a fin de obtener de él una decisión  judicial o administrativa contraria al ordenamiento jurídico.   

         En  este  sentido,  ha  precisado  que  (CSJ  SP,  18 Jun 2008, Rad.  28652):   

Dentro  de  los  elementos objetivos del  tipo  están:  (i)  una  conducta  engañosa;  (ii)  la  inducción  en error al  servidor  público,  y  (iii)  el propósito de obtener sentencia, resolución o  acto administrativo contrario a la ley.   

El  propósito  buscado  por  el  sujeto  activo  es  cambiar,  alterar  o  variar  la  verdad  ontológica  con el fin de  acreditar  ante el proceso que adelante el servidor público una verdad distinta  a  la  real,  que  con  la  expedición  de  la  sentencia,  acto  o resolución  adquirirá una verdad judicial o administrativa.   

“Para  que  se  configure esa conducta  punible  es  preciso  que  exista una actuación judicial o administrativa en la  que  deba  resolverse  un  asunto jurídico, y que, por ende, sea adelantada por  las  autoridades  judiciales  o  administrativas.  Incurre en ella el sujeto -no  calificado-  que  por  cualquier  medio fraudulento induzca en error al servidor  público  para  obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a  la ley.   

“Si bien no se exige que se produzca el  resultado  perseguido,  se  entiende  consumado  cuando  el  agente,  de  manera  fraudulenta,  induce  en error al servidor. Pero perdura mientras se mantiene el  estado  de ilicitud y aun con posterioridad si se requiere de pasos finales para  su                   cumplimiento27.   

   

3.  Ab  initio  la  Sala  anuncia,  que  el  reproche  no está llamado a prosperar, compartiendo así plenamente el concepto  emitido   por   la  Señora  Procuradora  Tercera  Delegada  para  la  Casación  Penal.   

A  no  dudarlo,  los actos constitutivos de  error  al  funcionario  judicial  tuvieron  su asiento en el proceso ejecutivo a  cargo  del  Juzgado  2  Civil  Municipal  de  Armenia, el que el acusado inició  -22    de    noviembre    de    200228—       para       —obtener  el  pago  de  los  cánones  adeudados,  aduciendo  como  título  la  sentencia  de  aquel  primer  proceso;  trámite     que     culminó     —contrario  a lo sugerido por el casacionista- en octubre de 2006 con  la  orden  de  dejar  sin  validez  el  remate  por no haberse citado al tercero  acreedor,  ello  por  cuanto, como se anotó con antelación, al ser considerado  un  delito  de  ejecución  permanente  es  el  último acto el que determina el  momento último de su ejecución.   

4. De otro lado, y  como  viene  de  verse,  es el artículo 11 de la Ley 890 de 2004, modificatorio  del  artículo  453 del Código Penal, que fija una pena de prisión de seis (6)  a  doce  (12)  años,  la norma llamada a regular el caso si se considera que el  punible  de  fraude procesal atribuido al acusado se ejecutaba al momento en que  entró     a     regir     tal     normatividad29,  luego será el monto de 12  años el máximo de la pena imponible para el delito en mención.   

Si bien es cierto, y como ya se dijo, no es  el  caso  entrar  a  precisar  los  distintos errores de técnica que la demanda  ofrece,   esfuerzo   que   solamente   por   razones  meramente  académicas  se  destaca.   

La Corte ha señalado de manera reiterada y  pacífica  que  la  prescripción  que se alega en casación se debe orientar al  amparo  de  la  causal  tercera  de  casación,  consagrada en el artículo 207,  numeral  3°,  de  la  Ley  600 de 2000, al tiempo que sus fundamentos deben ser  desarrollados   en   los   términos   de   la   causal   primera   (violación     directa     o     indirecta     de     la     ley  sustancial),  toda  vez  que  a  la  equivocación del  sentenciador   consistente   en  no  advertir  la  consolidación  del  término  prescriptivo  subyace  un  error  de aplicación indebida, exclusión evidente o  interpretación  errónea  de  una norma sustancial,  o  bien un dislate de apreciación probatoria (CSJ AP,  11 Nov 2008, Rad. 30543).   

5. Pues bien, y aun  de  superar  tales  falencias el cargo no tiene vocación de prosperidad por las  razones que pasan a verse:   

i)  Que,  como  así  lo  ha  fijado  y  reiterado la jurisprudencia de la Sala por vía de esta  misma  decisión,  el  delito  de fraude procesal no es de mera conducta sino de  ejecución permanente.   

ii) Que, bajo tal consideración y con base  en   los   antecedentes   procesales  ya  expuestos,  el  término  prescriptivo  empezaría  a  correr  a  partir de la fecha de comisión del último acto, esto  es,  octubre  de  2006 cuando el Juzgado 2 Civil Municipal de Armenia dentro del  proceso  ejecutivo  que  adelantaba  contra  los  denunciantes  a  instancia del  acusado,  ordenó  dejar  sin validez el remate por no haberse citado al tercero  acreedor.  Hasta ahí, han de considerarse sus efectos.   

iii)  Que,  el  argumento  de  la  prescripción  en  la  fase  de  investigación,  se  muestra  sustentado      erróneamente,      pues      el      libelista     –como  viene  de verse— parte de un equívoco trascendente,  el  que  no es distinto a considerar que el delito de fraude procesal es de mera  conducta  y  tal  inexactitud  lo  lleva  a  tomar fechas distintas (favorables  a  sus  pretensiones) para  realizar el cálculo respectivo.    

          Son   estas   las   razones   por   las   que   el   cargo   deviene  infundado.   

De los errores de apreciación    probatoria.    Error   de  hecho           por          falso      raciocinio.   

1.  En  lo   que   tiene   que   ver   con   el   reproche,  que  por  la  senda  de  la  violación indirecta de la ley sustancial invoca el  casacionista,  no  son  menos  los  reparos que se le han de formular, lo que de  entrada    vaticina   la   improsperidad   de   la  pretensión.   

En efecto, aunque la propuesta de ataque se  enuncia  por  la vía de la infracción indirecta de la ley sustancial, error de  hecho,  en el sentido de “falso raciocinio” respecto del artículo 232 de la  Ley  600  de 2000, simultáneamente hace alusión a que se incurrió en un error  de  derecho por falta de aplicación del artículo 7 que consagra la presunción  del     in     dubio     pro     reo.   

2.  Con  el     propósito     de     brindar  respuesta de fondo al casacionista,  sea       lo      primero      señalar     que     la     solicitud  encaminada    a    que    la    Sala  valore  los  documentos  que anexó  con  la  demanda,  se  ofrece  impertinente, como que solo se podrá  considerar  prueba  capaz  de  soportar un fallo la que ha sido  descubierta  y  que  ha  ingresado  al  proceso  con  respeto  del  principio de  contradicción.   

El  régimen  del  proceso  penal que orienta el sistema jurídico  colombiano  —Leyes 600  de    2000    y    906    de   2004—  no  concibe debate probatorio en sede de segunda instancia o de  casación,  pues  su  práctica    está  confinada a la sede inferior.   

Lo   dicho   significa,  que    ninguna   consideración   le  merecerán  a  la  Sala  los  argumentos  del  recurrente  en  cuanto  están  soportados               —como      el     mismo     lo  refiere—   en  los  documentos extemporáneos.   

3.   La  Sala  anuncia que el reclamo del casacionista ha de  ser   desatendido,   por   cuanto  el  mismo  lejos  está de constituir una propuesta seria frente a la  valoración    otorgada   por   el   ad  quem  a  los distintos     elementos    de    prueba    obrantes;    posa   más  como   un  alegato  de  instancia  deshilvanado  e  incoherente.   

Constituyó  un  clamor constante del  demandante,         con         base  en  el cual ancló      gran      parte     de     su     argumentación,          referirse     indiscriminadamente     a     algunas     circunstancias  relacionadas  con el  acto  de  entrega del apartamento que habitaban los  querellantes   y  cuyo  incumplimiento  generó  el  inicial    proceso    de   restitución  de  inmueble.   Una muestra de ello:   

«La  administración     no     autorizó     la     salida     (…)    no  existió  un  previo acuerdo con el abogado Armando  López  (…) no fue en  los   primeros   cinco   días  de  noviembre  del  año          2002         (…)   no  dejaron  las  llaves  en  portería (…)  la  administradora no autorizó   la   salida   ni  mucho  menos    sacaron   enseres»30.   

De ahí, que  la     Sala     se    pregunte    ¿interesa         –como  lo pregona el casacionista-  para  los  efectos  de  esta  decisión  frente  al  delito  de  fraude  procesal,  la  prédica    del    recurrente    en    cuanto    la   fecha  de la  salida,  la  autorización  de  la administradora o  quizá   las   llaves   en   portería?   

Para    empezar,    dígase    que   la   respuesta   al   interrogante   planteado   es  negativa.     Nada   de   ello   incumbe.  Los  argumentos  que tuvo el Tribunal para sustentar  el  fallo  condenatorio  lejos  están  de  ser  siquiera mencionados por el  recurrente.  Esto dijo:   

Finalmente, debe reiterarse que frente a  la  configuración  del punible de Fraude Procesal,  no  emerge  duda  alguna,  pues  en  los  términos  reseñados,  se advierte de manera diáfana      que     el     acusado,  además   de   pretender   cobrar  las  cuotas  de  administración   en   el  proceso  ejecutivo  que  iniciara     después     del    abreviado    de  restitución  de tenencia, cuando tenía  pleno  conocimiento que las mismas eran objeto de otro proceso  que    cursaba   en   el   Juzgado   Cuarto   Civil   Municipal   de  esta  ciudad,  logró,  no  obstante encontrarse solucionada la obligación,  que  el  Juzgado  Segundo  Civil  Municipal  ordenara  seguir  adelante  la  ejecución  y que inclusive llegara a  rematar   y   a   adjudicar  el  bien,  debiendo  precisar  que  aún cuando  por    la    razón    enunciada   no   se  libró  mandamiento  de  pago  frente  a dichos rubros y que finalmente, la diligencia de remate fue dejada sin  validez  por  auto  del  11  de  octubre  de  2006  como  consecuencia del error  procedimental  en  que  se  incurriera al no haberse  citado al tercero acreedor hipotecario”.   

En  efecto,  el  recurrente  no  detuvo  siquiera      su      atención     —carga    que    le    resultaba  ineludible—  en         los         argumentos  que  tuvo el Tribunal para emitir  fallo   condenatorio   respecto   del  fraude  procesal,  menos  aún,          señalar     en     qué        consistió  su  desapego con los postulados de  la         sana         crítica.         Nótese    cómo,   la   contundencia  probatoria   que   exhibe  el  Ad  quem   es   principalmente  de  naturaleza  documental,  tiene   su  asiento  en  el  proceso  ejecutivo  bajo  dos  aristas:  (i)  la  pretensión  de  cobrar las cuotas de administración  cuando  sabía que eran objeto de  proceso  independiente,  y   (ii)   continuar,  seguir  adelante  con  la  ejecución  cuando  ya la obligación   había   sido  cancelada  en  su  totalidad.     Frente   a   estos   puntuales  aspectos,      ninguna      consideración     realizó     el     censor     lo     que  vaticina,    como  ya       se  anunció,     la  improsperidad del reproche.   

El  casacionista              pretende,   mediando  tan  solo  el  sustento   de   sus   palabras,  que  la  Corte  declare  como  verdad  revelada  que    Armando  López  actuó     conforme     le    era  exigido,  que  los  denunciantes  mintieron todo el  tiempo;   nada   más  alejado  tal  planteamiento en esta sede.   

4.   El  demandante,   en   forma   por   demás    velada   y   con   total   apartamiento   de   la   realidad  procesal,  desatiende  que   en   el   proceso   obra   plena  prueba  de  la  conducta  engañosa  ejercida  por el procesado al  interior  del  proceso  ejecutivo,  la  que se tradujo en inducción en error al  servidor  público,  con el  propósito  de  obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a  la  ley,  sin que frente a tales presupuestos se ofrezca relevante la entrega de  las  llaves,  la  autorización de la administración y otras circunstancias que  plantea en la demanda.   

Al margen de que el defensor no sustentó el  cargo  como  lo  tiene establecido la jurisprudencia en forma pacífica y aunque  las  falencias  se  superaron  con  la  admisión  del  libelo, en casos como el  presente,  resulta  del  todo  inane la argumentación exhibida, pues no brindó  ninguna   pauta   de  la  lógica,  de  la  experiencia  o  del  sentido  común  eventualmente   infringida   por  los  funcionarios  encargados  de  administrar  justicia,  para  entrever,  por  lo menos, alguna razón en sus cuestionamientos  contra  las  decisiones  expedidas  por  los  juzgadores:  todo lo cual, muestra  insustancial cualquier pretensión.   

5.  El  jurista  sostiene  que  a partir de las declaraciones de Fanny González de Franco y Omar  de  Jesús  Trejos,  la  segunda  instancia  no  podía haber inferido el actuar  contra  derecho de su asistido, al considerar que las mismas son contradictorias  y   fueron   manipuladas  por  los  denunciantes.  En  esas  circunstancias,  la  oposición  a  lo  declarado  por el fallador plural se traduce en un escrito de  libre  factura,  desde  luego,  anodino  en sede extraordinaria; sin embargo, es  innegable   el   acierto  del  Ad  quem  en  sus  conclusiones  una  vez  sopesó,  tanto  los  testimonios  acabados  de mencionar como los de los denunciantes Olga Patricia Franco y José  Jairo   Duque,   en   tanto,   y   sobre   el   particular   indicó31:   

de manera diáfana los cuatro deponentes  son  coherentes  al  relacionar  la  forma  como  se  surtió el pago con el que  creyeron  quedaba  solucionada  la  obligación  objeto  de  cobro  por  la vía  judicial  ejecutiva  por  parte  de  la  señora  STELLA GUZMÁN a través de su  apoderado  judicial,   señor  ARMANDO  LÓPEZ  y si bien, tanto la señora  OLGA  PATRICIA, como los señores JOSÉ JAIRO y OMAR DE JESÚS, aluden a que los  $8.000.000,  fueron recibidos de manera fraccionada por el abogado, en la medida  que  al  parecer le entregaron primero $7.000.000 y seguidamente, la misma tarde  $1.000.000.   

Sin  que a lo dicho le sea oponible como lo  sostiene  el recurrente, «[e]s costumbre que cuando  alguna  persona  entrega  dinero  reclame  el  recibo o comprobante.  No es  costumbre  que  una  persona  profesional  como  el  caso  de  la  denunciante y  asesorada  por una abogada acepten entregar dinero y  no  exigir comprobante o  recibo  por  el  dinero  que  entregan»32   

.   El  Tribunal   en   su  oportunidad      y     respecto     de      tal      temática  dijo:   

De     un     lado    porque    la  explicación que brindaron los esposos DUQUE FRANCO  frente  al motivo por el  cual   no   tienen  en  su  poder  el  respaldo  documental  fue  expuesto  de  manera  lógica  por  parte  de  los mismos, al  señalar  que no lo consideraron necesario, pues al  solucionar  la  obligación recibieron el oficio de  solicitud   de   desembargo   que   era   finalmente  su  pretensión.   

Aunase  (sic)     a   lo   anterior,   que   la   no  ostentación  de  los  recibos  cuya  inexistencia  enarbola  el  acusado  como medio para desechar los  testimonios  de cargo,  de  manera alguna puede  ser  asumida  en  los  términos  que  los  pregona  el  investigado  y  de  manera         inmotivada         lo         avala        la        funcionaria      de      primera  instancia,  pues  ha quedado claro en la        actuación  que  el  profesional  del derecho  LÓPEZ  se  ganó  la  confianza  de los ofendidos y éstos, convencidos de  la   buena   fe   con   que   aquél  supuestamente  ejercía la profesión,  estimaron    innecesario,    como    lo   indican,   solicitarle   los  referidos  recibos;  adveración  que  ciertamente,  dado  el  contexto de la actividad que se surtió  durante  todas las vivencias que debieron soportar, emerge como  razonable    y   entendible   que   así   hubiese  ocurrido.   

A   tal   punto,  la  Sala    destaca,    llegó  la confianza de los denunciantes en  el  acusado,  que  le  otorgaron  poder  para  que  vendiera  un  inmueble de su  propiedad   y   que   durante   dos  años  no  les  comportó  suspicacia alguna  que aquella         no         se  materializara    en    tanto   tiempo.   

Es  ésta la  razón    por    la    que    la    Corte        desatiende  la costumbre expuesta por el  togado,  la  que  como viene de verse y aun cuando puede tener algunos rasgos de  generalidad  no  tiene  en  la comunidad, como bien lo  precisó  el  Tribunal  por  virtud  de  los argumentos expuestos, una práctica  social arraigada e implantada.   

Entonces,   los   propósitos  perseguidos  por  el  casacionista, dirigidos a desestimar  las     válidas  conclusiones  del  Tribunal y la valoración que con  apego  irrestricto  a las reglas de la sana crítica  realizó,  carecen  de    la    más   elemental   sindéresis.   

7.   Para la  Sala,  al  igual  lo consideró el Ministerio Público, el error por  falso  raciocinio   no se configuró, el elemento o elementos de prueba a que hace  alusión    el    casacionista    –como  viene  de  verse- no interesan a la presente investigación o,  lo  que  es  lo mismo, no tienen el poder suasorio pretendido por el demandante,  lo  que  deslegitima,  de igual manera, la presunta vulneración al principio de  presunción de inocencia.   

       El  recuento  que  hace  el  defensor del fallo de segunda instancia  niega  el  reparo,  por  cuanto,  en efecto, la Corporación jamás concluyó la  existencia  de  duda  insalvable,  contrario  sensu,  ratificó  la presencia de  prueba  que  le  generaba  certeza  y, por ende, profirió condena. Esto es, por  ninguna  parte  el  fallo  de  segundo grado admitió el estado de incertidumbre  respecto   del   acusado,   una  muestra  de  ello33:   

…Finalmente, debe reiterarse que frente  a  la configuración del punible de Fraude Procesal, no emerge duda alguna, pues  en  los  términos  reseñados,  se  advierte de manera diáfana que el acusado,  además  de  pretender  cobrar  las  cuotas  de  administración  en  el proceso  ejecutivo  que  iniciara  después  del  abreviado  de restitución de tenencia,  cuando  tenía pleno conocimiento que las mismas eran objeto de otro proceso que  cursaba  en  el  Juzgado  Cuarto  Civil  Municipal  de  esta  ciudad, logró, no  obstante  encontrarse  solucionada  la obligación, que el Juzgado Segundo Civil  Municipal  ordenara  seguir  adelante  la  ejecución  y que inclusive llegara a  rematar     y     a     adjudicar    el    bien34.   

Entonces,   el   funcionario  de  segunda  instancia,  una  vez  valorada  en  su totalidad la prueba válidamente aportada  arribó  a  la  certeza  acerca  de la existencia de la conducta punible y de la  responsabilidad     del     acusado,    de   donde   deviene   la   improsperidad   del  reparo.   

DE LA REDOSIFICACIÓN DE LA PENA  

1. Toda vez que la  Sala  declaró  la  caducidad  de  la  querella  respecto del delito de abuso de  confianza, se hace necesario entonces redosificar la pena impuesta.   

Con tal propósito, se acogen los criterios  fijados  por  el  sentenciador  de  segundo  grado35,  los  cuales  se encuentran  dentro  de  los parámetros legales y razonables. Así fue como el Ad  quem  individualizó la pena para el  acusado  Armando López frente  al  delito de fraude procesal, una vez estableció los cuartos de movilidad y se  ubicó  en  el  cuarto  mínimo  (al  no  concurrir  circunstancias  de  mayor  punibilidad y si la de menor punibilidad, relacionada  con  la  carencia de antecedentes penales), en 4 años,  6  meses  de  prisión,  300  salarios  mínimos  legales  mensuales  vigentes e  inhabilitación  para  el  ejercicio  de  derechos  y funciones públicas por un  lapso de 5 años, 4 meses, 15 días de prisión.   

En   conclusión,  ésta  será  la  pena  principal   definitiva   que   se   habrá   de   imponer  a   Armando  López,  sin  que  a  ella le sea  oponible  el  aumento  punitivo  consagrado  para  la conducta punible de fraude  procesal  en  el  artículo 11 de la Ley 890 de 2004, el que fue no fuera tenido  en  cuenta  por  el  juez  plural, pues tal irregularidad no puede ser objeto de  corrección  en un claro acatamiento del principio de prohibición de reforma en  peor.    

2.  Como corolario  de  los razonamientos plasmados en precedencia, la Sala adoptará las siguientes  determinaciones:   

i)   Revocar   la  condena  impuesta  por  perjuicios  materiales,  toda  vez que no fueron demostrados frente al delito de  fraude procesal.   

ii)  Mantener  la  sanción impuesta por el  Ad  quem  por concepto de  perjuicios morales.   

     

i. Se confirmará el fallo impugnado  en todo lo demás.     

En  mérito  de  lo  expuesto,  la  Sala de  Casación  Penal  de  la  Corte  Suprema  de Justicia, administrando justicia en  nombre de la República y por autoridad de la ley,   

RESUELVE  

Primero.  Casar                  parcialmente       la  sentencia impugnada y,    en    su    lugar,            declarar   la  cesación   del   procedimiento   seguido   en   contra  de  Armando     López    respecto   del   delito   de   abuso   de   confianza     por     caducidad    de    la  querella.   

En  consecuencia, se fijará   la   sanción   en   contra   de  Armando    López  como  autor  responsable  del  punible  de  fraude  procesal,     en  4  años,  6  meses de prisión, 300 salarios mínimos  legales  mensuales  vigentes  como  sanción  de multa e inhabilitación para el  ejercicio  de  derechos  y funciones públicas por un lapso de 5 años, 4 meses,  15 días de prisión.   

Segundo. Revocar la  condena  impuesta al acusado por concepto de perjuicios materiales, toda vez que  no fueron demostrados frente al delito de fraude procesal.   

Tercero.  Mantener  la  sanción  impuesta  por  el  Tribunal  por  razón  de  perjuicios  morales.   

Cuarto.  El fallo  impugnado se confirmará en todo lo demás.   

Quinto.        Contra   esta   decisión   no   cabe   recurso   alguno.   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

FERNANDO    ALBERTO    CASTRO CABALLERO   

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

MARÍA  DEL  ROSARIO       GONZÁLEZ       MUÑOZ   

GUSTAVO  ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ   

EYDER PATIÑO CABRERA  

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria  

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO   

Dado que de tiempo atrás he considerado  que  el  principio  de legalidad no está llamado a ceder frente al principio de  la    non    reformatio    in   pejus,   procedo   a   exponer  las  razones  por  las  cuales  salvé  parcialmente  el  voto  en  este  asunto  (fallo de casación del 12 de marzo de  2014),  en  cuanto  no  estoy  de  acuerdo  con lo afirmado en la providencia al  señalar  que  en virtud del principio de interdicción de la reforma peyorativa  resulta  improcedente  aplicar  el incremento punitivo reglado para el delito de  fraude   procesal  en  el  artículo  11  de  la  Ley  890  de  2004,  dado  que  “no   fue   tenido   en   cuenta   por  el  juez  plural”.   

En efecto, considero que si el principio  de  legalidad  se erige en uno de los pilares fundamentales del Estado Social de  Derecho,  no  es  posible  sin su concurso asegurar la realización de sus fines  esenciales,  tales  como  la  convivencia  pacífica  y  la vigencia de un orden  justo,  conforme lo establece el artículo 2º de la Constitución Política. Es  decir,   el  principio  de  legalidad  está  llamado  no  sólo  a  lograr  los  principales  fines  del  Estado  democráticamente  organizado, sino a evitar el  caos y la arbitrariedad.   

En  otras  palabras,  el  principio  de  legalidad  garantiza  la  seguridad  jurídica  y permite a los ciudadanos tener  confianza  en  que  los  funcionarios  actuarán  siempre  con  sujeción  a  la  ley.   

El  respeto  a la ley por parte de todas  las  autoridades  públicas,  está consagrado en los artículos 1º, 6º, 121 y  123  de la Constitución Política.  Preceptos sobre los cuales ha dicho la  Corte Constitucional:    

“Así  las  cosas,  encontramos  que  el  artículo  1º   constitucional  señala  que  Colombia  es  un  Estado  Social  de Derecho, lo cual conlleva necesariamente la  vigencia  del  principio  de  legalidad,  como  la  necesaria  adecuación de la  actividad  del  Estado  al  derecho,  a  los  preceptos  jurídicos  y de manera  preferente  a  los  que  tienen  una  vinculación más directa con el principio  democrático, como es el caso de la ley.   

“En el mismo  sentido,  se  encuentra  el  artículo 6º de la Constitución Política que, al  referirse  a la responsabilidad de los servidores públicos aporta mayores datos  sobre  el  principio  de  legalidad, pues señala expresamente que: «Los  particulares  sólo son responsables ante las autoridades por  infringir  la  Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la  misma   causa  y  por  omisión  o  extralimitación  en  el  ejercicio  de  sus  funciones».   Dicha   disposición  establece  la  vinculación  positiva  de los servidores públicos a la Constitución y la ley,  en  tanto  se  determina  que  en  el  Estado  colombiano  rige  un  sistema  de  responsabilidad  que impide a sus funcionarios actuar si no es con fundamento en  dichos mandatos.   

“Por su parte,  el  artículo  121  de la Carta reitera el contenido del principio de legalidad,  al  señalar  que «ninguna autoridad del Estado podrá  ejercer  funciones  distintas  de  las  que  le  atribuyen la Constitución y la  ley»,  y  el  artículo 123 estipula que existe un  sistema  de legalidad que vincula a todos los servidores públicos y a todas las  autoridades  no  sólo  a  la  Constitución  y  la ley, sino que la extiende al  reglamento,  ello  para poner de presente que las autoridades administrativas de  todo  orden  deben  respetar  la  jerarquía  normativa  y acatar, además de la  Constitución  y  la  ley,  los actos administrativos producidos por autoridades  administrativas      ubicadas      en      el     nivel     superior”36.   

La  función  judicial no constituye una  excepción  al mandato superior de la necesaria sujeción a la ley. Por ello, en  el artículo 230 de la Carta se consagra perentoriamente:   

“Los  jueces,   en   sus  providencias,  sólo  están  sometidos  al  imperio  de  la  ley”.   

Para   la   trascendente  función  de  administrar  justicia  el  constituyente  quiso  reiterar  en la norma citada el  sometimiento  de  los  jueces,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones, a la ley,  impidiendo de esa forma el capricho y la arbitrariedad.   

En  materia  punitiva,  el  principio de  legalidad  está  consagrado  en  el  inciso  segundo  del  artículo  29  de la  Constitución   Política.   Conforme   a   esa   disposición,  “Nadie  podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes  al  acto  que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de  las formas propias de cada juicio”.   

Estatuir que nadie puede ser juzgado sino  conforme  a  las  leyes preexistentes al acto que se le imputa, implica que para  condenar  a una persona se requiere de la definición previa de la conducta como  delito  y,  de la misma manera, que sólo pueda imponérsele la pena previamente  establecida en la ley.   

El reconocimiento universal del principio  de  legalidad  no fue pacífico. Su consagración en materia punitiva se le debe  en   gran   medida  a  Cesare  Beccaria,  quien  inspirado en el pensamiento iluminista y en reacción a  los   desafueros   de   la   monarquía,   postuló   el  apotegma  «nullum    crimen,    nulla    poena   sine   lege»,  cuyo  fin  estaba dirigido a  propender  porque  se  erigieran  como  delito  solamente aquellas conductas que  produjeran   daño   social,  sin  que  pudiese  existir  persecución  por  los  denominados  vicios  o  pecados,  según las definiciones de carácter meramente  moral   que   los  gobernantes  asignaban  ex  novo  a  comportamientos  de  esa  naturaleza37.   

Buscaba  también  que  las sanciones no  fuesen                  inhumanas38   y  que  se  aplicaran,  además,  en forma proporcional al delito cometido39.   

El   pensamiento   de   Beccaria   se   inspiró   en   el  contractualismo      de      Hobbes      y      Rousseau,  entre  otros.  Conforme a esa concepción, los hombres vivían  en  un  estado  de  naturaleza donde las constantes guerras hacían imposible la  convivencia  pacífica.  Por  eso  decidieron  celebrar un acuerdo en virtud del  cual  entregaron  a un tercero (el Estado) la potestad de regular sus vidas. Sin  embargo,  no  entregaron  el poder total, “sino la  porción    necesaria    para    «mantener    el    buen    orden»”40.     De    ahí    que  “con  quien ha realizado un comportamiento que se  considera  violatorio de las normas impuestas en una determinada sociedad, no se  puede  hacer  lo que se venga en gana”41.   

Base  del  modelo  contractualista  fue,  entonces,  la  imposición  de  límites  al  ejercicio del poder del Estado. Su  control  opera  a  través  de  las  leyes  que, en el campo punitivo, presupone  definir  en  éstas  qué  acciones  son  constitutivas  de  delitos  y cuál la  sanción a imponer por su realización.    

Las   ideas   de   los   iluministas  constituyeron  motor de la Revolución Francesa de 1789, movimiento que llevó a  la     proclamación,     ese     mismo     año,     de     la     Declaración    de    los    Derechos    del    Hombre    y   del  Ciudadano,  en  cuyos  artículos  5º y 6º quedó  plasmada   la  supremacía  de  la  ley.  El  siguiente  es  el  texto  de  esas  disposiciones:   

“Artículo  5: La ley puede prohibir las acciones perjudiciales  a  la  sociedad. Todo lo que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido  y   nadie   está   obligado  a  hacer  lo  que  la  ley  no  ordena”.   

“Artículo  6:  La ley es la expresión de la voluntad general.  Todos   los   ciudadanos   tienen  derecho  a  participar  en  su  elaboración,  personalmente  o  por  medio  de  sus representantes. La ley debe ser igual para  todos,  tanto  para proteger como para castigar. Puesto que todos los ciudadanos  somos  iguales  ante  la  ley,  cada  cual puede aspirar a todas las dignidades,  puertos  y  cargos  públicos, según su capacidad y sin más distinción que la  de sus virtudes y talentos”.   

A su turno, el principio de la legalidad  de  los  delitos  y de las penas quedó expresado en los artículos 7º y 8º de  la  Declaración, cuyos  textos son del siguiente tenor:   

“Artículo  7: Nadie puede ser acusado, detenido ni encarcelado  fuera  de  los  casos  determinados  por  la ley y de acuerdo con las formas por  ellas   prescritas.  Serán  castigados  quienes  soliciten,  ejecuten  o  hagan  ejecutar  órdenes  arbitrarias.  Todo ciudadano convocado o requerido en virtud  de  la ley debe obedecer al instante; de no hacerlo, sería culpable de resistir  a la ley”.   

“Artículo  8:  La  ley  no  debe establecer más penas que las  necesarias,  y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y  promulgada   con  anterioridad  al  delito,  y  aplicada  legalmente”.   

La  Declaración  de  los  Derechos  del  Hombre  y  del  Ciudadano  inspiró  las  Constituciones de los países donde se  instauró  posteriormente  el  modelo  del  Estado  de  Derecho, en el cual, por  tanto,  el  principio  de  legalidad  pasó  a constituir elemento estructural y  fundamento del mismo.   

A  tono  con  esa  concepción, la Corte  Constitucional  colombiana  ha  expresado  que  el  referido principio tiene una  posición  central  en  la configuración del Estado de Derecho, en la medida en  que    es   rector   del   ejercicio   del   poder   y   límite   del   derecho  sancionador42.   

Es tal la trascendencia del principio de  legalidad  en los Estados de Derecho y tan importante para la convivencia de los  ciudadanos,  que ni aún en los estados de excepción es posible su suspensión.  Así  lo  tiene previsto la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto  de     San     José     de     Costa     Rica43,  que  forma  parte  del  denominado    bloque  de    constitucionalidad,   conforme   lo  establecido  en  el  artículo 93 de la Carta Política. En efecto, el artículo  27 de la citada Convención dispone:   

       “Suspensión           de  garantías.   

         

“1.                   En  caso  de guerra, de peligro público o de  otra  emergencia  que  amenace  la  independencia  o seguridad del Estado parte,  éste   podrá  adoptar  disposiciones  que,  en  la  medida  y  por  el  tiempo  estrictamente  limitados  a  las  exigencias  de  la  situación,  suspendan las  obligaciones  contraídas  en  virtud  de  esta  Convención,  siempre que tales  disposiciones  no  sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone  el  derecho  internacional  y  no  entrañen  discriminación  alguna fundada en  motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.   

“2.                   La  disposición  precedente  no  autoriza la  suspensión  de  los  derechos  determinados  en  los  siguientes  artículos: 3  (Derecho  al  Reconocimiento  de  la  Personalidad  Jurídica);  4 (Derecho a la  Vida);  5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y  Servidumbre);    9    (Principio   de   Legalidad  y  de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y  de  Religión);  17  (Protección  a  la  Familia);  18  (Derecho al Nombre); 19  (Derechos   del   Niño);  20  (Derecho  a  la  Nacionalidad),  y  23  (Derechos  Políticos),  ni de las garantías judiciales indispensables para la protección  de        tales        derechos”   (subraya  fuera  de  texto).   

De  tal  manera  que  corresponde  a las  autoridades  públicas  no  sólo  cumplir  las  leyes  sino  velar porque no se  desconozcan.  Esa función, como servidores públicos que son, recae también en  los  jueces  de  la  República.  Por  ello, cuando algún funcionario judicial,  cualquiera  sea  su  jerarquía,  advierta  la  vulneración  del  principio  de  legalidad,  su  deber  es  corregir  el  dislate. No puede, en modo alguno,  erigirse  en  obstáculo  del  cumplimiento de esa obligación constitucional la  prohibición  de la reformatio in pejus consagrada  en  el  inciso  segundo  del  artículo  31 superior.   

La  veda  de  la  reforma  en  peor  no  constituye      un      derecho      absoluto44,  de modo que si entra en  tensión  con el principio de legalidad es necesario apreciarlos para determinar  cuál de los dos tiene prevalencia.   

Entonces,   considero  que  se  impone  ponderar  en  caso  de  tensión  entre  el principio de legalidad y el de la no  reformatio      in      pejus,     sin  que  la  aplicación  de este último implique desconocer el  primero,  de  manera  que  cuando  la pena impuesta quebrante la legalidad, como  ocurre  en  este  asunto,  es  deber  del  superior  restablecer el ordenamiento  jurídico,  así  el condenado sea el único apelante. Sólo de esa manera puede  afirmarse  que  la decisión judicial está sometida al imperio de la ley y, por  consiguiente,  a los dictados de la Constitución Política. Lo contrario sería  concluir  que  la  Carta,  al  paso  que  exige  a  los  funcionarios judiciales  someterse  a  la  ley,  al  mismo  tiempo fomenta su vulneración. Tal antinomia  resulta   constitucionalmente   intolerable,   pues  comporta  desconocer  otros  principios   esenciales   para  la  convivencia  ciudadana,  como  la  seguridad  jurídica y la igualdad.   

Se  quebranta  la  seguridad  jurídica,  porque  sin  los  límites  que  presupone  el principio de legalidad, cada juez  adoptaría  sus  decisiones sin otro control que sus consideraciones subjetivas.  Y  se  vulnera  el principio de igualdad, por cuanto los destinatarios de la ley  penal   recibirán  un  tratamiento  punitivo  distinto,  sin  importar  que  se  encuentren en las mismas circunstancias fácticas y jurídicas.   

En   suma,  debe  entenderse  que,  la  Constitución  Política  presupone,  para la aplicación del principio de la no  reformatio  in  pejus,  que  la  pena  sea  legal.  Por  ello,  es  deber  de  los jueces restablecer el  ordenamiento  jurídico cuando quiera que la sanción no respete los parámetros  establecidos en él.   

        Conforme   a   lo   expuesto,   considero   que  en  este  asunto  correspondía  a  la Sala en virtud del principio de legalidad dosificar la pena  teniendo  en  cuenta el incremento punitivo establecido para el delito de fraude  procesal en el artículo 11 de la Ley 890 de 2004.   

En los anteriores términos dejo sentado mi  salvamento parcial de voto.   

Con toda atención,  

MARÍA    DEL    ROSARIO    GONZÁLEZ  MUÑOZ   

Magistrada  

Fecha    ut  supra.     

1  Cfr. folio 29, cuaderno original 1.   

2  Cfr. folios 282-302 íb.   

3  Cfr. folios 326-343 íb.   

4  Cfr. folios 79 a 91 vto, c.o. 2.   

5  Cfr. folios 1-45 cuaderno del Tribunal.   

6  Cfr. folio 6, cuaderno de la Corte.   

7  Cfr. folio 8 íb.   

8 La  Sala destaca que el denunciante separó los cargos por delitos.   

9  Cfr. folio 79 c.o. Corte.   

10  Cfr. íb.   

11  Cfr. folio 81 ib.   

12  Cfr. íb.   

13  Cfr. íb.   

14  Cfr. folio 84 cuaderno de la Corte.   

15  Ib   

16  Cfr. folio 94.   

17  Cfr. folio 101 cuaderno de la Corte.   

18  Cfr. folio 28 cuaderno original de la Corte.   

19  Cfr. folio 29  íb.   

20  Esta   fecha   es   establecida   por   el   Tribunal   y   reconocida   por  el  censor.   

21  Cfr. folio 298 cuaderno original 1.   

22  Cfr. folios 37 y 38 cuaderno del Tribunal.   

23  Auto  de  18  de octubre de 2006 Rad. 25963. En el mismo sentido, auto del 25 de  abril de 2007, radicación 26902.   

24  Cfr.  folio  341  cuaderno  original  1,  corresponde  a la decisión de segunda  instancia que confirmó la resolución de acusación.   

25  La  Sala  destaca,  en aras de evitar inútiles repeticiones, que como se vio en  el  desarrollo  de  la  propuesta  frente  al  cargo anterior, que no es el caso  exhibir estudio alguno respecto de los cánones de arrendamiento.   

26  Normatividad  que  empezó  a  regir  conforme  al  “[A]rtículo  15.  La  presente  ley  rige  a  partir  del  1  de  enero de 2005, con excepción de los  artículos    7    a    13,   los   que   entrarán   en   vigencia   en   forma  inmediata”.   

27  Providencia del 17 de agosto de 1995 (radicado 8968).   

28  Cfr. folio 14 fallo de segunda instancia.   

29  Julio 7 de 2004.   

30  Cfr. folios 79 y 80 cuaderno de la Corte.   

31  Cfr. folio 35 cuaderno del Tribunal.   

32  Cfr. folio 94.   

33  Cfr. folio 38 sentencia de segunda instancia.   

34  Ib.   

35  El fallo de primera instancia fue de naturaleza absolutoria.   

36  Sentencia C-028 de 2006.   

37  BECCARIA,   Cesare.   De  los  delitos  y  de  las  penas.  Universidad  Externado  de  Colombia, pág.  XVII  y  18.  Beccaria  rechazó  firmemente  la  idea  de  la  pena  con  fines  expiatorios.   

38  Estaba  en desacuerdo con la tortura y tratos crueles, así mismo con la pena de  muerte como sanción generalizada.   

39  Dentro  de  sus postulados también estuvo la igualdad de las sanciones. Decía:  “Si  se  destina  una  pena  igual  a los delitos que ofenden desigualmente la  sociedad,  los  hombres  no  encontrarán  un estorbo muy fuerte para cometer el  mayor,   cuando   hallen   a   él   unida   mayor   ventaja”  (pág.  20  ob.  cit.).   

40  VANOSSI,      Jorge      Reinaldo.      Teoría  Constitucional.  Ediciones  Depalma,  Buenos Aires,  1975.   

41  BECCARIA, Cesare. Op. cit. Pág. XVII.   

42  Cfr. Sentencias C-710 de 2001 y C-530 de 2003.   

43  Aprobado mediante la Ley 16 de 1972.   

44  En  la  sentencia  C-028  de  2006  la  Corte Constitucional señaló que no hay  derechos absolutos.     

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