36553(17-08-11)

2011

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso nº 36553  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado Ponente  

JAVIER ZAPATA ORTIZ  

Aprobado   Acta:  290.          

Bogotá,  D.  C, diecisiete (17) de agosto de  dos mil once (2011).   

D   E   C   I   S   I  Ó  N   

Con  el  fin  de  verificar  si  reúne  los  presupuestos  que  condicionan  su  admisión,  examina  la  Sala  la demanda de  casación  presentada por el  defensor  de  HORACIO  GONZÁLEZ  SÁNCHEZ,   contra   la   sentencia  expedida   por  el  Tribunal  Superior  de  Cundinamarca1,       la      cual      confirmó  la  dictada por el Juzgado   Primero  Penal  del  Circuito  de  Girardot,  quien  lo condenó  a   la   pena   principal   de   tres  (3)  años  de  prisión,    por    el   punible   de   prevaricato   por   acción,  en  calidad  de autor.   

H    E    C    H   O   S   

El  30  de  noviembre  de  1998, Andrés   Jiménez  Riviere,  Jefe  de  la  oficina  Jurídica  de  la  “Empresa de Energía de  Cundinamarca2”,  denunció  unos  sucesos  contra la  administración   pública,   cuya   autoria,   tiempo   después,   recayó  en  HORACIO  GONZÁLEZ  SÁNCHEZ,  Tesorero   Municipal  de  Girardot,  quien  el  13  de  noviembre   de   1998,   dispuso  por  intermedio  de  María    Consuelo    Quinbayo    Monje    (Jefe    de   Ejecuciones   Fiscales),   el   cierre3 temporal, -por  veinticuatro   (24)   horas-,  del  establecimiento  de  comercio  de  propiedad  –y  donde funcionaba-, la  “Empresa de Energía de Cundinamarca”,  ubicada  en la calle 19 No. 11-69 de esa región, por ausencia en  la  presentación  de  la declaración de renta e incumplimiento del pago de los  impuestos  de  Industria  y comercio, correspondientes a los años 1994 a 1996 y  unos meses de 1997.      

HORACIO   GONZÁLEZ   SÁNCHEZ,  actuó  sin  tener competencia, además, ignoró el procedimiento  previsto   para   la   adopción  de  esa  clase  de  situaciones  e  infringió  preceptos    legales,   como   el   Acuerdo  Municipal  036  de  1996,  que  avaló4  el  Plan de Reforma Tributaria del Municipio, pues con tal acción  antijurídica,    el    hoy    condenado    impidió    que    la   “Empresa     de     Energía    de    Cundinamarca”,  se defendiera y, de paso olvidó, que simultáneamente, se había  iniciado  un  proceso  administrativo  por “el mismo  tema”.     

A C T U A C I Ó N    P R O C E  S A L   

1. El 7 de noviembre  de  2003, la Fiscalía Primera de Bogotá, dictó        resolución        de  acusación  contra  HORACIO  GONZÁLEZ  SÁNCHEZ  por  el  delito  de  prevaricato  por  acción  y,  en el mismo  proveído,   le   imputó  a  María    Consuelo    Quinbayo    Monje,   el   punible  de  abuso  de  funciones  públicas.   

1.1.    El  29  de  agosto  de  2005, la  Fiscalía   Delegada   ante  el  Tribunal  de Cundinamarca,  confirmó   el  proveído  recurrido   por   el   procesado   HORACIO  GONZÁLEZ  SÁNCHEZ  y  ordenó  de  oficio  la preclusión de la  investigación  a  favor  de  María Consuelo Quinbayo  Monje,            por           prescripción5      de     la     acción  penal6.   

2.  El 8 de septiembre de 2009, el  Juzgado  Primero  Penal  del  Circuito  de  Girardot,   le   impuso   a   HORACIO   GONZÁLEZ  SÁNCHEZ,  tres (3) años de  prisión,  multa equivalente de cincuenta (50) smlmv y  lo  inhabilitó  en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un lapso  igual  al  de  la  sanción  principal  impuesta;  por último, le suspendió la  ejecución condicional de la pena.    

  3.  El  19  de  enero  de  2005, el Tribunal  Superior   del   Distrito  Judicial  de  Cundinamarca,  confirmó   la   sentencia  apelada por la defensa técnica.   

4.  El  referido  sujeto  procesal  impugnó  la  decisión  del  Juez  Colegiado  y,  mediante  la  presentación  del respectivo libelo, sustentó el recurso de casación, que hoy  examina la Corte.   

D   E   M   A   N   D  A    

Bajo  el  imperio  de  la  Ley  600  de 2000,  artículo  207,  el  actor  presentó dos ataques contra la decisión de segundo  nivel.   

Primer   cargo:  Nulidad.   

En    criterio    del   actor7   

, la razón del ataque se fundamentó, en que  la  acción penal por el delito que fue condenado su prohijado, estaba prescrita  al   momento   de   producirse   la  sentencia  condenatoria  proferida  por  el  Tribunal       de       Cundinamarca.   

Luego,  enfocó  la  atención  sobre  varios  pronunciamientos  jurisprudenciales  a  partir  del  año  2001,  relativos a la  configuración  de  tal  fenómeno  jurídico,  cuando  el sujeto activo hubiese  vulnerado  la  norma  penal  en  ejercicio  de  sus funciones, de su cargo o con  ocasión  a ellos; en donde analizó, si la (1/3) parte por exhibir ese calidad,  se  debía adicionar al dividir la pena máxima del tipo infringido o, si por el  contrario,  se  incorporaba al final del guarismo punitivo para luego escindirlo  en  dos:  última  tesis  de  la  que  es  partidario el libelista, entendiendo,  verbigracia,  si  el extremo superior es de ocho (8) años, aplicado el canon 83  C.P.,  con  el aumento de la (1/3), el tope será de 6 años y 8 meses; guarismo  que,  en forma inmediata, divide en dos, para un resultado de 3 años y 4 meses,  cifra  que  no  supera  los  5  años y, en esas exclusivas condiciones, para el  memorialista, la acción penal se encuentra prescrita.   

A renglón seguido adujo el memorialista, que  el  término prescriptivo debe comenzar a contabilizar desde la ejecutoria de la  resolución  de  acusación  “siempre y cuando haya  sido  notificada  conforme  lo  ordena la sentencia C-641 de 2002”,  en  donde  debe entenderse, conforme a  esta  decisión  constitucional,  “que  los efectos  jurídicos    se    surten    a    partir    de    la   notificación   de   las  providencias”, tal y como lo hizo la Fiscalía, pues  el  29 de agosto de 2005, fue  confirmada  la  imputación  por  el  Fiscal  de  segunda instancia y, esa misma  decisión, fue notificada por estado el 12 de septiembre.   

Según   el   actor,   el   término   de  prescripción,   para  el punible de prevaricato por acción (artículo 149  del  Decreto  100  de  1980),  es de cinco años cuatro meses, contados desde la  resolución  de  acusación  con  base en el canon 83 del Código Penal y en una  jurisprudencia    del    7   diciembre   de   20018;  lo  cual  anunció, se puede  constatar  desde la notificación por estado de la imputación (12 septiembre de  2005)  hasta  la fecha de expedición del fallo de segundo grado (19 de enero de  2011),  en donde transcurrió un lapso de “5 años 4  meses 7 días”.   

Igualmente,  sostuvo  el  libelista, que para  aprovechar   la  tesis  por  él  revelada,  es  preciso  que  la  Corte  retome  “el  tema  atinente  al  principio     de     FAVORABILIDAD    el  cual debe aplicarse en todo su rigor, sin limitaciones algunas,  precisamente  para  preservar su aplicación como derecho fundamental consagrado  en  la  carta  política”,  con   base   en   algunas  decisiones  de  la  Corte  Constitucional9.   

En páginas posteriores repitió y dedicó su  alegato  a  temas  como  el  de la favorabilidad (artículo 531 de la Ley 906 de  2004)  y  su  aplicación en el plano nacional e internacional en materia penal;  cosa  juzgada,  al  debido  proceso y al derecho de defensa técnico10:    este  último,  fue  objeto  de algunas proposiciones sustentadas en un exiguo resumen  de  la  actuación  procesal,  en donde puso de presente que ni su hoy protegido  jurídico  y  mucho  menos  el defensor de la época, estuvieron presentes en la  audiencia   preparatoria   para  solicitar  pruebas  y  debatir  aspectos  sobre  nulidades;    “empero  como NO TENIA (sic) DEFENSOR  DE  CONFIANZA  NI  DE  OFICIO,  DEBIO  (sic)  EL JUEZ  APLAZAR  LA  AUDIENCIA, con lo cual QUEBRANTO (sic) EL  SAGRADO  DERECHO  DE DEFENSA TECNICA (sic) DE GONZALEZ SANCHEZ (sic)”.   

Es  trascendente la censura porque se dejó a  su  prohijado  sin  defensa técnica, luego se impone, casar el fallo recurrido,  “INVALIDANDO  TODO  LO  ACTUADO  a partir, inclusive  de la audiencia preparatoria realizada el 11 de Julio de 2006”.   

Segundo    Cargo:    Falso    juicio   de  identidad.   

A  un  oficio,  remitido  por  la entidad que  dirigía  el  procesado,  el  12 de noviembre de 1998, el Juez Plural le otorgó  efectos  de  acto,  “basado  en el simple hecho del  fallo  del  Tribunal  administrativo de Cundinamarca que decretó la nulidad del  mismo”.    

A  renglón  seguido,  precisó  lo que en su  criterio  es un acto administrativo: “se define como  cualquier  declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio, realizada por  una  Administración  Pública  de  una  potestad administrativa, distinta de la  potestad  reglamentaria y controlable por Juzgados y Tribunales”; luego,  se  refirió a las características del mismo, sus elementos  (sujeto,  voluntad,  objeto,  motivo,  mérito  y  forma);  las  clases  (según  “el órgano del que procede”, “la extensión de  sus  efectos”, del “lugar  en  el  procedimiento administrativo” su “impugnación”,       contenido,  “potestad  ejercida”  y  por   el   “modo  de  exteriorizarse”); notificaciones, y publicación.    

Lo  conceptuado  por  el  togado, respecto al  “acto         administrativo”,  en  su  sentir, es contrario al oficio  del   12   de   noviembre   de   1998  “tildado  de  prevaricador”;  pues  la  magistratura  penal  le  otorgó  tal  contenido  basada  en  la declaratoria de  nulidad      ordenada      por      el     Tribunal  administrativo11,     sin     “realizar  un  análisis  profundo  del  documento”,  con  lo cual, de percatarse que no cumplía con los requisitos de  acto,  se  hubiesen  caído  “los  cargos,  por  no  contarse  con  el  elemento  normativo  del  tipo  penal,  esto  es, el dictamen  reclamado por el tipo penal”.   

Por   lo  tanto,  expuso  que  el  Tribunal  Administrativo  se  equivocó  al  haber  entendido  que  ese  escrito contenía  “una    declaración  unilateral  de  un  funcionario  del  Estado con funciones administrativas de un  acto  administrativo” y, en  esas   condiciones,   era   un   verdadero   “acto  administrativo”;  desde luego, aclaró el libelista,  este  proceder  “contraría  todas  las  reglas que  exigen   para   que  esa  manifestación  tenga  alcance  o  identidad  de  acto  administrativo”.     

El  tipo  penal  de  prevaricato  por acción  requiere       de       la       expedición       de      una      “resolución”    o    “dictamen”  contrarios  a la ley; por  tanto,  señaló  el  actor:  un  oficio  no es lo mismo ni se asimila a éstos,  “por  cuanto  sencillamente  SU  CONTENIDO  NO  SE  TRADUCE  EN  UNA  SANCIÓN”, como lo entendieron las  instancias,    solamente   “se   trató   de   una  ‘medida   preventiva  cautelar’   lejos  del  contenido  propio  de  una  SANCIÓN”,  porque no se  tramitó   de   acuerdo  al  estatuto  tributario  consignado  en  el  artículo  657.    

Como  el oficio signado el 12 de noviembre de  1988,  no  tiene  consideraciones,  motivaciones,  ni  se  dijo  de los recursos  legales  que  procedían, jamás podrá ser un “acto  administrativo ni objetiva ni subjetivamente”.   

Por  lo  expuesto,  solicitó  casar el fallo  recurrido,  para  en  su lugar, declarar la nulidad por violación al derecho de  defensa   y  debido  proceso,  porque  la  sentencia  condenatoria  “se  dictó  cuando  el  fenómeno de prescripción, ya se había  estructurado  y  por  ende  lo  jurídico es disponer el cese de procedimiento a  favor  de  mi  defendido”; y, como el oficio de donde  emanó  la  ilicitud,  no  se  acopla  a  los  elementos normativos del tipo, se  deberá absolver a su mandante.   

C O N S I D E R A C I O N  E S    

1.  La Corte  advierte que los ataques formulados  contra  la  sentencia  de  segundo nivel, no reúnen la adecuada fundamentación  requerida         por         la         ley12,    ni    los    mínimos  presupuestos   de   coherencia   y   lógica-argumentativa   descritos   por  la  jurisprudencia  para  admitir la demanda, pues si bien se alegó una nulidad por  violación  al derecho de defensa técnico y un falso juicio de identidad propio  de  la  vía  indirecta  de violación de la ley sustancial,  como punto de  partida  para  lograr  su  infirmación; en el desarrollo y demostración de las  embestidas,   el   defensor   incurrió  en  graves,  múltiples  y  exacerbadas  falencias,  las  cuales  atentan  contra  la  filosofía  que inspira el recurso  extraordinario de casación.   

2. Menos aún puede  entenderse  las  censuras  como nuevas rutas para confeccionar escritos de libre  factura  y, ensayar, por ese camino, derrumbar la doble presunción de acierto y  legalidad  inherente  a  las  decisiones  concebidas  en los proveídos; tampoco  consiste  en añadir un cúmulo de ideas disgregadas y fragmentadas en el libelo  en  búsqueda  de  fines  jurídicos  subjetivos o hipotéticos para asegurar un  posible éxito, tal como los plasmó el recurrente.    

3.  Sobre la prescripción:   

El   actor   en   el  mismo  contexto  del  ataque   elevado por nulidad en sentido de violación al derecho de defensa  técnica,  motivó  el  fenómeno jurídico aludido; con tal proceder, incurrió  en  múltiples  falencias,  como  la  infracción  de los axiomas de autonomía,  claridad,  objetividad  y  precisión  que  guían el recurso extraordinario; no  obstante,  la  Sala  entiende  que  el  discurso acuñado en la censura es en el  mejor  de  los  casos  una petición de instancia lanzada por el profesional del  derecho,  para  ver  si de algún modo le aplica al caso; pretensión que de ser  acertada,  ocluiría cualquier actuación posterior de la judicatura; motivo por  el  cual,  se estudiara de inmediato su procedencia o no, por vigencia, además,  de derechos fundamentales constitucionales debidos a las partes.   

3.1.    Para  desarrollar  tal  labor,  es  preciso  traer  a  colación,  algunas  decisiones  jurisprudenciales,  de  cara al criterio que en la actualidad predomina respecto  a  la  prescripción  de  la acción penal en casos donde el agente investido de  facultades  públicas  consuma  el  injusto  en  ejercicio de sus funciones, del  cargo    o    con    ocasión    de    ellos:    en    sentencia    31.890  de  10  de  octubre  de  2010,  se  reiteró la tesis mayoritaria, de la siguiente manera:   

Ab  initio  es  pertinente  señalar que el  establecimiento  del  término  de prescripción de la acción penal derivada de  delitos  cometidos  por  servidores públicos en ejercicio de sus funciones, del  cargo  o  con  ocasión  de  ellos,  ha sido objeto de profundas controversias y  debates  al  interior  de  la  Sala  de  Casación  Penal,  circunstancia que ha  comportado  la  adopción  de  diversas  posturas  al  respecto, según se puede  verificar en el siguiente recuento cronológico.   

         

En vigencia del Decreto 100 de 1980 la Sala  consideró  de  manera  reiterada que el incremento del lapso prescriptivo de la  acción  penal  establecido  en  el  artículo  82  para cuando el punible fuera  cometido  por  servidor  público en ejercicio de sus funciones, del cargo o con  ocasión  de  ellos  debía  contabilizarse de manera independiente y autónoma,  tanto  en  el  ciclo del sumario como en la etapa de juzgamiento, de modo que en  la  instrucción  y  en  el  juicio  el  término de prescripción no podía ser  inferior  a  seis  (6)  años  y ocho (8) meses, resultado de incrementar en una  tercera parte el lapso mínimo de cinco (5) años.   

Para  dar  pábulo a dicho planteamiento se  adujo  que  el  artículo 82 de tal legislación no realizaba distingo alguno en  punto  de  su aplicación, todo lo cual se encontraba conforme con una política  criminal  orientada  a otorgar al Estado un tiempo mayor para efectos de ejercer  el  ius  puniendi  con  ocasión  de  delitos cometidos por servidores públicos  dadas  las  complejidades  que  en  tales casos se presentan y a la necesidad de  efectuar   una   estricta  investigación  y  un  riguroso  juzgamiento  con  el  propósito  de  conseguir  una  eficaz  administración  de justicia13.   

Ulteriormente, con la entrada en vigencia de  la  Ley  599  de 2000, la Sala en postura mayoritaria consideró que al examinar  los  alcances  de los artículos 83 y 86 de dicha legislación, la última norma  citada  disponía que interrumpido el término prescriptivo con la ejecutoria de  la  resolución  de  acusación o su equivalente, éste volvería a contarse por  un  periodo  igual  a  la  mitad  del  fijado  por aquél, de manera que una vez  producida  dicha  interrupción,  el  nuevo término se consolidaba en el tiempo  genérico  indicado en el inciso 1º del artículo 83, sin tener en cuenta otros  aspectos   no   mencionados  por  tal  precepto,  es  decir,  que  el  lapso  de  prescripción  señalado por el artículo 86 no estaba condicionado a ninguna de  las   circunstancias  especiales  aludidas  por  el  artículo  83,  las  cuales  quedarían  reservadas  de  manera  exclusiva  para la etapa instructiva, por lo  tanto,  bastaba  el  simple transcurso del tiempo señalado en el inciso 1º del  citado   artículo   reducido   en   la  mitad  para  establecer  el  tiempo  de  prescripción  de  la  acción  durante  la  fase  del  juicio,  esto es, sin el  incremento  de  la tercera parte en razón de la condición de servidor público  del      sujeto      activo      del      delito14.   

Mediante decisión del 25 de agosto de 2004  la  postura  expuesta  en  precedencia  fue modificada por la Sala al adoptar la  referida  inicialmente,  argumentando  que  por  razones  de  política criminal  ponderadas  por  el  legislador  se  justifica  el  incremento  del  término de  prescripción  de  la  acción  penal  cuando  el  sujeto  activo es un servidor  público  en  ejercicio  de  sus  funciones,  de  su  cargo,  o  con ocasión de  él15,  vale decir, se volvió a establecer el  criterio  de  que  tanto  en  el  sumario  como  en juicio debe incrementarse el  término  de  prescripción  en  una  tercera  parte cuando se trate de punibles  cometidos   por   servidores   públicos,   planteamiento   no   modificado  con  posterioridad  y a partir del cual corresponde solucionar la temática propuesta  por el casacionista.   

Son diversos los pronunciamientos de la Corte  en  este  sentido,  en  donde, una y otra vez, se disciplina idéntico criterio,  verbigracia,   en   el   radicado   34.695 de 1 de septiembre de 2010, se dijo:   

El marco normativo dentro del cual opera el  fenómeno  jurídico  de  la  prescripción de la acción penal como el presente  está conformado así:   

(i).-  Por  las normas del Código Penal de  1980,  precepto  que  establecía  en  el  artículo  80  que  la  acción penal  prescribía  en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere  privativa  de  la  libertad,  pero  en  ningún  caso será inferior a cinco (5)  años, ni excedería de veinte (20) años.   

(ii)  A su vez el  artículo   82  preceptuaba  que  al  servidor  público  en  ejercicio  de  sus  funciones,  de  su  cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o  participe  en  ella,  el  término de prescripción se aumentará en una tercera  parte.   

(iii).-   El  artículo  84  ejusdem  que  contemplaba  la  interrupción del término de prescripción de la acción penal  por   el  advenimiento  de  la  resolución  de  acusación,  o  su  equivalente  debidamente                ejecutoriada16,     y     su     nueva  contabilización  por  un  tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo  80,  evento  en el cual no podría ser inferior a cinco (5) años, ni superior a  diez (10).   

3.2.-  A  Yolanda…  en  la resolución de  acusación  se le atribuyó el delito de peculado por apropiación del artículo  133  del  Decreto  ley 100 de 1980, modificado por el artículo 19 de la ley 190  de  1995.  En la audiencia de juzgamiento se varió la calificación    y  se  le imputó la comisión de un concurso homogéneo y sucesivo de peculados  por  apropiación  agravados  por  la  cuantía, de la norma en cita, inciso 3º  ejusdem.   

3.3.- El Código Penal de la época respecto  de  esa  conducta  punible, establecía una pena máxima de quince (15) años de  prisión,  la cual de acuerdo con el inciso 3º ibídem se aumentaba hasta en la  mitad  cuando  lo  apropiado  superaba  un  valor  de  doscientos (200) salarios  mínimos  legales  mensuales  vigentes, esto es, para un tope de veintidós (22)  años y medio.   

3.4.- Los hechos que dieron lugar al proceso  penal  fueron  objeto  de atribución en la resolución de acusación, y como ya  se  advirtió  se  tiene  la  referencia que aquella surtió ejecutoria el 29 de  julio  de  2002,  habiendo transcurrido al mes de agosto de esta anualidad, ocho  (8)  años  y  un  (1)  mes,  de  lo  cual  se  deriva  que  el  fenómeno de la  prescripción  para  la  conducta  punible de peculado por apropiación no se ha  materializado,  como  quiera  que la pena máxima de quince (15) años como tope  para  ese  efecto aumentado en una tercera parte, esto es, cinco (5) años más,  por  tratarse  de  una  servidora  pública,  se  eleva a veinte (20) años, los  cuales  divididos  en  la  mitad,  en los términos del artículo 86, arrojan un  total  de diez (10) años, de lo cual se infiere que el fenómeno invocado no se  ha consolidado.   

Por  último, en lo que respecta a la línea  jurisprudencial17   que   la   Corte   tiene  establecida  con  ocasión  al  caso  en  examen,  cuando la prescripción de la  acción  penal  opera  tanto  en  la  etapa  de  instrucción como en la fase de  juzgamiento,  se  cita  el  radicado 34.896 de 1 de diciembre de 2010:   

Sin  embargo,  esa es la regla que aplica a  los  delitos  en general. Por el contrario, ninguna mención hace al aumento del  término  de  prescripción,  consagrado  por primera vez en el artículo 82 del  Decreto  100  de  1980  -bajo  cuya  vigencia  ocurrieron  los hechos atribuidos  (…)  y  reiterado  en el  inciso  5 del artículo 83 de la ley 599 de 2000, cuando el delito es cometido o  con  la participación de servidor público en ejercicio de sus funciones, de su  cargo o con ocasión de ellos.   

Ambas   disposiciones   establecieron  un  término  de  prescripción mayor al común, al aumentarlo en una tercera parte.  La  Sala  tiene  dicho  que  este incremento aplica al término mínimo previsto  para  la  prescripción  de  la  acción  penal, siempre que la mitad de la pena  máxima  prevista  para  la  conducta  punible  imputada sea inferior a seis (6)  años   y  ocho  (8)  meses  teniendo  en  cuenta  dicho  aumento,  en  cuyo  caso  éste  será  el  término  de  prescripción de la  acción   penal   en   el   juicio  para  los  delitos  cometidos  por  servidor  público.   

Así, concluyó que  

“se habilita la  regla  que  opera por igual tanto en instrucción como en el juzgamiento, según  la  cual  el  término  de prescripción se aumenta en una tercera parte; por lo  cual  si  efectuada la operación inicial (dividir la pena máxima entre dos) el  resultado  supera  los cinco años, a esa cifra se aumenta la tercera parte y se  obtiene  así  el  tiempo  de  prescripción; y si el resultado de la operación  inicial   es   inferior  a  cinco  años,  se  prolonga  hasta  ese  lapso  y  a  continuación  se  incrementa en la tercera parte, con lo cual, para el servidor  público  que realiza un delito en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con  ocasión  de  ellos,  la  prescripción  mínima  después  de  ejecutoriada  la  resolución  acusatoria  en  ningún caso será inferior a seis (6) años y ocho  (8)      meses.”18.   

Tal  tesis  desde  entonces  se  mantiene  invariable,    de   modo   que   el   asunto   debe   examinarse   bajo   dichos  parámetros.   

U.  M., según la  acusación,  determinó  el  delito  de  falsedad material en documento público  agravada  por el uso y cometió el delito de estafa en perjuicio patrimonial del  Ministerio  de  Educación  Nacional,  al  presentar  documentos  falsos con los  cuales  no  sólo  acreditó la realización de cursos de capacitación válidos  para  el  Escalafón  Nacional  Docente,  sino que le permitieron ascender en el  mismo.   

Dichas  conductas las ejecutó en ejercicio  de  su  función  de  servidor  público…  de  manera  que en su caso opera el  aumento  del  término de prescripción previsto en el inciso 5 del artículo 83  de la ley 599 de 2000.   

La acción penal para el delito de falsedad  material  en  documento  público agravada por el uso prescribiría en el juicio  en  cuatro años (4) años y seis (6) meses, monto que corresponde a la mitad de  la  pena  máxima  prevista  en el artículo 287 del Código Penal, incrementada  por    la    circunstancia   de   agravación   punitiva   del   artículo   290  ibídem.   

El  delito de estafa prescribiría asimismo  en  cuatro (4) años, teniendo en cuenta la pena prevista en el artículo 246 de  la    ley    599    de   2000,   normas   que   como   se   dijo   aplican   por  favorabilidad.   

Como el mínimo de prescripción es de cinco  (5)  años, aquellos guarismos deberán ajustarse a este marco, el que a su vez,  por  la  condición  de  servidor público, se incrementará en la tercera parte  para  finalmente  obtener como tiempo de prescripción seis (6) años y ocho (8)  meses   

Luego si la resolución de acusación causó  ejecutoria  material  el  14  de septiembre de 2005 y hasta hoy han transcurrido  algo  más de cinco (5) años y un (1) mes, tiempo evidentemente muy inferior al  término  de prescripción de seis (6) años y ocho (8) meses, mínimo señalado  para  los  delitos  cometidos por servidor público en ejercicio de su función,  de  su cargo, o con ocasión de ellos, el Estado aún no ha perdido el ejercicio  de la potestad punitiva.   

Como  se  observa las tesis planteadas por el  profesional  del  derecho  con ocasión al criterio establecido por la Sala para  contabilizar  el  término  prescriptivo  de  la  acción  penal del funcionario  público  que  infringe  normas punitivas, no tienen solución de continuidad en  el  tiempo, pues la adopción y unificación de un nuevo razonamiento se produjo  desde   años  atrás,  cuando  se  sostuvo  que  al  extremo  máximo  punitivo  establecido  en los diversos tipos penales, se le adiciona por mandato legal una  (1/3)  parte,  la  cual  se  aplica  de  manera  independiente  tanto en la fase  instructiva  como  en  la  de  juzgamiento; ello muestra que el término mínimo  para  que  opere  la  prescripción de la acción, en los casos referidos, es de  seis  (6)  años  y  ocho  (8)  meses: todas las tesis forjadas con anterioridad  fueron   descartadas   por   esta   judicatura,   como   la   expuesta   por  el  memorialista.   

3.2. Caso concreto:   

El  artículo  86  de  la  Ley  599  de 2000,  informa:    la    prescripción    de   la   acción  penal    se    interrumpe    con   la   resolución  de acusación o su equivalente  y,  una  vez ejecutoriada, se reinicia un nuevo término, el cual será igual al  consagrado  en el precepto 83, sin que pueda ser menor a cinco (5) ni superior a  diez (10) años.   

Por  tanto, el tiempo mínimo prescriptivo de  la   acción   penal,   en   punto   a   la   ejecutoria   de   la  resolución  de  acusación, se entiende en  dos  sentidos: (i) si se trata  de  un  servidor  público19   debe  contabilizarse,  se  insiste,  como  lo  ha  explicado  la jurisprudencia20  de  esta  Sala, en seis (6)  años  y  ocho  (8) meses, ii)  por  el  contrario,  si es un particular, el lapso tiene un límite de cinco (5)  años.    

Se tiene, entonces, que la  resolución  de  acusación expedida por el  Fiscal   Cuarto   Delegado   de  Bogotá,  de fecha 29 de agosto de 2005,   confirmó   la  acusación  recurrida  y  cobró  ejecutoria  el  12  se  septiembre siguiente;  con  tal proveído, se interrumpió el ciclo prescriptivo, iniciándose un nuevo  término  equivalente  a  la  mitad del señalado en el artículo 83, el cual en  ningún  caso  puede ser inferior de seis (6) años ocho (8) meses, en relación  a  servidores públicos, como ampliamente se viene explicando, ni  menor de  cinco  (5)  años,  para  los autores o partícipes particulares, con base en lo  dispuesto en el aludido artículo 86, numeral 2.   

Para  determinar  si  el  injusto  en estudio  prescribió,  la  Sala  corrobora  el  monto  de  la pena base señalado para el  delito   de   prevaricato   por   acción  consagrado  en  la  anterior legislación sustancial: Decreto   Ley   100   de  1980,  artículo  49:   

El   servidor   público   que   profiera  resolución   o  dictamen  manifiestamente  contrario  a  la  ley,  incurrirá  en  prisión  de  tres (3) a ocho (8) años,  multa  de  cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales  mensuales  vigentes  e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por  el    mismo    tiempo    de   la   pena   impuesta21.   

Esto indica que la pena prescribe en 5 años;  no  obstante,  se  le  aumenta  la  (1/3)  parte  por  concepto de la calidad de  funcionario    que    exhibía    HORACIO   GONZÁLEZ  SÁNCHEZ  al  momento  de  la  consumación  del  acto  antijurídico  contra  la  administración  pública,  esto  da  como  resultado  6  años  y  8  meses: monto  mínimo  y  final  que  abarca  el  término prescriptivo en el caso en estudio;  guarismo  donde  se inicia la nueva contabilización punitiva, esto es, desde la  ejecutoria  de  la  resolución  de  acusación  (12 de  septiembre  de 2005) hasta la fecha, constatándose que  en  el  presente  caso, aún no ha operado la prescripción de la acción penal,  pues  ella  aplica  en  los primeros meses del año siguiente; motivo suficiente  para rechazar de plano la solicitud del memorialista.   

4.  Ley 906 de 2004.   

También  peticiono  el actor, en un párrafo  aislado  y  aparte  de  todo contexto, la aplicación del artículo 531 de la normatividad citada.   

La anterior disposición  se        publicó  en   el   Diario   Oficial   No.   45.658,    el  1   de   septiembre   de  2004, la cual trataba el tema  sobre    el   régimen   de   transición:   

Artículo       531.    Proceso   de  descongestión,  depuración  y  liquidación  de procesos.   Los términos de prescripción y  caducidad  de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en  vigencia  de  este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará  de  los  términos  fijados  en la ley. En ningún caso el término prescriptivo  podrá ser inferior a tres (3) años.   

En las investigaciones previas a cargo de la  Fiscalía  y  en  las  cuales  hayan  transcurrido  cuatro  (4)  años  desde la  comisión  de la conducta, salvo las exceptuadas en el  siguiente  inciso  por  su naturaleza, se aplicará la prescripción.   

Estarán   por   fuera   del  proceso  de  descongestión,    depuración    y    liquidación    de   procesos,  las  investigaciones  por  delitos  de competencia de los jueces  penales  de  circuito  especializados  y,  además,  los  delitos de falsedad en  documento  que  afecten directa e indirectamente los intereses patrimoniales del  Estado;  peculado  por  apropiación;  peculado  culposo  en  cuantía que sea o  exceda   de   cien   (100)  salarios  mínimos,  legales,  mensuales,  vigentes;  concusión;  cohecho  propio;  cohecho  impropio;  enriquecimiento  ilícito  de  servidor  público;  contrato  sin  cumplimiento de requisitos legales; interés  indebido  en  la  celebración  de  contratos;  violación  del régimen legal o  constitucional  de  inhabilidades  e  incompatibilidades  en  la  contratación;  prevaricato;    fraude  procesal;  hurto  y  estafa  en  cuantía  que  sea  o  exceda de cincuenta (50)  salarios  mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio  económico  del  Estado;  homicidio  agravado  y  delitos  conexos con todos los  anteriores.   También se exceptúan  todos  aquellos  delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea  menor  de  edad  y  las actuaciones en la que se haya  emitido  resolución  de  cierre  de  investigación.  (…)   

Los  términos  contemplados en el presente  artículo  se  aplicarán  en  todos  los  distritos  judiciales  a partir de la  promulgación del código”.   

La norma en estudio fue declarada por la Corte  Constitucional       inexequible       mediante      sentencia      C-1033  de  5 de diciembre de 2006, motivo  por el cual, se resaltan algunos de sus argumentos:   

Ahora  bien frente a los cargos formulados,  que  en  lo esencial apuntan  precisamente a que  con la reducción de  los  términos de prescripción y caducidad de la acción penal a que aluden los  incisos  acusados  se  produjo una vulneración de los derechos de las víctimas  que  verían   así reducidas sus posibilidades de obtener verdad, justicia  y  reparación  la  Corte  reitera que el debido proceso se predica no solamente  respecto   del   investigado  o  acusado,  sino  también  de  las  víctimas  y  perjudicados  con  la  conducta  ilícita,  en  aras  de  proteger  sus derechos  fundamentales  de  acceso  a  la  justicia  y a la verdad y al resarcimiento del  daño ocasionado con el ilícito.   

En  esa medida, la reducción en una cuarta  parte  de los términos de prescripción y caducidad de las acciones penales que  hubiesen  tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia del nuevo Código de  Procedimiento  Penal  (Ley 906 de 2004) constituye un cambio intempestivo de las  reglas  de  juego  cuando  el  proceso  ya  se  ha  iniciado, disponiendo de los  derechos  de  las  víctimas  en  forma  inconsulta,  a  favor del investigado o  imputado.   

Para la Corte, ni la implantación del nuevo  sistema  penal  acusatorio,  ni  la  conveniencia  de descongestionar, depurar y  liquidar  procesos  penales  anteriores a la entrada en vigencia de ese Código,  justifica  en  manera alguna, ni sirve de sustento para clausurar la oportunidad  de  que  prosigan  esos  procesos,  en aras de garantizar de manera efectiva los  derechos   de  las  víctimas  a  la  verdad,  la  justicia  y  la  reparación.  (…)   

En ese orden de ideas la Corte considera que  los  cargos  de  inconstitucionalidad  formulados  por el actor en contra de los  incisos  primero  y  segundo  del  artículo  531  de  la Ley 906 de 2004 están  llamados  a  prosperar  y  en  consecuencia  dichos incisos deben ser declarados  inexequibles.   

Inexequibilidad    que    se   extiende  consecuencialmente  al  resto  de  la  disposición  legal, en la medida que los  demás  incisos  tienen  conexidad  directa  con  esos preceptos y conforman una  unidad  normativa  que  debe  ser  excluida  en  su  integridad del ordenamiento  jurídico,  por  contrariar  no solamente los principios de dignidad humana  e  igualdad,  sino  también el debido proceso de las víctimas de las conductas  punibles  (arts.  1º,  13  y  29  C.P.) el acceso a la justicia (art. 229 C.P.)  y   la  obligación  de  la Fiscalía General de la Nación de adelantar la  acción penal (art. 250 C.P.).   

Ahora  bien  en  aplicación  de  reiterada  jurisprudencia22  y  dado  que  se  trata  de la regulación de un beneficio que es  contrario  a  la Constitución la inexequibilidad así  declarada   lo  será desde la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004.  Empero   es claro que los efectos retroactivos de la sentencia se aplicaran  es  en  aquellos  procesos   en  los  que  no  se  haya  ya  concretado  la  prescripción  o  caducidad especial cuya inexequibilidad se decreta.   

El  1  de  septiembre de 2004, como atrás se  anotó  se publicó en la gaceta oficial el actual sistema procesal acusatorio y  los  hechos aquí juzgados tuvieron ocurrencia el 13 de  noviembre  de  1998, lo cual indica que en principio si  tendría  razón  el  abogado  en  su  petición;  sin embargo, ignoró el mismo  jurista  que una de las excepciones para aplicar el contenido prescriptivo allí  ordenado  se  identifica  con  la  fecha  de  cierre de  investigación, en donde se advirtió que si era antes  de  la  publicación no procedía tal beneficio (aquí lo fue el 8 de octubre de  200323),  como  la  misma normatividad, hoy declarada inconstitucional, lo  plasmó  en  el inciso 3º del canon 351 de la Ley 906 de 2004; tampoco observó  el  defensor,  que  textualmente  el  artículo tantas veces citado, excluyó de  cualquier      gracia     prescriptiva     el     delito     de     prevaricato  por  el  que  fue  juzgado su  prohijado: ante esta perspectiva su pretensión deviene infundada.   

5.  Sobre el primer cargo.   

Son  múltiples  y  complejos  los  yerros  advertidos en el escrito.   

En principio, no es cualquier discurso con el  que      se     pretenda     la     declaratoria     de     una     nulidad,  ella  en  sí,  encierra,  unos  presupuestos  mínimos  de  argumentación,  precisión y trascendencia, sin los  cuales  la  arremetida  contra  la  legalidad  del  proceso  queda huérfana. Es  preciso  indicar,  además, que cada nulidad tiene un tratamiento independiente,  debiéndose   identificar   la  clase  de  falencia  (estructura  o  garantía),  denunciando  el  sentido  en  forma  autónoma sin mezclar violaciones al debido  proceso entre sí, o al derecho de defensa (técnico y material).   

Por consiguiente, si se quiere proponer alguna  nulidad,   por   ejemplo,  al  debido  proceso,  incumbe  señalar:  ¿cómo  se  fracturaron  las  bases legales, ya sea en su aspecto formal o conceptual?, ¿de  qué  forma  se  quebrantaron  las  garantías  exigidas?,  ¿cuáles fueron las  repercusiones  y  el daño causado con tales vulneraciones en desmedro de la ley  como  de  los sujetos procesales?, ¿hasta qué acto procesal y por qué habría  que    retrotraer   lo   actuado   en   instancias24?;  entre otros presupuestos,  descritos ampliamente por la jurisprudencia.   

No  pudiendo olvidar el censor los principios  que  las  rigen  como  el  de  taxatividad  (sin  norma  precedente  y  exacta  jamás se podrá alegar alguna  nulidad),   de   él  dependen  y  se  enmarcan  para  generar  su  pertinencia;  convalidación, finalidad  de  los  actos,  por  mencionar  algunos,  a  fin de fortalecer la infirmación del último fallo: tópicos a los  que jamás se refirió el defensor.   

Ellas,  además, se rigen por el postulado de  trascendencia en sus diversas  connotaciones  epistemológicas;  por  un  lado,  la  exclusiva  irregularidad o  menoscabo  a  la  ley,  no  es  presupuesto dominante para su configuración; se  requiere,  en  segundo lugar, el efectivo detrimento, perjuicio o lesión de los  derechos  y  garantías  adquiridas por los sujetos procesales, intervinientes o  partes  en  la  dinámica judicial; en tercer  término, es obligación del  libelista   mostrar  en  interés  legal  de  sus  representados  las  bondades,  beneficios            y           ventajas25  de  la  nulidad  propuesta;  finalmente,  cada  caso  de  estudio  deberá  someterse a un nuevo escrutinio o  filtro  jurídico,  en  pos  de  evidenciar si la nulidad corresponde declararla  total  o parcialmente: esta última opción, entre otras, trae consigo ordenarla  en  la  sentencia  de  casación  cuando su efecto jurídico se pueda conjurar o  desglosar  desde este concluyente pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria,  es   decir,  en  cuanto  sus  consecuencias  procesales  se  puedan  normalizar,  enderezar  y  reivindicar  excluyendo  el  vicio  sin necesidad de retrotraer lo  actuado;  lo cual dependerá del momento procesal en que se haya materializado o  generado la infracción a la normatividad sustancial.   

El  debido  proceso,  también atacado por el  libelista,  fue elevado a rango constitucional, como vicio de estructura, es una  concatenación  de  actos  procesales establecidos previamente por la Ley, a fin  de  orientar a la comunidad jurídica y en general a la sociedad, sobre aquellas  pautas  normativas  a  las  que obligatoriamente deben ceñirse los funcionarios  que  administran  justicia,  quienes  tienen  como  tarea  la  investigación  y  juzgamiento  de  los  comportamientos antijurídicos, con el objeto de preservar  siempre  su  vigencia y no inadvertir su ejercicio; cimentado en grandes pilares  procesales,   como  la  iniciación  de  investigación,  la  calificación  del  sumario,  la  apertura  a  juicio, la audiencia de juzgamiento, el fallo, siendo  éstos  algunos  presupuestos  necesarios  que  no  pueden ser ignorados por los  servidores  públicos,  cuando administren justicia; por ejemplo, jamás podría  existir  sentencia  si  previamente  el  ente  Fiscal  no  le  imputó fáctica,  personal  y jurídicamente un comportamiento ilícito a una determinada persona,  especificando  las  circunstancias  de  tiempo, modo y lugar donde acontecieron.   

Siendo  ello  así,  la infracción al debido  proceso  o  al  derecho  de  defensa  (técnico  o material), debe ser de bulto,  grosera,  que  pretermita  u  omita un acto procesal distinguido por la ley y al  que  obligatoriamente  los  funcionarios deban acceder para su no conculcación.  Nunca  puede  asimilarse  con cualquier criterio aislado, subjetivo y genérico,  sino  por  los  motivos  previamente  determinados  por  Ley  y  con ocasión al  desarrollo jurisprudencial que la Corte vaya realizando.   

Como se observa en la audiencia preparatoria  llevada  a  cabo  por  el  rito  de  la  ley  600 de 2000, efectivamente ella se  realizó  sin  la  presencia del procesado ni la de su defensor; sin embargo, el  libelista   no  se  ocupó  en  trabajar  los  siguientes  ítems:  1)   ningún  sujeto  procesal  solicitó  alguna,    excepto   el   procesado,   2)  el  Despacho  ordenó  las  peticionadas  por la defensa material,  3)   el  Juez  decretó  la  practica     de     una     gran     variedad     de     medios     –de oficio-, tanto documentales como de  algunos   testimonios  y  4)  aclaró,    que    contra    esa    decisión    procedía    el    recurso   de  reposición.   

Entonces,  como  el  actor,  no trabajó los  principios  que  orientan  las  nulidades como el de convalidación, su queja se  reduce  a  un  simple  desacuerdo  con  lo  actuado  y,  si  se  tiene  presente  igualmente,   que   también   olvidó   plasmar   en  la  demanda  la  obligada  trascendencia  del  cargo,  él  se  muestra  insustancial, habida cuenta que no  constató  el  daño  o  lesión  a  la  ley sustancial ni mucho menos adujo los  beneficios   procesales   para   su   prohijado   con   una   decisión  de  ese  talante.   

Sin  que  se  entienda como una respuesta de  fondo  a  los  planteamientos esbozados por el recurrente, la Sala en virtud del  ejercicio   pedagógico   que   viene  impulsando  por  vigencia  de  garantías  fundamentales  constitucionales,  traerá  a colación algunos de los argumentos  expuestos por el Tribunal, en punto a lo alegado:    

Cabe  destacar, que en el traslado previsto  en   el   artículo  400  del  C.P.P.,  ningún  sujeto  procesal  solicitó  la  declaratoria  de  nulidad  alguna,  y  que  el único que pidió la práctica de  pruebas  fue  el  procesado  en el ejercicio a la defensa material. En  el desarrollo de la audiencia preparatoria cuestionada, el Juez  de  Conocimiento  ordenó  la  evacuación  de  las  pruebas  solicitadas por el  acusado…y  dispuso  la  practica  de  otras  pruebas  de  oficio… Como puede  observarse,  en  el  curso  de  la  audiencia  no se tomó ninguna decisión que  tuviera  el  alcance de afectar los derechos o garantías del acusado, pues como  ya  se  advirtió,  las pruebas por ése requeridas fueron ordenadas…   

En  el  interregno  transcurrido  desde  el  momento  en  que el procesado puso de manifiesto su voluntad de revocar el poder  conferido  a  su inicial defensor de confianza, hasta el momento en que designó  nuevo  defensor,  tampoco se practicaron pruebas en las que hubiese podido haber  intervenido  el  defensor técnico, sino que apenas se obtuvieron las respuestas  a  los oficios librados conforme a lo ordenado en la audiencia preparatoria, las  cuales  estuvieron  a disposición del nuevo profesional del derecho que asumió  la defensa del acusado.   

Así  las cosas, siguiendo los lineamientos  de  la  jurisprudencia citada, se tiene que a pesar de  que   se  incurrió  en  una  irregularidad,  es  claro  que  la  misma  no  fue  determinante  de  la  decisión judicial atacada, y careció de la potencialidad  de  generar  perjuicios  reales  y efectivos al procesado, pues tal y como ya se  advirtiera  en  el  transcurso  de  la  audiencia  preparatoria  no  se  tomaron  decisiones  que  perjudicaran  sus  intereses,  y  aunado  a ello, el recurrente  omitió  demostrar el beneficio que se obtendría con la declaratoria de nulidad  reclamada,  el  cual  es  inexistente,  en  la medida en que la irregularidad no  produjo  perjuicio  al  núcleo  esencial  del  debido proceso, ni al derecho de  defensa26.   

En  modo  alguno,  el  defensor  sopeso  los  argumentos  plasmados  por  la  instancia  superior,  con el fin de demostrar lo  inverso,  es  decir,  que la irregularidad revelada de verdad afectó el derecho  alegado;  pero  en el desarrollo de la embestida, tampoco supo explicar por qué  fue   desfavorable   la  consecuente  actuación  del  defensor  publico,  quien  intervino   en  el  juicio  controvirtiendo  la  veracidad  de  los  testimonios  ordenados  y,  cuando  se le otorgó la palabra, expuso sus conclusiones finales  respecto a su interés jurídico.   

La cesura, en esas precisas circunstancias,  no será admitida.   

6.  Sobre el segundo cargo.   

Primero: el error  de   hecho   identificado   como   falso   juicio  de  “identidad”,  debe  ser  motivado     teniendo     en     cuenta,     precisamente,    la    “identidad”        de       las  pruebas;        las       que       –por  esta  vía-  pueden  socavarse de  tres formas distintas e incompatibles:   

a) por falso       juicio      de      identidad      por      tergiversación,  al cambiarle el juzgador  el   sentido   literal   al   medio   probatorio,   b)  falso   juicio   de   identidad   por   adición,  consistente en que se le añade  a   la   prueba   aspectos  fácticos  no  comprendidos  en  ella,  c)   falso   juicio   de   identidad  por  cercenamiento,  exteriorizándose  cuando  se  exime del  contexto    probatorio   hechos   o   circunstancias   esenciales   –incluidos    ,    como   es   obvio,  objetivamente  en  el  medio-  que  al  haber  sido  suprimidos,  desquician  la  decisión  del  juzgador. En las tres modalidades se muda textualmente la prueba  para  ponerla  a  decir  lo que ella, en su propia naturaleza no dice o enuncia,  vicio  que  conlleva  a  la  declaratoria  de  una  verdad fáctica diversa a la  revelada por los juzgadores.   

Nada  de  lo expuesto por la jurisprudencia  realizó  el  profesional  del  derecho,  con  tal  omisión  dejó  carente  de  contenido  su  acometida  contra  la  sentencia  de segundo nivel; por ello, los  variados  yerros  acumulados  en  el  presente  ataque,  tienen  que  ver con la  violación  a  los  principios  de autonomía, claridad  y  objetividad que gobiernan el recurso extraordinario.   

Segundo: respecto  de  los  argumentos  que deben sostener un ataque de esta naturaleza, no resulta  viable   realizar   juicios  subjetivos,  hipotéticos  ni  especulativos,  pues  desquician  el  sentido  y  contenido  de  la causal aducida y, si a ello, se le  adicionan    observaciones    que    turban   el   principio   de   claridad,  la censura se torna inane, como  cuando sostuvo el actor:   

a) El Tribunal  Administrativo de Cundinamarca se  equivocó  en  su fallo cuando le dio connotaciones a un oficio como si fuera un  “acto  administrativo”.   

b)  Al referirse a  los  elementos  normativos  del  injusto  lo hizo por la vía indirecta, la cual  solo  se  encuentra  instituida para demostrar defectos fácticos o probatorios,  más  no  para  alegar una supuesta falta de adecuación típica, con ese obrar,  vilipendió el postulado de autonomía, como en el ataque inicial.   

c)  Todas  las  explicaciones       sobre       el       “acto  administrativo”,   como   su  concepto,  elementos,  requisitos,  etcétera,  fueron  esgrimidas para descartar, o en el mejor de los  casos,   oponerse   a   lo   resuelto   por   esa   jurisdicción   administrativa,   con   lo   cual,   tal  pretensión  desborda  cualquier análisis en sede extraordinaria y jamás puede  tener  eco, pues la Corte con la sola percepción personal del defensor no puede  obviar  decisiones  contenciosas  y  mucho  menos  si  son  resueltas  por   autoridades judiciales donde su competencia no alcanza.   

Véase,   por   ejemplo,   qué  dijo  el  Tribunal  Administrativo  de  Cundinamarca,  Sección  Primera,  Subsección A, el 13 de abril de 2000, frente  al  mismo  caso, pero donde se demandaron por vía contenciosa las nulidades con  base  en  las  siguientes  pretensiones: 1)  de  la  orden  del  cierre  del establecimiento de la Empresa  de  Energía  de  esa región, de  fecha   12   de   noviembre  de  1998,  2)  del  acto  de  13  del  mismo mes y año, proferido por la Jefe de  Ejecuciones  Fiscales,  3) del  acta   de   sellamiento   en  Girardot  de  la  citada  empresa  y  4)   la   cancelación   de   perjuicios  materiales por daño emergente y lucro cesante.   

Previo  a  ello,  tal  autoridad  entró  a  determinar  si  la  petición principal, es decir, aquella que ordenó el cierre  del  establecimiento  de  la  Empresa  de  Energía de  Cundinamarca  S.A.  E.S.P., de fecha 12 de noviembre de  1998,   proferida  por  el  inculpado  en  su  calidad  de  Tesorero  Municipal,  “es  un  acto  administrativo enjuiciable ante esta  Jurisdicción  especial, o por el contrario como lo afirma la parte demandada se  trata  de  una  simple  orden  policiva  que  no  tiene  el  carácter  de  acto  administrativo   y,   por   ende,   no  es  controvertible  ante  esta  justicia  Contenciosa,  por  no existir competencia para ello”.   

Estos  fueron  algunos  de  los  argumentos  expuestos   por   esa   autoridad   contenciosa,   sobre   el  particular:    

En el caso en estudio, la ultima situación  en  cita  no  se  presenta, la de  -conflicto de partes-, sino la suscitada  con  motivo  de  la  expedición  de un acto de la administración. Por ello, la  competencia  para dirimirlo, como lo precisa la jurisprudencia del H. Consejo de  Estado,  le  corresponde  a  la  jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,  máxime  cuando  no  se  trata  de  una  simple orden como mal lo aduce la parte  demandada,  sino  de  un  acto  administrativo  que  contiene  una  declaración  unilateral  de  voluntad  de un funcionario estatal con función administrativa,  cono  es  el  caso  del  Tesorero  Municipal  de  Girardot,  quien  lo expidió,  independientemente  de si tenía conforme a la ley o el reglamento competencia o  no  para proferirlo, alcanzando a producir efectos jurídicos particulares sobre  la  Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P., al impedir con la medida de  cierre  del  establecimiento,  atender  al  público por espacio de 24 horas, no  pudiendo  la citada empresa cumplir una de sus funciones principales, cual es la  de   prestar  los  servicios  públicos  domiciliarios  a  la  sociedad  de  ese  lugar27.   

d) Cuando afirmó  que    el   fallo   administrativo   “contraría  todas  las  reglas que exigen  para    que   esa   manifestación   tenga   alcance   o   identidad   de   acto  administrativo”,  tampoco indicó cuáles y cómo se  prueban,  en  tanto,  trasladó  su supuesto interpretativo al falso raciocinio,  sin  especificar  ni la mas mínima pauta jurisprudencial para su constatación;  amén  que  toda  la  teoría  traída para sostener lo contrario, fue solo eso,  especulaciones         sin         ningún         alcance        en        sede  extraordinaria.        

Tercero: como puede  observarse  los  diversos  planteamientos traídos por el libelista son producto  de  su  entelequia  y  creatividad sin que cuestione el fondo del asunto como lo  viene  desarrollando  esta  Sala  y  lo  expusieron  las instancias.     

El           Tribunal      dijo      sobre      el  particular:   

Es  claro  entonces,  que la comunicación  oficial  del  12  de noviembre de 1988, por medio de la cual GONZÁLEZ SÁNCHEZ,  para  la  época  Tesorero Municipal de Girardot ordenó el cierre y sellamiento  de   la   Empresa   de  Energía  de  Cundinamarca  S.A.  E.S.P.,  fue  un  acto  administrativo,  pues así lo declaró el Tribunal Contencioso Administrativo en  sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada.   

Menos aún reflexionó el libelista sobre la  decisión     expedida     por     esta     Sala28 y citada por el Juez Plural,  en  punto  al  punible  objeto  de  reproche  penal  contra el aquí sentenciado  HORACIO  GONZÁLEZ  SÁNCHEZ,  de   cara   a   los   elementos   normativos  del  tipo,  pues  la  “resolución”,   no   se  identifica  exclusivamente  con  alguna  providencia  emanada  de  autoridad  judicial, sino  también  por  mandatos  administrativos  realizados por servidores públicos en  ejercicio  de  sus funciones, del cargo o con ocasión de ellos, pues además de  los  autos  interlocutorios  y  de las sentencias, se evidencian órdenes en las  que   se   deciden   situaciones  o  aspectos  puntuales  en  ejercicio  de  sus  funciones.   

Cuarto:   por  último,  tampoco  recapacitó  el  letrado  sobre  si el acto o resolución era  contrario  o  no  a  la  normatividad  vigente  para el momento de consumarse el  ilícito,  tanto  como  para  absolver  a  su  prohijado,  luego una vez el Juez  Colegiado  superó  dicha temática, insistió que lo fundamental era justamente  la  ilegalidad  de  la acción, de la que jamás se ocupó el defensor descartar  como  lo  tiene  establecido  la  jurisprudencia  en  sede  de  casación penal.   

7.     Yerro     común     a     las     dos     censuras:   

Se   relaciona   con   el   postulado  de  trascendencia,  pues  en sus  ataques  el libelista no expuso, como lo exige la Sala, las consecuencias de las  violaciones  a  la  ley  sustancial  por  él  esgrimidas  contra  el  fallo del  Tribunal  de  Cundinamarca.  Con    tal    proceder  adecuó  sus  propuestas  al   sofisma   de   petición  de  principio29,  el  cual  enseña,  en sus  diversas  manifestaciones  epistemológicas,  que no se puede dar por probado lo  que  se  tiene  que  probar,  dejando  en el limbo la parte más fundamental del  ataque, como es la trascendencia.       

En efecto: el profesional del derecho ignoró  por  completo el postulado de trascendencia,  con  esa  omisión  sustancial,  dejó anodina la eficacia de las  mismas.  Motivo  por  el  cual, los daños propuestos se muestran efímeros, por  cuanto  el  aludido  principio  jamás  se  acredita  con  la repetición de los  argumentos  diseñados  en  la parte motiva del libelo y menos aún –como  en  el  presente caso- dándolas  por  acreditadas o excluyéndolas en forma total o parcial de la argumentación;  la  demostración  del  yerro  evocado,  será,  pues,  el reflejo latente de la  violación  correlacionándola  en  su  esencia  con  un  precepto del Bloque de  Constitucionalidad,  la  Constitución  o   la  norma  llamada a regular el  caso:  nada  de lo expuesto realizó el jurista, razón por la cual, aunado a lo  fundamentado        en        esta        decisión,       se       inadmitirá  la demanda elevada a favor de  HORACIO       GONZÁLEZ      SÁNCHEZ.   

Así   las  cosas  y  como  quiera  que  el  recurso   extraordinario  de  casación  está  regido, entre otros, por el  principio de limitación, las  deficiencias  de  la demanda jamás podrán ser remediadas por la Corte, pues no  le  corresponde  asumir  la  tarea  cuestionable  propia  del  recurrente,  para  complementarla,  adicionarla  o  corregirla,  máxime  cuando es antiquísimo el  criterio  de  ser  un  juicio lógico-argumentativo regulado por el legislador y  desarrollado  por  la jurisprudencia, con el propósito de evitar convertirla en  una tercera instancia.   

Así   las  cosas  y  como  quiera  que  el  recurso   extraordinario  de  casación  está  regido, entre otros, por el  principio de limitación, las  deficiencias  de  la demanda jamás podrán ser remediadas por la Corte, pues no  le  corresponde  asumir  la  tarea  cuestionable  propia  del  recurrente,  para  complementarla,  adicionarla  o  corregirla,  máxime  cuando es antiquísimo el  criterio  de  ser  un  juicio lógico-argumentativo regulado por el legislador y  desarrollado  por  esta  judicatura,  con el propósito de evitar convertirla en  una tercera instancia.   

La  Sala advierte y lo repite ahora: no es un  alegato  deshilvanado  y  fuera  de  contexto  jurídico  con el que se pretenda  derrumbar  la  legalidad  de un proceso. Se requiere un mínimo esfuerzo lógico  argumentativo  a  tono  con  la ley y la jurisprudencia, en donde paso a paso se  vaya  derrumbando  la credibilidad otorgada por los falladores a las pruebas, si  se  selecciona  la  vía  indirecta;  o quizás la directa, cuando el recurrente  exponga  con  una temática jurídica contundente que las instancias desbordaron  la  aplicación  o  interpretación  del  derecho  en relación con los hechos y  pruebas aceptadas, entre otras alternativas.   

Otro   de   los   postulados   del  recurso  extraordinario        de        casación        es        el       dispositivo,  con el cual, lo acometido en  el  libelo  convoca  inexorablemente  a  su delimitación. Sin que pueda ni deba  hacerse,  una readecuación de las censuras y sus fundamentos, para así cumplir  con  la  forma  y  luego  de  fondo,  dictar  la sentencia correspondiente. Esto  concitaría  a  actuar  en  dos  extremos  excluyentes y exclusivos, en donde se  unificarían   las  pretensiones  contenidas  en  el  escrito  con  el  criterio  jurídico  de  la  Sala al enmendarlas, perfeccionarlas y, desde luego, dejarlas  trascendentes  para  fallar  en  consecuencia. Por tanto, si se admite un libelo  que  incumpla elementales presupuestos de lógica y debida argumentación, no se  combate  ningún  agravio  sino  se  da  vía  libre  al recurso extraordinario,  usurpando  facultades  inherentes a las partes, en una actuación penal, lo cual  es inadmisible.    

Por  esta  potísima razón, se insiste en la  consagración  de  algunos  requerimientos  sin  los  cuales el recurso se torna  inane  y  queda  convertido  en  un  simple  alegato  de  instancia –como  en  el  caso de análisis- donde  sólo  impera  la  exclusiva  voluntad  de  la demandante, más no se exponen de  manera  trascendente  la  injuria,  vilipendio  o  afrenta  a  la  ley, la   Constitución o al Bloque de Constitucionalidad.   

No    es    que    la    “técnica” por si misma tenga como fin  enervar  los  derechos  adquiridos a los intervinientes o sujetos procesales, ni  pueda  reflexionarse  siquiera  que  los yerros conducen a la Corte a desconocer  situaciones  fáctico-jurídicas  de  mayor  relevancia;  por  tanto, si la Sala  entra  a  solucionar  todos  los  defectos  contenidos en el libelo –admitiéndolo-  se  le irrogaría a la  Judicatura  un  poder  absoluto  y  arbitrario al reconfeccionarlo y adecuarlo a  posturas  argumentativas  decantadas  por los intervinientes en el proceso, para  luego  entrar  a decidir el problema de fondo: lo cual es absurdo, inconveniente  e incorrecto.   

Se  verifica,  entonces,  que  la  impugnante  presentó  una  alegación  producto  de  su propia percepción del derecho, los  hechos  y  las  pruebas  contra lo afirmado por los funcionarios judiciales, sin  ninguna   prevalencia  en  la  lógica-jurídica  requerida  para  sustentar  la  censura,  con lo cual sus pretensiones se alejan de la filosofía que irradia el  instituto casacional.   

Por  otra  parte,  no  se  advierte  que  con  ocasión  a  la  sentencia  cuestionada  o dentro de la actuación hubiese existido violación de derechos o  garantías  del  sentenciado, como para superar los defectos y decidir de fondo,  según  lo  impone la preceptiva consagrada en el artículo 116 de la Ley 600 de  2000.   

Por  otra  parte,  no  se  advierte  que  con  ocasión  a  la  sentencia  impugnada  o  dentro  de la actuación hubiese existido violación de derechos o  garantías  del  sentenciado, como para superar los defectos y decidir de fondo,  según  lo  impone la preceptiva consagrada en el artículo 116 de la Ley 600 de  2000.   

Por  último,  estudiados  los ataques, sólo  conjeturas,  suposiciones  y especulaciones identifican las censuras, sin que se  hubiese  presentado  una  motivación coherente con las propuestas casacionales,  circunstancia     por     la    cual,    la    Corte  inadmitirá  el  libelo presentado por el defensor   a   nombre   de   HORACIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ,.   

Con fundamento en lo expuesto, la Sala    de    Casación    Penal    de    la   Corte   Suprema   de  Justicia,   

R   E   S   U   E   L  V  E   

Primero: Inadmitir  la  demanda  de  casación  presentada  a  nombre  de  HORACIO       GONZÁLEZ      SÁNCHEZ, en virtud de lo  argumentado en párrafos precedentes.   

Segundo: Contra la  presente decisión no procede recurso alguno.   

Tercero:  Cópiese, notifíquese y cúmplase.   

JAVIER        ZAPATA   ORTIZ   

          

JOSÉ       LUIS       BARCELÓ  CAMACHO                              JOSÉ      LEONIDAS     BUSTOS     MARTÍNEZ         

                                                                                                       Comisión de servicio   

FERNANDO      ALBERTO      CASTRO  CABALLERO                     SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ   

                  

ALFREDO           GÓMEZ  QUINTERO                      MARÍA              DEL             ROSARIO             GONZÁLEZ             DE  LEMOS                     

AUGUSTO       J.       IBAÑEZ  GUZMÁN                                       JULIO           ENRIQUE    SOCHA     SALAMANCA                                                                                                      

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

                            Secretaria   

    

1 Las  decisiones  de  primera  y  segunda  instancia  se  profirieron  el  8  de   septiembre de 2009 y el 19 de enero de 2011, respectivamente.   

2  Empresa   de   servicios   públicos  mixta,  como  lo  define  la  Ley  142  de  1994.   

3 Que  se llevó a cabo el 13 de noviembre de 1998.   

4  En  los  artículos  13  y  s.s.,  el  Decreto  624  de  1989, más conocido como el  Estatuto Tributario de la época.   

5  Sustentó  la  decisión  el  Fiscal  de  segunda  instancia  en  los siguientes  términos:  “Como puede verse, la presunta ilicitud  tuvo  lugar  en  la  fecha  en  comento,  con  un  solo  acto:  el  de cerrar el  establecimiento,  con  lo  cual  se  tiene  que  desde  ese  día, trece (13) de  noviembre  de mil novecientos novena y ocho (1998), a hoy, han transcurrido seis  (6)  años,  nueve  (9)  meses  y  dieciséis  (16)  días,  sin que el término  prescriptivo  de la acción se haya interrumpido, como quiera que la resolución  de  acusación  contra  ella  dictada  el  7 de noviembre de 2004, esto es, seis  días  antes  de  que  prescribiera,  fenómeno  que  se  cumplió en la primera  instancia,  durante  el  proceso  de  notificación  de tal acto”. Folio 9, c.o. Fiscalía.   

6  El  delito  por  el  que  fue  acusada en primera instancia, estaba consagrado en el  artículo  162  de la Ley 100 de 1980, con pena de prisión de uno (1) a dos (2)  años,   subsumida   por  el  canon  428  de  la  Ley  599  de  2000,  con  la  misma  sanción:  “Abuso  de  la  función  pública.  El  servidor público que  abusando  de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente  le   correspondan,   incurrirá   en   prisión   de   uno   (1)   a   dos   (2)  años”.   

7  Informó,  además, que las normas violadas fueron los  artículos  7,  355,  356,  357,  323,  233  y 328 del anterior Código  de  Procedimiento  Penal, como también, los preceptos 7, 380 y 381 de la Ley 906 de  2004.   

8 Citó  el demandante el radicado 14.354.   

9  Extractó  algunos  párrafos  de  las  sentencias:  C-708-05  y C-300-94.    

10  Vulnerado  en  su  concepto  desde  el  11  de  julio  hasta el 19 de octubre de  2006.   

11 Su  protegido  jurídico, “nunca fue parte en el proceso  contencioso…  no  tuvo  la  oportunidad  de defender que su escrito tildado de  prevaricador,  no  constituía  un  acto administrativo y por ende, no procedía  declarar su nulidad”.   

12  Conforme  lo  disciplina  el  artículo  212  del Código de Procedimiento Penal  anterior.   

13  Autos  del  28  de  abril de 1992. Rad. 3545, del 21 de septiembre de 1999. Rad.  11361 y del 3 de abril de 2000. Rad. 11541, entre otros.   

14  Providencia del 27 de septiembre de 2002. Rad. 15131.   

15  Cfr. Sentencia del 25 de agosto de 2004. Rad. 20673.   

16  Corte   Suprema   de   Justicia,   Sala   de   Casación   Penal.   Sentencia  del  24  de  octubre de 2003,  Radicado N° 17.466.   

17 Son  innumerables  los  pronunciamientos sobre el particular, mismos que es imposible  traer  a  colación;  sin  embargo,  los aquí citados, le indican al censor los  criterios pertinentes sobre el tema propuesto.   

18  “Casación de agosto 25 de 2004, radicación 20673.  En  el  mismo sentido véanse autos de 23 de marzo de 2006, radicación 24300; 5  de  diciembre  de  2007,  radicación 28231; y, 10 de julio de 2008, radicación  29090, entre otros”.   

19 El  artículo   83   de   la   Ley   599  de  2000,  inciso  5,  dice:  “el  servidor  público  que en ejercicio de sus funciones, de su  cargo  o  con  ocasión  de  ellos,  realice una conducta punible o participe en  ella,   el   término   de   prescripción   se   aumentará   en   una  tercera  parte”.   

20  Corte  Suprema  de  Justicia,  Radicación  25.767 (20-09-06); 25.149 (5-10-06);  20.673 (1-9-04).   

21  Modificado por el artículo 28 de la Ley 190 de 1995,  publicada  en  el  Diario  Oficial  No  41.878 el 6 de junio de 1995 y, mediante  sentencia  C  917  de  agosto  29  de  2001,  la  Corte  Constitucional declaró  exequible el referido precepto.   

22  “Ver   entre   otras  las  sentencias  C-619/03…  C-421/06”.   

23 Ver  c.o., 1, f., 293.   

24 La  forma  lógica  y  argumentativa  en  sede  extraordinaria  para  presentar  una  demanda,  entre otros motivos, no se traduce en formularle preguntas a la Corte,  de  cómo  pudo  o  no  ser  tratado  algún  tema  o  explicitando  aquellas  falencias  advertidas por los  recurrentes  a  manera  de  resolver  un  interrogatorio  o  cuestionario;  ello  encierra  más  bien, un verdadero análisis demostrativo, en donde paso a paso,  el  profesional  del  derecho,  vaya  demeritando y degradando la presunción de  acierto  y  legalidad  que  viene  atada  a  las  decisiones  proferidas por los  funcionarios que administran justicia.       

25  Corte   Suprema   de   Justicia,   mismo  sentido,  ver  sentencia  15.223    de    12   de   febrero   de  2002.   

26  Fallo  segunda  instancia,  folio  37;  los fallos citados por el Juez Colegiado  fueron:    C.S.J.,    radicado    15.001  de  8 julio 7 2004: “no es suficiente  aludir   a  una  irregularidad:  es  imprescindible,  además  de  lo  anterior,  demostrar  qué  beneficio  o  ventaja  obtendría  el  sujeto impugnante con la  invalidación   y   posterior   recomposición   de   la   instrucción   o  del  juicio”;   y   12-2-02  y  otro  sin  número  (f.  34).   

27  Fallo Tribunal Contencioso, folio 150, c.o., 6.   

28  Corte Suprema de Justicia, auto de 5 de abril de 1984.   

29  ARISTÓTELES,  “Tratado  de la Lógica” (EL ORGANÓN), Primeros Analíticos,  Editorial  Porrúa,  Número  124,  año 2004, México D.F., Pág. 191; allí el  gran  filosofo  enseña:  “Por tanto, si incurrir en  una  petición  de principio consiste en demostrar únicamente por sí misma una  cosa  que  por  sí  misma no es evidente, y si no se la demuestra, ya porque el  objeto  que ha de demostrarse y los objetos mediante los que se quiere demostrar  son  igualmente desconocidos, ya porque se atribuyen cosas idénticas a un mismo  término,  o el mismo término lo sea a cosas idénticas, siempre resulta que en  la  figura  media  y  en  la  tercera  se puede igualmente incurrir de estas dos  maneras  últimas  en  una  petición de principio”.     

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